Гражданское право и процесс. Рубрика в журнале - Вестник Пермского университета. Юридические науки

Публикации в рубрике (117): Гражданское право и процесс
все рубрики
К вопросу об источниках гражданского права в государствах постсоветского пространства

К вопросу об источниках гражданского права в государствах постсоветского пространства

Левушкин А.Н.

Статья научная

Введение: рассматриваются вопросы источниковедения как части цивилистики, одного из ее основополагающих разделов. Результаты: прослеживается произошедшая в России и на всем постсоветском пространстве за последние два десятилетия смена идеологии как механизма воздействия на гражданские отношения, что привело к переоценке понимания сущности источника современного гражданского права. Анализируются причины создания Модели гражданского кодекса как специфичного способа правовой унификации в рамках СНГ. Отмечается, что в отраслевых законодательствах абсолютного большинства государств, входящих в Содружество, среди источников гражданско-правовых норм в качестве общего фундамента признаются гражданские кодексы и законы, содержащие нормы гражданского права. Помимо этого, национальной спецификой права части независимых стран, бывших республик единого государства, имевших общую правовую систему, является закрепление в качестве источников права актов Конституционного и Верховного судов, Конституционного Совета, предоставление возможности органам местной власти заниматься нормотворчеством в области создания гражданско-правовых норм. Выводы: обосновывается ценность сравнительно-правовых исследований гражданских законодательств (и их источников) государств, развивающихся на постсоветском пространстве, что будет способствовать дальнейшему эффективному развитию российского гражданского законодательства и цивилистики.

Бесплатно

К вопросу об определении понятия "обман" и его места в механизме гражданско-правового регулирования

К вопросу об определении понятия "обман" и его места в механизме гражданско-правового регулирования

Пермяков А.В.

Статья научная

Статья посвящена исследованию понятия «обман», которое используется в нормативных текстах. Автор обращает внимание на его сущностные характеристики с выявлением тех признаков, которые позволяют отнести его к ситуационным состояниям.

Бесплатно

К вопросу об отдельных способах устранения дефектов механизма гражданско-правового регулирования обязательственных отношений

К вопросу об отдельных способах устранения дефектов механизма гражданско-правового регулирования обязательственных отношений

Кожокарь И.П.

Статья научная

Введение: статья посвящена проблеме выбора способов устранения дефектов механизма правового регулирования обязательственных отношений. Цель: анализирует некоторые методы преодоления дефектов, а также предлагает их систему. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы также общенаучные методы исследования, как анализ, синтез, а также частно-научные методы исследования: формально-юридический, технико-юридический. Результаты: предложена система методов по устранению дефективных явлений механизма правового регулирования обязательственных отношений, каждый из которых может быть применим в зависимости от конкретных обстоятельств. Выводы: средства устранения дефектов обязательственного права можно условно разделить на группы. Их можно разделять в зависимости от субъекта, осуществляющего деятельность по устранению дефектов, элемента механизма правового регулирования, в котором имеется существенный изъян и т.п.

Бесплатно

К понятию эффективности гражданского правоприменения

К понятию эффективности гражданского правоприменения

Еременко А.С.

Статья научная

В статье рассматриваются общие вопросы эффективности применения гражданского закона и раскрывается ее понятие. Предлагается дефиниция понятия «эффективность гражданского правоприменения» и характеризуется его содержание. Описываются факторы влияния на эффективность гражданского правоприменения. Автор исследует теоретические аспекты понятия «эффективность гражданского правоприменения». Освещаются вопросы реализации государственной правовой политики в области гражданского оборота, которые поставлены в связи с проблемой измерения эффективности гражданского правоприменения.

Бесплатно

К проблеме компенсации морального вреда в семейном праве

К проблеме компенсации морального вреда в семейном праве

Тагаева С.Н.

Статья научная

Статья посвящена исследованию института компенсации морального вреда и возможности его более широкого применения в семейно-правовых отношениях. Исследуются семейно-правовые нормы, регулирующие компенсацию морального вреда. Уделяется особое внимание возмещению морального вреда в родительских и приравненных к ним отношениях

Бесплатно

Категория «Добрые нравы» в гражданском законодательстве и цивилистической доктрине зарубежных стран

Категория «Добрые нравы» в гражданском законодательстве и цивилистической доктрине зарубежных стран

Щенникова Л.В., Быкова М.О.

Статья научная

Статья посвящена анализу гражданского законодательства и цивилистической доктрины зарубежных стран, посвященных категории «добрые нравы».

Бесплатно

Категория «гражданский оборот» в частном праве России и иных постсоветских государств

Категория «гражданский оборот» в частном праве России и иных постсоветских государств

Виниченко Ю.В.

Статья научная

Введение: статья посвящена сравнительному анализу законодательных и доктринальных положений России и ряда постсоветских государств (Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины), связанных с категорией «гражданский оборот». Цель : сформировать более полное представление о понятии «гражданский оборот» в целях решения задачи определения его содержания. Методы: использованы общенаучные и частнонаучные способы познания, ключевое значение среди которых для получения итоговых выводов имели формально-юридический и сравнительно-правовой методы. Результаты: выявлены сходство и различия легального закрепления и доктринального понимания категории «гражданский оборот» в указанных странах. Обоснован тезис о наднациональном характере проблемы понимания гражданского оборота. Выводы: можно говорить о неэффективности сравнительно-правового метода в вопросе определения содержания отдельных правовых категорий (в отличие от исследования определенных правовых институтов); о том, что одной из актуальных задач современной юридической науки является системная разработка макроюридического понятийно-категориального аппарата, в который, по мнению автора, входит и категория «гражданский оборот».

Бесплатно

Категория случая в гражданском праве

Категория случая в гражданском праве

Султонова Т.И.

Статья научная

Введение: статья посвящена комплексному исследованию категории случая как гражданско-правового явления. Помимо того, что случай относится к одному из оснований освобождения от ответственности, как гражданско-правовое явление, он имеет более широкое использование. Одной из таких областей гражданского права, где категория случая проявляет свое правовое значение, являются алеаторные договоры. Цель: традиционно в юридической литературе понятие случая рассматривается через противопоставление его вине. За пределами гражданско-правовой ответственности категория случая не исследовалась. Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности исследования категории случая как гражданско-правового явления. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез) и частно-научные методы исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). Выводы: автор приходит к выводу, что специфика различных видов случая, в том числе и правового случая, должна определяться исходя из объективных критериев. Делается вывод, что выражение «без вины» имеет более широкий смысл, нежели слово «случайно», поскольку охватывает собой помимо случайных процессов также другие основания освобождения от ответственности. Тот факт, что случай освобождает от ответственности, не переводит категорию случая в разряд противоположных вине явлений. Утверждение, что случай - это антипод вины, не что иное, как искусственная подмена случая понятием невинновность. Обосновывается несостоятельность субъективной концепции случая, поскольку она существенно сужает место случая в гражданском праве. Применимость данной концепции ограничена лишь вопросами гражданско-правовой ответственности.

Бесплатно

Концепция баланса интересов и ее место в гражданском праве России

Концепция баланса интересов и ее место в гражданском праве России

Пьянкова А.Ф.

Статья научная

Введение: статья посвящена формированию общих положений гражданско-правовой концепции баланса интересов. Необходимость соблюдения справедливого баланса между противостоящими интересами красной нитью проходит через практику Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека. Цель: в действующем гражданском праве не сформирована концепция баланса интересов; отсутствует соответствующая законодательная база. В то же время данная категория активно используется в правоприменительной практике. В связи с этим тема данного исследования представляется весьма актуальной. Методы: общеметодологическую основу данного исследования составляют общенаучный диалектический метод познания; универсальные научные методы (системно-структурный, структурно-функциональный, формально-логический, методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования), а также специальные юридические методы: историко-правовой, юридико-догматический, сравнительно-правовой, метод правового моделирования. Выводы: автор приходит к выводу о том, что баланс интересов сторон правоотношения рассматривается как такое состояние правоотношения, в котором права и обязанности сторон соразмерны и стороны имеют равные возможности для реализации своих законных интересов. В качестве сущностных характеристик баланса интересов, исходя из предложенного определения, рассматриваются соразмерность в установлении прав и обязанностей субъектов правоотношения, их осуществлении и защите; наличие у сторон равных возможностей для реализации своих законных интересов; баланс интересов характеризует правоотношение в состоянии сотрудничества; динамичность. Аргументирован вывод о том, что баланс интересов является общеправовым принципом, реализуемым в том числе и на уровне гражданского права в качестве отраслевого принципа. Данный принцип развивает или ограничивает содержание других гражданско-правовых принципов.

Бесплатно

Круг смежных прав в международном праве и национальных правовых системах

Круг смежных прав в международном праве и национальных правовых системах

Матвеев А.Г.

Статья научная

Введение: звукозапись, радио и другие изобретения позволили использовать произведения новыми способами. Соответственно, они стали катализатором проблемы защиты имущественных интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм, организаций теле- и радиовещания. Все обсуждения данной проблемы объединяла одна общая тема - тема авторского права. Именно связь с авторским правом и позволила дать название зарождающемуся институту - «смежные права». Цель: определить круг смежных прав в международном праве, правовых системах зарубежных стран и Российской Федерации, систематизировать национальные подходы к регламентации смежных прав. Методы: в исследовании применены методы формальной логики, исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный и формально-догматический методы. Результаты: несмотря на международные стандарты охраны смежных прав, национальная регламентация последних характеризуется существенным разнообразием. Первую группу национальных правовых систем образуют те, в которых вообще не охраняются смежные права. Вторая группа характеризуется тем, что здесь смежные права как таковые не признаются, а соответствующие интересы охраняются авторским правом и внешними по отношению к нему правовыми институтами. В третью группу включаются преимущественно государства англо-американского права, где в отношении одних объектов действуют авторские права, а в отношении других - права, которые признаются в рамках законов об авторском праве, но в то же время эти права институционально обособляются от авторских прав. В четвертую группу следует отнести государства континентального права. Здесь все классические смежные права институционально обособляются от авторского права. Выводы: Россия установила охрану смежных прав под влиянием международного и европейского права, а не национальных юридических традиций. Речь идет о правах, которые указаны в главе 71 Гражданского кодекса. Однако российское законодательство прямо или косвенно признает также другие права, которые по своей природе являются смежными правами.

Бесплатно

Место и роль дефиниций «представительство» и «доверенность» в российском законодательстве

Место и роль дефиниций «представительство» и «доверенность» в российском законодательстве

Коротков Д.Б.

Статья научная

Согласованное и грамотное использование правовых дефиниций в российском законодательстве является важной задачей юриспруденции. Рассматриваются такие правовые дефиниции, как «представительство» и «доверенность», применительно к порядку их регулирования отраслью гражданского права и последующего использования в иных отраслях права. Задача автора - установление отраслевой принадлежности исследуемых правовых дефиниций, а также уяснение порядка и возможности их совместного правового регулирования различными отраслями российского права. Делается вывод о том, что дефиниции «представительство» и «доверенность» имеют в плане своего установления гражданско-правовую отраслевую принадлежность. Иные отрасли права используют указанные дефиниции в значении, закрепленном за ними в гл. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом возможность конкретизации в нормах отдельных отраслей права объема полномочий представителя и требований, предъявляемых к форме и содержанию доверенности, не изменяют общего смысла дефиниций данных межотраслевых институтов.

Бесплатно

Место презумпции вины в классификациях гражданско-правовых презумпций

Место презумпции вины в классификациях гражданско-правовых презумпций

Филиков Д.А.

Статья научная

В статье анализируются существующие в гражданском праве виды классификаций презумпций и определяется место в них презумпции вины. Затронут вопрос о возможности существования неопровержимых презумпций в праве. Исследуются некоторые аспекты проблемы существования косвенных презумпций в праве. Дается обобщенная характеристика презумпции вины с учетом ее места в различных классификациях гражданско-правовых презумпций.

Бесплатно

Методологические подходы к исследованию гражданско-правовых конструкций

Методологические подходы к исследованию гражданско-правовых конструкций

Ананьева А.А.

Статья научная

Введение: статья посвящена анализу функционального назначения и роли отдельных методологических подходов в исследовании юридических конструкций гражданского права. Аргументируется актуальность и важность не только изучения самих гражданско-правовых конструкций, но и постановки вопроса о надлежащей методологической основе обозначенного научного направления. Цель: выявить методологические подходы, используемые либо необходимые к использованию при исследовании сущности и применения юридических конструкций в гражданском праве; проанализировать их функциональное назначение, взаимосвязь и оптимальное сочетание. Методы: использованы эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики; историко-правовой и сравнительно-правовой методы. Результаты: показаны важность грамотного подбора методологических подходов, выявлены способы и возможности применения в изучении гражданско-правовых конструкций системного, сущностного и инструментального подходов. Обоснована необходимость выделения и функциональное назначение конструкционно-правового методологического подхода. На основе использования обозначенных подходов аргументированы отдельные выводы относительно сущности и роли самих юридических конструкций, предлагается понятие гражданско-правовой конструкции Выводы: исследование гражданско-правовых конструкций требует применения различных методологических подходов, от продуманного подбора и умелого сочетания которых будет зависеть достижение искомого для этого результата. Автор настаивает на особом значении для таких исследований конструкционно-правового подхода, предполагающего познание гражданского права с точки зрения выявления наиболее стабильных элементов внутренней конструкции (типовой схемы) того или иного сложного явления гражданско-правовой действительности (их совокупности), отражающей его (их) сущность.

Бесплатно

Назначение и перспективы предметной подсудности

Назначение и перспективы предметной подсудности

Любимова Е.В.

Статья научная

Введение. Автором статьи дан обзор правил о подсудности с 1864 года. Придается важность тем факторам подсудности, которые в настоящее время не используются: период времени, который прошел с момента нарушения права, а также правовое основание иска, эффективность исполнения решения суда. Эти факторы расширяют знание о том, каким видел законодатель достижение оптимального судопроизводства. Сословие сторон (крестьяне, торговцы, чиновники) как критерий подсудности широко использовался до 1917 года, впоследствии трансформировалось в общесоюзные предприятия, позднее в политические партии и крупные общественные объединения. Автор убежден, что цена иска должна быть исключена из возможных регуляторов распределения дел между судами, поскольку никак не связана с назначением правил о подсудности. Рассмотрение иска мировым судьей дает лишь четыре особенности по процессу, поэтому нельзя использовать такие характеристики к мировой юстиции, как близость к населению, рассмотрение малозначительных дел, обязанность склонять стороны к миру. Цель: проверка соответствия правил подсудности их назначению. Методы: в работе использованы исторический и сравнительные методы исследования. При анализе критериев подсудности выявлена их связь с элементами иска. Выводы: в ходе исследования выявлено, что всегда основным критерием выступает предмет иска. Дополнительными критериями были цена иска и ответчик по делу, а также впоследствии основание иска. Установленная взаимосвязь подсудности и элементов иска позволила автору прийти к выводу о том, что подсудность - свойство требования, а не всего судебного дела.

Бесплатно

Негативное признание жилищных прав

Негативное признание жилищных прав

Маркарян Л.В.

Статья научная

Признание прав, как универсальный подтверждающий способ защиты жилищных прав, может быть реализовано в двух видах: позитивном и негативном. Дифференциация поименованных видов признания жилищных прав определена сущностью данного способа защиты, проявляющегося на двух уровнях: на уровне правотворчества – как установленной жилищным законодательством меры защиты в виде возможности констатации наличия или отсутствия субъективного жилищного права; на уровне правоприменения – как конкретного требования о констатации наличия или отсутствия субъективного жилищного права. Исследуются три используемых на практике вида негативного признания права пользования: признание лица утратившим право пользования жилым помещением; признание лица прекратившим право пользования жилым помещением; признание лица не приобретшим право пользования жилым помещением. Общим признаком рассматриваемых способов защиты жилищных прав является субъект, жилищные права которого подлежат защите, – лицо, имеющее право пользования жилым помещением. Сделан вывод о возможности квалификации негативного признания права только требования о признании не приобретшим жилищного права. Предметом негативного признания выступает также и право на вселение в жилое помещение иных лиц, которое отсутствует у членов семьи собственника жилого помещения, членов семьи нанимателя служебного жилого помещения, за исключением случаев вселения в занимаемое ими жилое помещение своих несовершеннолетних детей. Негативное признание права является также способом защиты права пользования общим имуществом в многоквартирном доме, а также корпоративных жилищных прав.

Бесплатно

Некоторые аспекты правового регулирования государственных услуг

Некоторые аспекты правового регулирования государственных услуг

Душакова Л.А.

Статья научная

Статья посвящена вопросам правового регулирования государственных услуг. Автором выделяются особенности и основные направления правового регулирования государственных услуг на современном этапе развития законодательства Российской Федерации с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Бесплатно

Некоторые вопросы применения гражданского законодательства по аналогии

Некоторые вопросы применения гражданского законодательства по аналогии

Микрюков В.А., Микрюкова Г.А.

Статья научная

Актуализация теоретических основ учения об аналогии предопределяется такой особенностью развития регулируемых гражданским правом отношений, как расширение сферы, в которой они складываются, и усилении их дифференциации по различным признакам, что не может не порождать, несмотря на все усилия законодателя, отставания процесса правовой регламентации соответствующих отношений. В указанных условиях отношение к восполнению пробелов в гражданском праве с помощью аналогии как худшему регулятору, своего рода неизбежному злу, борьба с которым обязательно увенчается успехом, становится неприемлемым. Реалии экономической жизни требуют, чтобы умением пользоваться аналогией закона овладели все, кто связан с применением гражданского законодательства, и в первую очередь судьи. Опираясь на правонаделительный, дозволительный, преимущественно диспозитивный характер гражданско-правового воздействия на общественные отношения, учитывая основные начала гражданского права, следует, по мнению авторов, признать возможным применение по аналогии не только закона в узком смысле слова, но и иных правовых актов, а также обязательных для нижестоящих судов актов высших судебных органов. Вместе с тем, исходя из принципиального положения ст. 1 ГК РФ о допустимости ограничения гражданских прав не иначе как в случаях и в порядке, предусмотренных законом (актом высшей юридической силы), авторам видится обоснованным вывод о невозможности использовать по аналогии меры гражданско-правовой ответственности, а также устанавливать по аналогии ограничения и обременения гражданских прав.

Бесплатно

Некоторые проблемы современной белорусской цивилистики

Некоторые проблемы современной белорусской цивилистики

Бондаренко Н.Л.

Статья научная

Введение: в статье рассматриваются проблемы, актуальные для белорусской науки гражданского права. Цель: автор анализирует объективные и субъективные факторы, повлекшие падение интереса к проведению научных исследований в сфере цивилистики и снижение теоретического уровня диссертационных работ. Методы: использованы историко-правовой, сравнительно-правовой, аналитико-критический методы исследования, а также методы системного подхода и системного анализа. Результаты: констатируется наличие кризисных явлений в белорусской цивилистике и предпринимается попытка выявления их причин, основными из которых называются нестабильность и противоречивость действующего гражданского законодательства Республики Беларусь. Снижение теоретического уровня диссертаций объясняется превалированием узкодогматического подхода при проведении научных исследований, недостаточным использованием историко-правового и сравнительного методов исследования, чрезмерной ориентированностью научных исследований на нужды практики, в результате чего отодвигается на второй план основная задача исследователя - создание и приращение новых знаний. Фактором, тормозящим развитие науки гражданского права, признается стремление ученых ограничить предмет исследования исключительно нормами гражданского права. Аргументируется, что анализ имущественных отношений, составляющих предмет гражданского права, не может быть осуществлен без привлечения знаний из других отраслевых наук, а также из области экономики. Выводы: Для преодоления кризисных явлений в белорусской цивилистике требуется совершенствование законодательной, методологической, теоретической и организационной базы. Однако очевидная насущная потребность в стимулировании развития науки не может быть удовлетворена без решения комплекса проблем, сосредоточенных как внутри самой науки, так и довлеющих на нее извне.

Бесплатно

Некоторые теоретические аспекты самозащиты как способа защиты семейных прав

Некоторые теоретические аспекты самозащиты как способа защиты семейных прав

Геворгян М.А.

Статья научная

Ведение: статья посвящена вопросам, связанным с самозащитой семейных прав. Особое внимание уделено понятию самозащиты, в том числе в свете различных отраслей российского права. Цель: в связи с малой разработанностью категории «самозащита права» анализ общетеоретических сторон самозащиты приобретает особую значимость. Повышение роли личности в процессе осуществления семейных правоотношений обусловливает необходимость целостного представления о рассматриваемом правовом институте. Кроме того, требуется проработка и законодательное закрепление единых для всех отраслей права условий и границ, которые, в свою очередь, повысят эффективность применения данной правовой категории на практике. Результат: обосновывается необходимость всестороннего исследования института самозащиты и законодательного закрепления форм и способов самозащиты именно в семейном праве, поскольку семейные правоотношения основаны на личностно-доверительных началах и касаются требующей очень осторожного вмешательства сферы регулирования. Также отмечается необходимость законодательного внимания к рассматриваемой категории; анализируется понятие «самозащита», его содержание и юридическая природа. Методы: автором использовались аналитический и системный методы, сравнительно-правовой и технико-юридический. Выводы: на сегодняшний день отсутствует проработанный механизм и единый подход, что позволило бы в большем объеме самостоятельно осуществлять личности право на защиту. Не определена сущность самозащиты, ее место в системе способов защиты семейных прав, не обозначены особенности защиты семейных прав. В связи с этим совершенствование мер, направленных на возможность реализации самозащиты, имеет важное теоретическое и практическое значение как для личности, так и для государства в целом.

Бесплатно

Новая политика ответственности единоличного исполнительного органа хозяйственного общества при совершении невыгодной сделки

Новая политика ответственности единоличного исполнительного органа хозяйственного общества при совершении невыгодной сделки

Иншакова А.О., Турбина И.А.

Статья научная

Введение: статья посвящена исследованию положений законодательства об ответственности единоличного исполнительного органа хозяйственного общества за причинение убытков при совершении невыгодной, но должным образом одобренной, сделки. Цель: авторы анализируют новую правовую позицию, выраженную в п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», позволяющей взыскивать убытки с единоличного исполнительного органа хозяйственного общества даже в случае одобрения сделки, повлекшей негативные последствия, решением коллегиальных органов юридического лица, а равно его учредителей (участников) с учетом гражданско-правовой теории и современной судебной практики. Методы: в процессе исследования использовались как общенаучные методы, включая диалектический, системного анализа, так и частнонаучные методы: технико-юридический, сравнительно-правовой, формально-логический, метод анализа обобщения законодательства и практики его применения и др. Результаты: обосновано, что рассматриваемая новация значительно упрощает важную задачу защиты прав акционеров/участников обществ от злоупотреблений со стороны исполнительных органов юридического лица, а также положение истца в спорах о взыскании убытков. Подход к практике взыскания убытков с исполнительного органа хозяйственного общества кардинальным образом меняется, суды руководствуются Постановлением и воспринимают закрепленную в нем позицию. Выводы: единоличный исполнительный орган не всегда должен нести ответственность за решение коллегиальных органов юридического лица, а равно его учредителей (участников). Обстоятельствами, уменьшающими/исключающими его ответственность, могут являться: заверенное нотариусом письменное заключение об убыточности предполагаемой сделки, сделанное до ее заключения; неразумное и недобросовестное исполнение членами коллегиального органа общества обязанности по раскрытию и предоставлению всей необходимой для принятия решения информации совету директоров и участникам юридического лица.

Бесплатно

Журнал