Международное право. Рубрика в журнале - Вестник Пермского университета. Юридические науки

Публикации в рубрике (22): Международное право
все рубрики
Indigenous "traditional knowledge" in fishery and "sustainable development": international legal practice

Indigenous "traditional knowledge" in fishery and "sustainable development": international legal practice

Zadorin M.Y.

Статья научная

With a growing emphasis to the problem of sustainable development and indigenous issues, states and international organizations pay attention to indigenous peoples' 'traditional environmental knowledge' as a particular form of knowledge of the diversity and interactions among plants and animals, landforms, watercourses, and other traits of the biophysical environment in a given place. Sometimes its called Traditional Ecological Knowledge, it is typically associated with aboriginal peoples [6, p. 198]. The purpose of the article is to show in practice how states apply indigenous knowledge to protect environment, especially in fishery activity.

Бесплатно

Анализ понятия «политическое насилие» в антитеррористических соглашениях ООН

Анализ понятия «политическое насилие» в антитеррористических соглашениях ООН

Чернядьева Н.А.

Статья научная

В статье содержится анализ понятийного аппарата в области противодействия терроризму. Исследуется родовое по отношению к понятию «международный терроризм» понятие «политическое насилие»; отмечается, что оно относится к сложным политико-правовым явлениям, не имеющим общепринятого определения и универсально согласованного набора системных признаков. Анализ международно-правовой базы в сфере борьбы с терроризмом позволяет выделить два нормативно закрепленных признака политического насилия: действие против физических лиц и незаконный характер поведения. Мотивы и цель насильственного поведения не нашли закрепления в международном праве. Общим целевым признаком всех разновидностей политического насилия можно считать его враждебно агрессивную направленность к внешнему миру. Необходимо дополнить перечень деяний, подпадающих под определение понятия «насилие» в международно-правовых документах нефизическими формами поведения (психическим насилием, угрозой применения насилия).

Бесплатно

ВТО и урегулирование антидемпинговых споров: общая характеристика

ВТО и урегулирование антидемпинговых споров: общая характеристика

Шепенко Р.А.

Статья научная

Под эгидой ВТО участники исполняют принятые на себя обязательства. В их числе Соглашение о выполнении ст. VI ГАТТ (более известное как Антидемпинговый кодекс 1994 года). Положения данного Соглашения регулируют применение ст. VI ГАТТ 1994 года, когда мера принимается на основании антидемпингового законодательства участника ВТО. Применение антидемпинговых мер является потенциальным источников конфликтов. В этом случае подлежит применению Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. На основании этой договоренности участники ВТО могут оспорить наложение антидемпинговых мер, в том числе предварительных, и поднять вопросы соблюдения требований Антидемпингового кодекса 1994 года. Ключевые решения в рамках механизма урегулирования споров ВТО принимаются на основе правила негативного консенсуса. В настоящей статье содержится общая характеристика нормативных основ, институциональной системы и механизма урегулирования споров ВТО, рассмотрены некоторые антидемпинговые прецеденты третейских групп.

Бесплатно

Влияние Ялтинской конференции на развитие современного международного права

Влияние Ялтинской конференции на развитие современного международного права

Чернядьева Н.А., Васильева Ю.В.

Статья научная

Введение: статья посвящена анализу вклада Ялтинской конференции 1945 г. в становление современной международно-правовой системы. По мнению авторов, в настоящее время происходит существенное занижение роли решений данной конференции в формировании действующего международного права. Цель: выявить элементы современного международного права, в становлении и развитии которых сыграла роль Ялтинская конференция. Задачи: раскрыть роль международных конференций как механизмов развития международного права; показать особенности Ялтинской конференции; исследовать международно-правовые решения, которые принимались в ходе Ялтинской конференции. Методы: общенаучные методы анализа, синтеза, интерпретации, формальной логики; метод историко-правового анализа; методы формально-юридического анализа и правового моделирования. Результаты: в статье доказывается, что Ялтинская конференция заложила правовые основы для новых значимых международно-правовых предписаний. Основными международно-правовым достижениями Ялты-1945 предлагается считать: окончательное согласование создания ООН; создание совершенно нового механизма международно-правового управления - Совета Безопасности ООН; участие в формировании новой системы источников международного права; участие в разработке принципиальной основы нового международного права; участие в формировании ряда новых отраслей международного права. Выводы: Ялтинская конференция знаменует окончание одной и начало новой эпохи, где в системе управления международно-правовыми отношениями важнейшее место будет занимать ООН. Многие решения, принятые в Ялте, касались будущего международного правопорядка, а не только разрешения геополитических проблем последнего этапа Второй мировой войны.

Бесплатно

Евразийский экономический союз как правопреемник права наноиндустрии ЕврАзЭС

Евразийский экономический союз как правопреемник права наноиндустрии ЕврАзЭС

Иншакова А.О.

Статья научная

Введение: статья посвящена исследованию проблем формирования единого правового регулирования нанотехнологий и развития наноиндустрии в рамках международной региональной организации правопреемника Евразийского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС) - Евразийского экономического союза (ЕАЭС), уже достигшей значительных успехов в вопросах реализации свобод общего рынка и стремящейся к дальнейшему укреплению экономической интеграции, прежде всего в сфере инноваций. Цель: исследовать занимают вопросы формирования правовой политики и программного регулирования, направленных на координацию, согласование и создание единого правового пространства в стратегически значимых для стран-участниц ЕАЭС отраслях экономики, среди которых первое место отводится наноиндустрии как сектору экономики, приоритетному для промышленного сотрудничества. Методы: использовались как общенаучные методы, включая диалектический, системного анализа, так и частнонаучные методы: технико-юридический, сравнительно-правовой, формально-логический, метод обобщения законодательства и практики его применения и др. Результаты: отмечается, что, несмотря на более позднее создание международной экономической организации ЕврАзЭС в сравнении с СНГ, а также на тот факт, что в ее состав вошли государства-участники регионального объединения СНГ, процесс интенсификации развития наноиндустриальных цепочек в этом региональном объединении начал свое развитие значительно раньше и более плодотворно развивается. Выявлено также, что данные позитивные эффекты обусловлены тем обстоятельством, что страны-участницы вслед за ЕС проводят успешную последовательную работу по развитию правовой инфраструктуры наноиндустрии посредством принятия национальных программных документов в сфере нанотехнологий. Установлена разобщенность в формировании единого правового пространства нанотехнологий СНГ, затрудняющая приведение национальных законодательств к единообразному пониманию и применению вследствие наличия множественных двусторонних и многосторонних договоров отдельных союзов стран-участниц, зачастую противоречащих друг другу, а также разности инновационных приоритетов, влекущих за собой «разноформатный» и «разноскоростной» характер развития наноиндустрии в регионе и нарушение целостности концепции развития единого инновационного экономического пространства СНГ. Выводы: обосновано, что в ЕАЭС выявленные негативные эффекты развития правовой инфраструктуры наноиндустрии СНГ нивелируются посредством стандартизированного на межгосударственном уровне программного регулирования, которое наряду с негативными эффектами, такими как неспособность ввести субъектов данной сферы экономической деятельности в жесткие рамки существующего мирового правопорядка, характеризуется гибкостью, предполагающей свободу выбора методов и средств правовой интеграции на усмотрение национального законодателя, а также способностью оперативно подменять межгосударственное нормативно-правовое регулирование, требующее больших временных затрат для достижения согласования волеизъявления стран-участниц, и более высокой реактивностью по сравнению с позитивным правом относительно потребностей современных деловых кругов.

Бесплатно

Интеграция и наднационализм

Интеграция и наднационализм

Нешатаева Т.Н.

Статья научная

Введение: в статье рассматриваются правовые аспекты создания и функционирования нового интеграционного образования постсоветского пространства: Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС). Цель: анализируется практика функционирования международных организаций постсоветского пространства с точки зрения перспектив развития интеграционных процессов и реализации идеи наднациональности, в том числе и в ЕАЭС. Методы: методологическую основу составила группа общенаучных и специальных методов познания. Системное исследование основано на таких философских и общенаучных методах познания, как диалектика, индукция, дедукция, анализ, синтез, восхождение от абстрактного к конкретному, системный и структурно-функциональный подходы. Метод обобщения играет основную роль на этапе исследования и оценки международно-правового звучания работы ЕАЭС и его судебного органа. Результаты: показаны закономерность и обусловленность создания региональных интеграционных образований, характерной чертой которых является передача им государствами-членами суверенных функций. По мнению автора, наднационализм в широком смысле - это добровольное ограничение суверенной компетенции государственной власти. В основе такого ограничения - экономически обоснованный прагматизм, направленный на объединение хозяйственных ресурсов ради прогресса и развития. В основе последнего процесса лежит реализация принципа права наций на самоопределение. Показано, что компетенция межправительственной организации ограничивается вопросами общего сотрудничества, ее решения не распространяются на физических и юридических лиц государств-членов, в то время как компетенция наднационального союза расширяется до вопросов, традиционно входящих в компетенцию правительств, а решения органов международного института распространяются на физических и юридических лиц, действующих на территории государств-членов. С этой точки зрения Евразийский экономической союз относится к организациям наднационального типа. Особое место в статье посвящено исследованию места суда ЕАЭС в системе институтов. Показано, что его полномочия (прямая юрисдикция (разрешение споров) и косвенная юрисдикция (нормоконтроль) призваны устанавливать равновесие между властными органами наднационального объединения с целью опосредованной защиты прав субъектов экономической деятельности. Выводы: на основе проведенного исследования констатируется, что основа института создана. В качестве аргументов приведены следующие факты: закрепленный в судебных решениях наднационализм, реализованный подход к иерархии международно-правовых норм, дуалистический метод правового регулирования интеграционных отношений.

Бесплатно

К вопросу о понятии международной правовой системы

К вопросу о понятии международной правовой системы

Болнокина Т.А.

Статья научная

Статья посвящена анализу основных подходов к понятию «международная правовая система», ее характерным признакам и структуре

Бесплатно

Кризис международного права: цивилизационный и геополитические факторы

Кризис международного права: цивилизационный и геополитические факторы

Мусаелян Л.А.

Статья научная

Введение: показывается, что важным аспектом кризиса современной цивилизации является кризис международного права. Это выражается в неспособности международного права адекватно реагировать на современные вызовы и обеспечивать стабильный миропорядок. Цель: выявить факторы, обусловливающие и углубляющие кризис международного права. Методологической основой исследования являются философские принципы материализма, диалектики (развития, всеобщей связи, детерминизма), общенаучный метод анализа, синтеза, частнонаучный метод - сравнительно-правовой. Кроме того, в работе применены формационный и цивилизационный подходы к осмыслению права.. Результаты: дается феноменологический анализ кризиса международного права и показывается, что указанный кризис проявляется в правовом нигилизме и цинизме, практике двойных стандартов, нарушении договорных обязательств и других феноменах антиправовой культуры. Как свидетельствует история человечества конца XX и начала XXI века, наиболее опытным субъектом, практикующим правовой нигилизм и двойные стандарты в международной политике, являются США. Выводы: по мнению автора, существуют три группы факторов, обусловливающих кризис и девальвацию международного права: доктринальные, цивилизационные и геополитические. И если доктринальные факторы являются условием для возникновения различных нарушений норм международного права, то цивилизационные и геополитические факторы играют определяющую роль в разрушении международного права. По мнению автора, особенности становления и развития капитализма в США, а также статус этого государства в современном мире способствовали формированию у американцев политического и правового мышления, отличного от народов континентальной Европы. В условия биполярного мира склонность политической элиты США решать сложные межгосударственные проблемы силовыми методами сдерживалась Советским Союзом. Развал СССР имел негативные юридические последствия для международного права. Правовой нигилизм, практика двойных стандартов стали распространенным явлением в условиях монополярного мира. Неравномерность исторического процесса способствует смещению центра мировой истории с Нового Света в Азию. Этот процесс породил геополитический кризис. США, невзирая на международное право и международные институты, пытаются всеми доступными средствами остановить центробежные тенденции и вернуть человечество к монополярному миру. Подобная активность Америки ведет к разрушению цивилизации права и возврату человечества к пещерному праву силы.

Бесплатно

Культурный релятивизм как проблема взаимодействия международного и внутригосударственного права в области защиты прав человека

Культурный релятивизм как проблема взаимодействия международного и внутригосударственного права в области защиты прав человека

Ижиков М.Ю.

Статья научная

В статье рассматривается феномен культурного релятивизма как попытка государств уклониться от выполнения международных стандартов защиты прав человека. Речь идет о теоретических конструкциях, оспаривающих универсальный характер прав человека и обосновывающих идею о том, что перечень прав личности, их содержание и способы реализации в каждом обществе различны: они зависят от исторических, культурных, экономических и других факторов. В статье раскрываются взгляды и аргументы как релятивистов, так и универсалистов, предлагается обзор соответствующих международно-правовых источников, а также представлена авторская классификация видов культурного релятивизма и их анализ.

Бесплатно

Международно-правовое регулирование антидемпинга

Международно-правовое регулирование антидемпинга

Шепенко Р.А.

Статья научная

В статье предпринята попытка систематизации существующих систем и моделей правового регулирования антидемпинга. В настоящее время в рамках таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации происходит формирование единых правил антидемпингового регулирования. В частности, с 1 июля 2010 года вступило в силу Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (Москва, 25 января 2008 г.). Этот процесс должен вестись с учетом опыта других региональных объединений и требований ВТО.

Бесплатно

Нормы jus cogens: исторический аспект и современное значение для международного права

Нормы jus cogens: исторический аспект и современное значение для международного права

Синякин И.И., Скуратова А.Ю.

Статья научная

Введение: Основополагающая роль, которую принципы jus cogens играют в кодификации и прогрессивном развитии международного права, обусловливает непреходящий интерес в исследовании сущности данного явления и закономерностей его формирования. В этой связи деятельность Комиссии международного права ООН, объединившей выдающихся и наиболее авторитетных юристов-международников мира, позволяет получить не только содержательный анализ существующих на современном этапе достижений юридической мысли о концепции jus cogens, но и обозначить ее будущее развитие. Цель: провести анализ различных подходов к изучению природы императивных норм общего международного права, исследовать элементы принципов jus cogens, в том числе в контексте актуальных разработок Специального докладчика Комиссии международного права ООН, выявить перспективы развития концепции, целесообразность ее дальнейшего изучения, оценить корректность выбора используемой научной методологии. Методы: системный, сравнительно-правовой, историко-правовой, логического и структурного анализа. Результаты: проведенный анализ международно-правовой базы, доктринальных исследований в области общей теории международного права и права международных договоров показал, что только практическая значимость в условиях появления новых вызовов и угроз, с которыми еще не приходилось сталкиваться всему международному сообществу, может сделать востребованной дальнейшую разработку концепции jus cogens, создать предпосылки для ее прогрессивного развития. Выводы: в настоящее время не выявлены существенные предпосылки для прогрессивного развития концепции jus cogens; кодификация же, в основном, сводится к перефразированию положений ст. 53 Венской конвенции, которые сами являются результатом предыдущей кодификации КМП; сущность нормы jus cogens определяют элементы, закрепленные в ст. 53 Венской конвенции.

Бесплатно

О международном и зарубежном правовом регулировании социального партнерства на государственной службе

О международном и зарубежном правовом регулировании социального партнерства на государственной службе

Кудрин С.М.

Статья научная

Введение: Исследуются вопросы международно-правовового регулирования отношений социального партнерства на государственной службе на примере Конвенции МОТ 151 о защите права на организацию и процедурах определения условий занятости на государственной службе» от 27 июня 1978 г. Анализируется специфика коллективных трудовых (служебных) отношений на международном уровне в иностранных государствах на примере Германии, Болгарии, Канады (муниципалитета Эдмонтон) и Белоруссии. Цель: выявление специфики правового регулирования социального партнерства на государственной службе в ряде государств Европы, Северной Америки и стран СНГ. Методы: общие методы научного исследования (диалектический, метафизический); общенаучные методы исследования (анализ, синтез, системный метод); частнонаучные методы (исторический, сравнительный, формально-юридический и др.). Результаты: определены некоторые особенности правового регулирования отношений социального партнерства на государственной службе в ряде государств Европы, Северной Америки и стран СНГ. Выводы: анализируя международный и зарубежный опыт социального партнерства на государственной службе, следует отметить: во-первых, действие актов социального партнерства носит, как правило, избирательный характер, т.е. они распространяются только на членов профсоюза либо на лиц, уплачивающих так называемый «солидарный взнос»; во-вторых, международные стандарты труда регулируют в основном гражданскую службу и стимулируют отнесение полицейской службы к гражданской службе, а не к какой-либо иной; в-третьих, коллективные договоры имеют распространение не только на работников, но и на сотрудников полиции; в-четвертых, зачастую интересы работодателя в социально-партнерских отношениях представляют муниципалитеты, реально обладающими финансовыми возможностями по стимулированию труда государственных служащих; в-пятых, коллективные договоры зачастую содержат положения, предполагающие прямое регулирование служебных отношений, в том числе и сотрудников полиции.

Бесплатно

О понятии «международный терроризм» в отечественной правовой науке

О понятии «международный терроризм» в отечественной правовой науке

Чернядьева Н.А.

Статья научная

Статья посвящена анализу существующих в современной отечественной правовой науке дефиниций термина «международный терроризм». В настоящее время проблема борьбы с международным терроризмом является исключительно актуальной. Однако единого подхода к определению его содержания правовая наука не выработала. В статье дан анализ наиболее значимых подходов к определению данного явления, предлагаемых российскими исследователями.

Бесплатно

О роли субъектов социальной власти в системе социального партнерства стран СНГ: сравнительно-правовой анализ

О роли субъектов социальной власти в системе социального партнерства стран СНГ: сравнительно-правовой анализ

Кудрин А.С.

Статья научная

Введение: В статье рассматриваются субъекты социальной власти в общественно-трудовых отношениях, наряду с органами публичной власти (государством, органами местного самоуправления) - социальные партнеры (работники и работодатели в лице их представителей). Определяется, что власть реализуется посредством правового воздействия, под которым следует понимать целенаправленный процесс формирования субъектом социальной власти в лице государства, индивидов и социальных групп должного поведения объекта в лице индивидов и их групп с точки зрения и в интересах субъекта путем принятия властных решений, облеченных в правовую форму. Цель: определение субъектов социальной власти в системе социального партнерства (коллективного трудового права), их значения и характеристик, проведение сравнительно-правового анализа кодифицированных правовых актов стран СНГ для выявления особенностей субъектов социальной власти в рассматриваемых странах. Методы: общие методы научного исследования (диалектический, метафизический); общенаучные методы исследования (анализ, синтез, системный метод); частнонаучные методы (исторический, сравнительный, формально-юридический). Результаты: выявлены субъекты социальной власти в системе социального партнерства (коллективного трудового права), ряд их особенностей в рассматриваемых странах СНГ. Выводы: трудовое законодательство СНГ определяет перечень субъектов социальной власти: работники, работодатели, их представители. Преимущественно в роли представителей работников выступают профессиональные союзы. Помимо них, данную функцию выполняют также трудовые коллективы и иные органы представительства, создаваемые работниками для представления и защиты своих трудовых прав. Однако далеко не все государства СНГ определяют в кодифицированных актах о труде согласительные комиссии по вопросам согласования интересов наемного труда и капитала (ТК РФ и ТК Приднестровской Молдавской Республики содержат положения о трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений, что является эффективным правовым инструментом для развития коллективных и индивидуальных трудовых отношений).

Бесплатно

Об одной коллизии в международном праве и возможном способе ее разрешения

Об одной коллизии в международном праве и возможном способе ее разрешения

Мусаелян Л.А.

Статья научная

Введение: Кризис современного международного права является выражением и одновременно значимым фактором углубления кризиса современной цивилизации. Пробельность международного права и, особенно, коллизии между его общезначимыми принципами обусловливают его девальвацию и снижение эффективности этого важнейшего института цивилизации. Цель: выявить способ разрешения коллизии между общепризнанными принципами права народов на самоопределение и территориальной целостностью государства. Выяснить, кто выступает субъектом права на самоопределение в настоящее время. Методологической основой исследования являются философские принципы материализма, диалектики (развития, всеобщей связи, детерминизма, противоречивости, конкретности подхода); общенаучные методы анализа и синтеза. Результаты: способом преодоления коллизий в современном международном праве является создание координированной и субординированной системы правовых принципов. Это было бы значимым шагом на пути разработки нового более эффективного международного права. Выводы: решение поставленной задачи предполагает сущностный анализ природы права и правоотношений, что позволит, с одной стороны, раскрыть глубинные онтологические основания правового нигилизма и иных феноменов антиправовой культуры, с другой, выявить алгоритм субординации общезначимых принципов международного права и, таким образом, преодолеть коллизии между ними. Концептуальной основой анализа и решения обозначенных проблем является идея человекоразмерности права, а базовым исходным принципом, над которым надстраиваются другие нормы международного права, - признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. Право народов на самоопределение как и права человека относятся к категории неотчуждаемых прав. Противопоставление принципов территориальной целостности и права народов на самоопределение некорректно, ибо при нарушении прав человека принцип самоопределения имеет большую юридическую силу. Отождествление субъекта права на самоопределение исключительно с нацией не является приемлемым. На практике подобный подход ведет к политике построения «чистого» национального государства, сопровождаемой масштабными этническими чистками и актами геноцида.

Бесплатно

Понятие «частное» в международном частном праве

Понятие «частное» в международном частном праве

Кузнецов М.Н.

Статья научная

Введение: в статье рассмотрен вопрос о происхождении термина «частное» в праве и его значение в названии учебной дисциплины «международное частное право». Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). В ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования, а также методам правового, государственного, экономического моделирования. Результаты: автор статьи считает, что в правовой науке в целом ощущается недопонимание изначально присущего праву единства его цели, функций и предназначения в регулировании общественных отношений и развитии общества в целом. Истоки разобщенности и разъединения усматриваются в изначальном ошибочном расчленении права на публичное и частное. В статье отмечается, что деление права на «публичное» и «частное» не всегда было ему присуще и далеко не везде имеет место в настоящее время. В странах англо-американской правовой традиции его не было раньше, нет и теперь. Нет его и в мусульманских странах и в некоторых других, например в странах с обычно-правовой системой права. По мнению автора, ошибочно принято считать, что деление права на частное и публичное восходит к римскому праву: новейшие исследования показывают, что это произошло несколько столетий спустя после распада Западной римской империи. Анализ сочетания частного и публичного убеждает в том, что римское частное право было единым, т.е. не было разделено на две части, не содержало дуализма, который оформился в странах континентальной Европы значительно позднее. Выводы: автор приходит к выводу, что если термин «международное» означает пространственно-территориальную характеристику изучаемого правового явления, то термин «частное» (синоним: «гражданское») у нас и за рубежом в международном частном праве означает социально-экономическую характеристику этого явления, т.е. качества, отличающие его от других социальных явлений жизни. Международное «частноправовое» (синоним: «гражданско-правовое») отношение - значит не - уголовное, не - административное, не - публично-правовое отношение.

Бесплатно

Применение правовых обычаев к международным частным договорным отношениям

Применение правовых обычаев к международным частным договорным отношениям

Диковская И.А.

Статья научная

В статье рассматриваются особенности применения правовых обычаев к международным частным договорным отношениям международным коммерческим арбитражем. Сделан вывод о том, что в некоторых странах за сторонами спора, являющегося предметом рассмотрения международным коммерческим арбитражем, признается возможность избрания негосударственных правовых норм (в т.ч. обычаев) к существу спора (например, Франция, Нидерланды, Украина). В отдельных странах арбитры наделены правом применять негосударственные нормы, даже если отсутствует договоренность сторон об этом, а также если стороны не уполномочили арбитраж действовать в качестве «дружеского посереника» (Франция, Нидерланды). В Швейцарии и ФРГ стороны арбитражного соглашения могут избрать в качестве права, применимого к разрешению спора по сути, лишь право определенного государства. То же касается и арбитров, разрешающих спор в отсутствие согласия сторон о выборе применимого права. В этих странах обращение международным коммерческим арбитражем к негосударственным нормам (в т.ч. обычаям) в качестве применимого права возможно, если стороны уполномочили его решать спор по справедливости. Регуляторами поведения сторон согласно Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года считаются (среди прочего): 1) обычаи и практика, о применении которых стороны договорились (ст. 9(1) Конвенции); 2) обычаи, о применении которых стороны не договаривались, но знали или должны были знать об их существовании. Обычаи, подлежащие применению в силу ст. 1.9. (2) Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА, имеют следующие характеристики: 1) они хорошо известны и регулярно соблюдаются сторонами в соответствующей области торговли; 2) соблюдаются в международной торговле. Принципы УНИДРУА исключают применение обычая, если это является неразумным.

Бесплатно

Процесс интеграции в современном международном праве. Вопросы теории и практики

Процесс интеграции в современном международном праве. Вопросы теории и практики

Султанов И.Р.

Статья научная

В связи с активным процессом интеграции государств на международной арене усиливается роль организаций публичного международного права. В статье рассматриваются вопросы типологизации международных организаций. На примере анализа научно-методологических подходов ряда отечественных и зарубежных исследователей определены основные направления типологизации.

Бесплатно

Развитие законодательства Республики Казахстан о международном коммерческом арбитраже

Развитие законодательства Республики Казахстан о международном коммерческом арбитраже

Сулейменов М.К., Дуйсенова А.Е.

Статья научная

Статья посвящена анализу законодательства, регулирующего вопросы иммунитета государства, а также исследованию проблем совершенствования деятельности третейских судов и международного коммерческого арбитража в Казахстане. Анализируется спорный вопрос о соотношении юрисдикционного иммунитета государства и обращения в международный коммерческий арбитраж. По мнению авторов, согласие государства на рассмотрение спора в арбитраже не означает отказа от судебного иммунитета, но означает согласие на принудительное исполнение арбитражного решения.

Бесплатно

Регламентация отношений в сфере здравоохранения нормами профессиональных медицинских организаций на региональном международном уровне

Регламентация отношений в сфере здравоохранения нормами профессиональных медицинских организаций на региональном международном уровне

Семешко А.И., Куранов В.Г.

Статья научная

Введение: Одной из обязанностей медицинского работника является соблюдение норм врачебной этики. При этом Закон об охране здоровья не указывает, какие именно нормы необходимо соблюдать. Цель: Исследование механизма создания этических норм профессиональными медицинскими организациями. Результаты: Федеральное законодательство позволяет медицинским и фармацевтическим организациям принимать участие в создании этических норм. Обилие профессиональных медицинских ассоциаций, как на национальном, так и на международном уровнях, затрудняет определение юридической силы принимаемых ими этических кодексов. В ряде зарубежных стран врачи объединены в профессиональные организации с обязательным членством, наделенные определенными властными полномочиями. Обязательность членства в подобных ассоциациях подтверждена Европейским Судом по правам человека. Таким образом, уточнение статуса публичной профессиональной медицинской организации может позволить наделить ее рядом государственных полномочий. Анализ международного сотрудничества государств-участников ЕврАзЭС позволяет сделать вывод о стремлении государств к единообразному применению правовых норм в сфере здравоохранения. Выводы: Необходимо дальнейшее формирование среды для функционирования профессиональных медицинских ассоциаций в целях создания правовых норм с возможностью их реализации на национальном и международном уровнях.

Бесплатно

Журнал