Статьи журнала - Legal Concept
Все статьи: 1540
Соглашение о международном коммерческом арбитраже: основание выбора и вопросы применимого права
Статья научная
Введение: в настоящее время в условиях увеличения количества гражданско-правовых конфликтов, осложненных иностранным элементом, актуализируется проблема поиска оптимального способа их урегулирования. Анализ практики показывает, что конфликтующие стороны, желая сохранить конфиденциальность и «здоровые» партнерские отношения, все чаще стали передавать возникающие между ними споры на рассмотрение в порядке международного коммерческого арбитража (МКА) и заключать соответствующие соглашения об этом. Несмотря на то что в России постепенно стала складываться строгая и гармонизированная система правовых источников в рассматриваемой сфере, наличие иностранного элемента в арбитражном соглашении, заключаемом в рамках МКА, предопределяет возникновение коллизионного вопроса, решить который не всегда представляется возможным. В связи с этим основной целью настоящего исследования выступает определение специфики арбитражного соглашения, заключаемого в рамках международного коммерческого арбитража, предопределяющего возникновение коллизионной проблемы, требующей особого решения. Методы: в ходе исследования применялись общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение и др.) и частнонаучные методы (формально-юридический, метод толкования норм права и др.). Результаты: в работе выявлена специфика арбитражного соглашения в рамках МКА, предложено решение коллизионной проблемы, возникающей в случае невключения сторонами в текст такого соглашения условия о применимом праве. Выводы: в результате проведенного исследования определено, что соглашение о передаче спора в международный коммерческий арбитраж служит предпосылкой его разбирательства в подобном арбитраже, его содержание зависит от воли сторон, а специфика обусловлена наличием иностранного элемента в правоотношении. В целях исключения возможности возникновения проблемы, связанной с невозможностью определить применимое право к отношениям сторон, вытекающим из соглашения о передаче споров на рассмотрение в МКА, автором предлагается дополнить ст. 1211 ГК РФ положением, согласно которому в случае отсутствия прямого указания в международном договоре, законе или соглашении сторон к арбитражному соглашению (оговорке) применяется право государства места проведения арбитражного разбирательства.
Бесплатно
Статья научная
Введение: статья посвящена новеллам законодательного регулирования одного из достаточно распространенных на практике способов прекращения обязательств - соглашения сторон, сфера применения которого претерпела серьезные изменения в связи с приданием этому институту универсального характера, позволяющего применить его к любым, а не только к договорным гражданским правоотношениям. Автором также предпринята попытка осмысления итогов реформирования главы 26 Гражданского кодекса Российской Федерации «Прекращение обязательств» на основе изучения современной юридической доктрины и правоприменительной практики. Методы: автором при написании статьи использована совокупность общенаучных и частнонаучных методов познания. Результаты: автором проанализированы изменения законодательства в части придания соглашению сторон как способу прекращения обязательств универсального характера. Сформулирован вывод о том, что придание соглашению сторон как способу прекращения обязательств универсального характера, позволяющего распространять его на все гражданско-правовые отношения, дало возможность продолжить формирование эффективной системы правовых механизмов, направленной на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства, поскольку соглашение сторон с учетом актуального правового регулирования позволяет трансформировать любые гражданско-правовые обязательства сторон с целью обеспечения их надлежащего исполнения в дальнейшем.
Бесплатно
Статья научная
Введение: перед современной правовой наукой стоит задача разработки концепции соглашения об устранении договорной гражданско-правовой ответственности: определение его правовой природы, сферы применения и условий его реализации. С этой целью авторы настоящей статьи предпринимают попытку моделирования теоретико-правовых основ соглашения об устранении договорной ответственности должника за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств. С помощью общенаучных методов - синтеза, анализа, сравнительного и диалектического методов, а также частно-научных методов познания, в частности, формально-юридического, структурно-функционального и других, авторы определяют правовую природу и сферу применения соглашения об устранении договорной ответственности за нарушение договорного обязательства, исследуют практику такого применения. Результаты: указывается на то, что в рамках соглашения об устранении договорной ответственности возможно расширить перечень обстоятельств, относящихся к «непреодолимой силе», но с учетом критерия последней: чрезвычайности и непреодолимости. Выводы: соглашение об устранении договорной ответственности невозможно в договорных обязательствах с участием слабой стороны, если только оно не заключено в ее пользу. Следовательно, основная сфера их применения - это обязательства, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Наличие возможности заключения данного соглашения является проявлением принципов автономии воли и свободы договора.
Бесплатно
Соглашения, заключаемые в рамках процедуры медиации: вопросы эффективности
Статья научная
Введение: в настоящее время наблюдается высокий уровень конфликтности в предпринимательской среде, что, в свою очередь, отражается на загруженности судебной системы. Законодатель, находясь в поиске оптимальных путей урегулирования возникающих конфликтов и способов снижения загруженности судебной системы, принял Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», который регламентирует порядок проведения сторонами процедуры медиации, а также выделяет ряд соглашений, к числу которых относит соглашение о применении процедуры медиации, соглашение о проведении процедуры медиации, медиативное соглашение. Преимущества заключения обозначенных соглашений обусловлены преимуществами соответствующего альтернативного метода урегулирования конфликтов. Итогом урегулирования конфликта посредством медиации без передачи дела на рассмотрение в суд является не провозглашение победителя и побежденного, а заключение медиативного соглашения, отражающего интересы и удовлетворяющего потребности всех сторон конфликта. Исходя из этого предполагается, что медиативное соглашение будет исполнено в добровольном порядке. Вместе с тем отсутствие в законодательстве механизма принудительного исполнения медиативных соглашений не способствует популяризации данного альтернативного метода урегулирования гражданскоправовых конфликтов. Кроме того, формулировка п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» фактически приводит к ситуации игнорирования судом заключенного сторонами соглашения о применении процедуры медиации, что недопустимо. В связи с этим основной целью настоящего исследования выступает определение степени эффективности медиативных соглашений и соглашений о применении процедуры медиации, а также проблем правового регулирования, отрицательно отражающихся на популяризации практики их заключения. Методы: методологическую основу исследования составила совокупность общенаучных (диалектический, индуктивный, дедуктивный) и частнонаучных (формально-юридический, интерпретационный) методов. Результаты: в работе дана оценка эффективности отдельных видов соглашений, связанных с процедурой медиации и заключаемых до передачи дела на рассмотрение в суд, выявлены проблемы их правового регулирования, связанные, в частности, с существованием негативной судебной практики, игнорирующей факт неисполнения заключенного соглашения о применении процедуры медиации, а также отсутствием принудительного механизма исполнения медиативных соглашений. Выводы: по итогам проведенного исследования автором сформулированы предложения, направленные на исключение выявленных проблем правового регулирования медиативных соглашений и соглашений о применении процедуры медиации посредством внесения изменений в действующее законодательство. Кроме того, автор обращает внимание на необходимость разработки практических рекомендаций по заключению медиативных соглашений в целях повышения их добровольного исполнения.
Бесплатно
Содержание договора об оказании платных медицинских услуг: теоретико-прикладной анализ
Статья научная
Введение: в статье рассмотрены особенности и условия широко востребованной в настоящее время договорной конструкции - договора возмездного оказания медицинских услуг. Проанализированы положения ключевых нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу оказания платных медицинских услуг, в том числе в части их договорного оформления, законодательство о защите прав потребителей, которое распространяется на правоотношения сторон, вытекающих из договоров возмездного оказания медицинских услуг, содержание указанного договора. Особое внимание уделено законодательным и доктринальным подходам по вопросу существенных и обязательных условий рассматриваемого договора, соответствующей судебной и договорной практике. Методы: в работе были использованы традиционные общенаучные методы исследования, такие как диалектический метод познания, анализ, синтез, индукция, дедукция и пр., а также частнонаучные юридические методы, среди которых формально-юридический, метод юридического толкования и др. Результаты: обоснована точка зрения об отнесении к числу существенных условий договора возмездного оказания медицинских услуг исключительно условия о его предмете; к числу обязательных условий, по мнению автора, следует отнести условия, закрепленные п. 17 Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». С учетом сложившихся в правоприменительной практике подходов определены условия, отражение которых в договоре об оказании платных медицинских услуг способствовало бы предотвращению споров, а также защите прав и законных интересов сторон договора. На основе анализа судебной практики сформирован перечень ущемляющих права потребителей условий договора возмездного оказания медицинских услуг, которые недопустимо включать в него. Выводы: по итогам проведенного исследования выявлены две группы факторов, которые влияют на формирование методических рекомендаций по составлению договора возмездного оказания медицинских услуг, сформулированы рекомендации по совершенствованию договорной работы в медицинских организациях.
Бесплатно
Статья научная
В статье анализируется содержание п. 13 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 4 декабря 2014 г. «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы». Авторы обращают внимание на излишнюю лаконичность формулировки соответствующего разъяснения и на некоторые иные его недостатки, затрудняющие понимание смысла уголовного закона правоприменителем. Предлагается новая редакция обращенной к судьям рекомендации: «Под изнасилованием (либо насильственным действием сексуального характера), повлекшим тяжкие последствия, о котором идет речь в п. “б” ч. 3 ст. 131 и п. “б” ч. 3 ст. 132 УК РФ, следует, как правило, понимать такие предусмотренные данными статьями преступления, которые обусловили обострение ранее существующего психического расстройства или иного тяжелого заболевания потерпевшего (потерпевшей) либо его (ее) близких, непосредственно присутствующих при совершении преступления, а равно вынудившие указанных лиц на совершение в целях предотвращения сексуального надругательства действий, создающих опасность для их жизни или наступления тяжкого вреда здоровью (например, самоубийство потерпевшего (его близких), попытка совершения данного акта, предпринятые с риском для жизни либо чреватые увечьем действия по спасению от насилия и т. п.). К иным тяжким последствиям названных преступлений также могут быть отнесены и не связанные с расстройством здоровья негативные изменения, находящиеся в причинной связи с данными посягательствами, при условии, что таковые свидетельствуют о существенных нарушениях в интимной сфере жизни потерпевшего (потерпевшей) (стойкое нежелание интимных отношений, отказ от традиционной сексуальной ориентации и т. п.)».
Бесплатно
Статья научная
Введение: статья посвящена исследованию специфики патентных прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической и художественно-конструкторской сферах. Методы: методологической основой исследования выступает диалектический метод познания, а также такие общенаучные методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция. В числе частнонаучных методов исследования использованы сравнительно-правовой и нормативно-догматический. Результаты: в исследовании проанализированы особенности патентных прав на служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы как обеспеченные государством гарантии совершения в отношении указанных объектов юридически значимых действий. Определен перечень патентных прав на служебные разработки, их основные характеристики. Особое внимание уделено личным неимущественным правам автора, проанализировано действующее законодательство и мнения цивилистов по поводу содержания права на имя. Выводы: установлено, что на законодательном уровне не урегулирован вопрос о принадлежности права на имя автору изобретения, полезной модели, промышленного образца, что может повлечь ущемление реализуемых автором служебных решений правомочий. В результате исследования предлагается законодательное закрепление права на имя в перечне патентных прав как абсолютного субъективного правомочия автора изобретения, полезной модели, промышленного образца, содержанием которого следует считать в равной степени как юридически обеспеченную возможность для автора требовать указания своего имени, так и возможность оставаться анонимным в публикациях об охраняемом решении.
Бесплатно
Создание единообразной латиноамериканской системы договорного права: препятствия и перспективы
Статья научная
Статья посвящена вопросам унификации и интернационализации договорного права на латиноамериканском континенте. В этом формате особое внимание автор уделяет современной трактовке lex mercatoria, а также формам и методам достижения единообразия правового регу- лирования в сфере договорного права в странах Латинской Америки.
Бесплатно
Соотношение вины и противоправного поведения в гражданском праве
Статья научная
Рассмотрена взаимосвязь двух самостоятельных условий гражданско-правовой ответственности - вины и противоправного поведения - в контексте поведенческого подхода к вине в гражданском праве. Доказано, что вина в поведенческом смысле частично совпадает с понятием противоправного бездействия, что создает теоретические и правоприменительные проблемы. Уделено внимание двум самостоятельным основаниям исключения гражданско-правовой ответственности - непреодолимой силе и невиновности. Целью настоящей научной статьи является формирование комплексного представления о вине как элементе категориального аппарата гражданского права с учетом состояния современной отечественной цивилистической доктрины, гражданского законодательства и практики его применения. В задачи данного исследования входит соотношение вины с объективным условием гражданско-правовой ответственности - противоправным поведением. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы: диалектический, системный, структурно-функциональный, а также частные методы научного исследования: формально-логический, структурно-правовой, юридико-технический. В результате исследования установлено: поведенческое понимание вины как непринятия мер для исполнения гражданско-правовой обязанности приводит к уничтожению самостоятельности таких двух оснований исключения ответственности, как непреодолимая сила и невиновность.
Бесплатно
Статья научная
Введение: договор участия в долевом строительстве и инвестиционный договор являются ключевыми инструментами в сфере недвижимости и инвестиций. Они определяют права и обязанности участников, влияют на обеспечение качества строительства и защиту прав потребителей.
Бесплатно
Соотношение категорий «техника» и «технология» в контексте правореализации
Статья научная
Автор рассматривает вопрос о соотношении категорий «техника» и «технология» в контексте правореализации. Анализ существующих в науке понятий «техника» и «технология», дискуссий о их соотношении позволяет сформулировать выводы о «техничности» юридической деятельности в целом и о «технологичности» ее процессов и явлений. Это дает возможность вывести авторское определение категории техника юридической деятельности. Наиболее действенными в процессе правореализации техническими средствами являются правовые символы.
Бесплатно
Статья научная
В представленной работе показано соотношение конфликтной ситуации и тактического риска при расследовании насильственных преступлений, совершенных женщинами. Обосновывается положение о том, что психологический статус женщин, совершивших насильственные преступления, оказывает существенное влияние на возникновение конфликтных ситуаций в ходе расследования, обусловливающих, в свою очередь, часть тактических рисков.
Бесплатно
Соотношение технологий правотворческой деятельности в современных европейских правовых системах
Статья научная
Статья посвящена вопросам правотворческих технологий с целью определения их оптимального соотношения в современных правовых системах и обеспечения их надлежащего взаимодействия. Особое внимание уделяется критериям их классификации и пределах правового регулирования. Описаны технологии правотворчества различного типа современных европейских правовых систем. Установлены основные тенденции в формировании границ международного и национального правотворчества.
Бесплатно
Состав преступления как система
Статья научная
Введение: состав преступления имеет крайне важное значение не только как юридическая конструкция в российском уголовном законодательстве, но и как инструмент определения того, что какое-либо деяние является преступлением, в связи с чем автором в работе уголовно-правового характера поставлена цель исследования состава преступления в качестве системы. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы историзма, системности, анализа и сравнительно-правовой. Результаты: обоснованная в работе авторская позиция опирается на законодательство и мнения компетентной научной среды по вопросу о том, почему состав преступления является системой. На основании правового анализа положений теории права проводится дифференциация характерных признаков состава преступления как юридической конструкции. Поднимаются вопросы правовой регламентации различных видов преступлений с помощью системных свойств состава преступления. Выводы: в результате исследования выявлена роль состава преступления как юридической конструкции для дальнейшего развития российского законодательства, определены признаки, позволяющие говорить о нем как о системе. Установлено, что состав преступления является закономерным результатом развития и совершенствования тех положений, которые были заложены в уголовном законодательстве.
Бесплатно
Состояние доказанности как оценочная категория в уголовно-процессуальном праве
Статья научная
Введение: различия в научных толкованиях понятия «состояние доказанности» обусловлены использованием разных методологических подходов к его исследованию. Данную категорию принято связывать с «достаточностью», которая, в свою очередь, означает, что то, о чем идет речь, удовлетворяет потребностям, необходимым условиям; проявляется в необходимой мере; имеется в нужном количестве. Соответственно, состояние доказанности в уголовном судопроизводстве должно отражать результат познавательной деятельности, основанной на достаточных доказательствах, подводить итог процесса доказывания обстоятельств и фактов, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, отвечать на вопрос о наличии оптимального количества доказательств для принятия обоснованного решения. Сформированное достоверное знание представляет собой «состояние доказанности», которое отражает характеристику достоверного знания и означает достаточность доказательств для построения обоснованного вывода. В то же время, учитывая наличие обвинительного уклона в российской судебно-следственной практике, серьезных нареканий к обоснованности решений по уголовным делам, а также возросшую в современном мире общую сложность доказывания, когда необходимы четкие критерии, позволяющие считать доказанными в достаточной степени те или иные юридические факты, важное значение приобретают научные разработки о состоянии (стандартах) доказанности. В связи с этим автором поставлена цель проанализировать сущность такой оценочной категории, как состояние доказанности в сфере уголовно-процессуального права, рассмотреть различные подходы и характеристики стандартов доказанности обстоятельств и фактов совершенного преступления. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы обработки информации и логического анализа, синтеза, индукции, дедукции и обобщения. Результаты: представленный в работе авторский анализ теоретического понимания состояния (стандартов) доказанности как оценочной категории в уголовно-процессуальном праве дает возможность использовать это понимание в правоприменительной деятельности в ходе досудебного и судебного производства по уголовным делам. Выводы: в результате исследования определены методологические основы, гносеологическая составляющая состояния доказанности, проанализированы существующие в настоящее время различные подходы к определению стандартов доказывания в уголовно-процессуальном праве в целях информирования обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», педагогических работников юридических вузов, а также практических работников в целях более полного понимания состояния (стандартов) доказанности как оценочной категории уголовно-процессуального права.
Бесплатно
Статья научная
Введение: в статье рассматривается процесс эволюции фактического проявления и квалификации деяний, охватываемых современным понятием бандитизма, а также особенностей и методов борьбы с ним со стороны государства в относительно длительный период истории России (пореформенный период ХIХ в. - первая половина ХХ в.). С этой целью автор выделяет наиболее существенные черты, характеризующие рост общественной опасности данного преступного деяния. С опорой на метод системного анализа показано, что, несмотря на смену общественно-экономического строя, политизация бандитизма, отмеченная еще на рубеже ХIХ-ХХ столетий в Российской империи, получила логическое и драматическое развитие после революции 1917 г. в Советском государстве. Результаты: дается сравнение особенностей проявления бандитизма в России и ряде стран. Показано, что актуализация термина «бандитизм» в Советской России была связана с увлеченностью большевиков внешними атрибутами эпохи Великой французской революции XVIII столетия, с одной стороны, и мощной волной «политического бандитизма» - с другой. Выводы: особое внимание государства к политической составляющей бандитизма позволило подавить его наиболее острые проявления в 1920-е годы. Созданная при этом модель оказалась высокоэффективной и обеспечила относительно быструю ликвидацию новой волны бандитизма, возникшей на рубеже 1920-1930-х гг. и связанной с кампанией коллективизации.
Бесплатно
Социально-правовой статус женщин в мусульманском обществе
Статья научная
В статье предпринята попытка рассмотрения правовых и теологических аспектов прав и свобод женщин, характерных для большинства мусульманских стран (Афганистан, Иран, Индонезия, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Тунис и др). На основании приведенных в статье действующих законов принято говорить о наличии или отсутствии статуса и прав у женщин-мусульманок. Отмечено также и то, что развитие идеи обеспечения прав человека во всем мире повлияло на правовое сознание мусульманских политиков, имамов, что в свою очередь повлекло к принятию и утверждению правовых документов и деклараций, направленных на улучшение социально-правового и экономического положения женщины. Подмечено, что в большинстве мусульманских стран права женщин нуждаются в соответствующей регламентации, поскольку исторически женщины находились в более ущемленном положении, в отличие от мужчин, и по сей день в этом мало что изменилось. Так как привычное доисламское, традиционное отношение к роли и положению женщины настолько укоренилось в сознании мусульман, что и сегодня не многие из них исполняют обязанности, зафиксированные в Коране, Исламской декларации прав человека и иных документах. Результаты исследования могут быть использованы при преподавании таких учебных дисциплин, как сравнительное правоведение, история, социология права, микросоциология семьи, этнография.
Бесплатно
Социально-правовые факторы, влияющие на эволюцию нотариата латинского типа
Статья научная
в статье выявляются объективные факторы становления и развития института нотариата в ряде стран Западной Европы. Похожие на нотариальные функции возникли уже в древних цивилизациях как разновидности административно-хозяйственной деятельности. В последующем на эволюцию института нотариата в Западной Европе оказывали влияние различные социально-экономические факторы, существовавшие в тот или иной исторический период времени. Цель: изучить предпосылки и причины, обусловившие развитие нотариата как органа, стабилизирующего гражданский оборот посредством внесудебной формы защиты прав и законных интересов лиц. Методы: основу методологического арсенала статьи составляют использованные в ней методы научного познания, анализа, историко-правовой и сравнительно-правовой. Результаты: проводится анализ наиболее значимых предпосылок, способствовавших формированию нотариальных органов в Западной Европе, в частности во Франции и Германии. Выводы: в каждой из стран Западной Европы нотариат имел свои специфические особенности развития, основу такой специфики составили протекающие в тот или иной период времени социально-экономические процессы. В то же время тесное взаимодействие национальных нотариальных систем в Западной Европе привело к формированию некой единой системы организации нотариата и единообразному осуществлению ими своих нотариальных действий, получившей впоследствии наименование латинский тип нотариата. В странах, которые входят в систему латинского типа нотариата, продолжают существовать специфические особенности, связанные с нотариальной деятельностью, которые в целом не влияют на сложившееся единообразие в осуществлении ими своих нотариальных действий. Обобщающим выводом является характеристика нотариальной деятельности как правоохранительной, активно проявляющая себя в стабилизации гражданского оборота посредством досудебного разрешения конфликтных ситуаций и споров, охраны целого комплекса различных имущественных прав и интересов.
Бесплатно