Статьи журнала - Legal Concept
Все статьи: 1540
Сущность государства: телеологический подход
Статья научная
Введение: сущность государства в современной теории государства и права часто сводят к его социальному назначению, что в значительной степени обедняет категорию сущности и не позволяет продвинуться по пути познания наиболее глубокого момента сущности государства. Цель исследования состоит в нахождении наиболее адекватного подхода к самому процессу познания государства, в котором, как показали представители диалектического метода, человеческая мысль, бесконечно углубляясь, движется от лежащих на поверхности явлений к их сущности, от сущности первого порядка к сущности второго порядка и т. д. без конца вплоть до самой основы явления, под которой понимается наиболее глубокий момент его сущности. Методологическую основу работы составили философский анализ категорий «сущность» и «явление», совокупность диалектического, метафизического и системного методов исследования, а также телеологический подход. В соответствии с ним все предметы и явления объективного мира содержат в себе потенциальную, внутренне присущую им цель существования, которую они стремятся реализовать в процессе своего развития. Результаты: аргументирована авторская позиция относительно изначального основания бытия государства как политически организованного общества, целей его существования и иерархии ценностей, которым оно призвано служить в процессе своего существования и развития. Выводы: в идее полного фактического суверенитета заключается политическая сущность государства, включающая в себя все остальные уровни его сущности, - антропологический, онтологический, социальный и национально-культурный.
Бесплатно
Сущность и виды функций гражданского права
Статья научная
Введение. Понимание системы гражданско-правового регулирования невозможно без оценки роли и значимости такого юридического феномена как функции гражданского права. Целью написания данной статьи стало рассмотрение сущности и видов функций гражданского права во взаимосвязи с доктриной гражданского права. Для этого автор исследует систему гражданско-правового регулирования с учетом оценки роли и значимости такого юридического феномена, как функции гражданского права. С помощью методов научного познания, прежде всего, метода системного анализа, установлено, что именно функции права определяют направление развития содержания норм права. Особенность функций гражданского права связана со спецификой как предмета, так и метода гражданско-правового регулирования. В результате исследования автор приходит к выводу, что функции гражданского права определяются доктриной, а внешним проявлением этого правового воздействия, ориентиром для всех участников правоприменительного процесса выступают принципы гражданского права.
Бесплатно
Сущность и юридическая природа систематизации права
Статья научная
Статья посвящена актуальной проблеме доктринального поминания сущности и юридической природы систематизации права. В рамках исследования рассмотрены проблемы понимания системы права и системы законодательства, дано определение, представлена характеристика юридической природы и цели систематизации права.
Бесплатно
Сущность и юридическое значение оферты (критический анализ доктринальных подходов)
Статья научная
Автор, обосновывая тезис о самостоятельном юридико-фактическом значении оферты, анализирует вопросы о том, каким юридическим фактом (сделка, поступок и др.) она выступает и каково соотношение вызываемого получением оферты состояния связанности с договорным правоотношением.
Бесплатно
Статья научная
Введение: значение тематики публикации заключается в ее направленности на упорядочивание отношений, которые возникают в процессе предпринимательской деятельности, влияющей на осуществление гражданских прав и решение приоритетных государственных задач. Комплексный характер правового регулирования предпринимательских отношений подразумевает использование публично- и частноправовых средств, которыми в полной мере являются лицензирование и саморегулирование. Их соотношение в недостаточной степени изучено цивилистической наукой. Методы: базируются на использовании логического, диалектического приемов и способов научного познания, сравнительно-правовом анализе опыта накопленных знаний в изучаемой сфере (включающего в себя докторские и кандидатские диссертации, научные статьи, положения гражданского законодательства). Результаты: выявляются причины применения саморегулирования и лицензирования как средств правового регулирования предпринимательской деятельности на современном этапе общественного развития. Разрабатываются классификации сходств и различий исследуемых средств. Сходства проявляются в их воздействии на гражданскую правоспособность субъектов предпринимательства, в способности упорядочивать исследуемые правоотношения, в направленности на достижение предпринимательских целей. Различия выражаются в структурном составе регулируемых отношений, приемах и способах упорядочивания отношений, в характере нормотворчества, особенностях методов регулирования и степени научной разработанности. Выводы: в ходе исследования доказано, что сходства и различия лицензирования и саморегулирования обусловлены их правовой природой. При этом сущность лицензирования заключается в публично-правовом воздействии государства на процесс осуществления предпринимательской деятельности с целью предотвращения вреда жизни и здоровью людей, их имуществу, природной среде. Правовые свойства саморегулирования проявляются в частноправовых способностях субъектов предпринимательства самостоятельно устанавливать правила и стандарты своего поведения, осуществлять контроль оборота вещей, выполнения работ и (или) оказания услуг в установленных законом случаях.
Бесплатно
Тактические особенности осмотра места происшествия, осмотра документов
Другой
Как известно, осмотр места происшествия - одно из самых важных следственных действий, поскольку позволяет не только обнаружить и зафиксировать материальные следы преступления, но и уяснить обстановку преступления, его механизм и масштаб. Вопросам тактических особенностей осмотра места происшествия, осмотра документов посвящено данное исследование.
Бесплатно
Текст договора в электронной форме
Статья научная
Введение: в современной экономике оформление текста договора с помощью электронных документов приобрело характер устойчивой тенденции. Цель исследования: выявить основные направления развития в практике обмена электронными документами для заключения или исполнения гражданско-правового договора. В статье используются методы описания и интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Результаты: определены основные причины, в силу которых соглашение сторон облекается в форму письменного документа. Изучены позиции судебной практики относительно признания обмена сообщениями по электронной почте, текстовыми сообщениями в мессенджерах формой гражданско-правового договора. Установлено, что соглашением сторон должна быть определена возможность обмена электронными документами, а адресат и отправитель электронных сообщений - идентифицироваться: если сообщение достоверно исходит от стороны по договору и получено другой стороной, то его содержание связывает их. При исследовании проблемы связанности присоединившегося субъекта соглашением, заключенным путем покупок или заказа услуг в Интернете, выявлено, что в подавляющем большинстве случаев потребители не знакомятся с условиями договоров. Незнание действительной информации о договоре не влечет, как правило, негативных последствий для покупателя (заказчика), поэтому при возникновении конфликта суд может прийти к выводу о несвязанности потребителя условиями договора, к которому он присоединился в силу того, что не уяснил его смысл. Выводы: электронный документ - сканированная копия бумажного документа, письмо, направленное по электронной почте, документ, размещенный на сайте компании в качестве договора присоединения. Он является полноценным документом, выражающим волю сторон договора. Специфика электронной формы требует установления возможности идентифицировать лицо, от которого исходит документ, подтверждения факта осознанного присоединения к договору, определения точного содержания соглашения.
Бесплатно
Статья научная
Статья посвящена внесудебным формам защиты права на неприкосновенность внешнего облика физического лица. В частности, автором выявлены особенности осуществления самозащиты, а также преимущества использования примирительных процедур для разрешения споров, возникающих при нарушении права на внешний облик. Даны конкретные рекомендации по совершенствованию норм действующего законодательства в части обеспечения прав задерживаемого лица на неприкосновенность внешнего облика, а также законодательного урегулирования медиативной процедуры в отношении защиты личных неимущественных прав.
Бесплатно
Теоретико-правовые аспекты развития института наследования по завещанию в Российской империи
Статья научная
Введение: значение института наследования по завещанию сложно переоценить. Это обусловлено свободой распоряжения своим имуществом на случай смерти. Однако такая возможность и такое право было не всегда. Институт наследования по завещанию в России прошел непростой эволюционный путь. Вместе с тем существенный массив исследований относительно наследования по завещанию в России ограничен преимущественно одной отраслью - гражданским правом. Несомненно, важным является рассмотрение института наследования по завещанию в России с разных сторон - в том числе в историко-правовом аспекте. Целью статьи является проведение темпорального анализа норм о наследовании по завещанию в Российской Империи. Целью статьи является также проведение ретроспективного анализа одного из этапов, имеющего большое значение в истории становления института наследования по завещанию в России, в частности изучение особенностей Свода законов Российской империи. Методологическую основу работы составили основные общие и специальные методы научного исследования. Результаты: в результате проделанной работы установлено, что систематизация законодательства в виде издания Свода законов Российской империи значительно повлияла на развитие завещательных правоотношений. Выводы: колоссальное значение имеет мониторинг истории становления и развития норм о завещании, особенно в рамках выделения конкретного периода, в течение которого происходили такого рода изменения.
Бесплатно
Статья научная
Введение: статья посвящена выявлению проблем, связанных с практической реализацией возможности оспаривания кредиторами сделок должника, направленных на вывод его активов в связи с возможным обращением на них взыскания по его долгам. С этой целью авторы настоящей статьи предпринимают попытку моделирования теоретико-правовых основ института внеконкурсного оспаривания в российском гражданском праве. С помощью общенаучных методов - синтеза, анализа, сравнительного и диалектического методов, а также частно-научных методов познания, в частности, формально-юридического, структурно-функционального и других, авторы определяют место внеконкурсного оспаривания в системе способов защиты нарушенных прав кредиторов, анализируют условия такой защиты, исследуют правоприменительную практику. Результаты: в российском законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие оспаривания действий должника, совершенных в ущерб интересам его кредиторов. Вследствие чего судебная практика с целью устранения пробела вынуждена осуществлять правовое регулирование, используя общеправовой механизм защиты прав добросовестных лиц при наличии со стороны третьих лиц злоупотребления правом. Выводы: предлагается ввести в гражданское законодательство институт внеконкурсного кредиторского оспаривания, который уже нашел свои основные черты в современной судебной практике.
Бесплатно
Теоретико-правовые проблемы разграничения ничтожных и оспоримых сделок в гражданском праве
Статья научная
Статья посвящена анализу положений Федерального закона от 7 мая 2013 года № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», касающихся изменений правового регулирования критериев ничтожности и оспоримости сделок.
Бесплатно
Теоретико-прикладные аспекты развития прав и свобод человека и гражданина
Статья научная
Введение: учение о правах и свободах человека привлекает широкий круг ученых. В современных условиях происходит переосмысление ряда устоявшихся и, казалось бы, традиционных подходов к их определению и правовой регламентации. Значительное влияние на эти процессы оказывают внешние (турбулентность межгосударственных отношений) и внутренние (внесение изменений и дополнений в конституции) факторы. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы системности, анализа и сравнительно-правовой. Результаты: в статье анализируются доктринальные источники, посвященные динамике прав и свобод, а также конституционные и иные нормы законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь. Выводы: высказано предложение о необходимости с учетом имеющейся классификации прав и свобод в зависимости от сферы их проявления развивать научную их составляющую, а именно научное определение личных, политических, экономических, социальных и культурных прав с учетом их специфики. Акцентировано внимание на новых группах прав – информационных и соматических правах. Информационные технологии являются важным средством реализации всего спектра прав и свобод человека и гражданина. В статье дано авторское научное определение соматических прав. Внесены предложения по совершенствованию актов конституционного и семейного законодательства.
Бесплатно
Теоретико-прикладные подходы к квалификации гражданских отношений по оказанию услуг
Статья научная
Введение: статья посвящена исследованию отдельных проблемных вопросов квалификации гражданских правоотношений как отношений по оказанию услуг. С этой целью авторы рассматривают признаки понятия «услуга», выделяемые цивилистической доктриной и используемые судебной практикой. С помощью методов научного познания, прежде всего метода системного и сравнительного анализа, автор выделяет конституирующие признаки понятия «услуга» путем сравнения правового режима последней с правовым режимом «работы». Результаты: установлено, что в основу разграничения отношений по оказанию работ и выполнению услуг должна быть положена совокупность признаков, а не один (наличие овеществленного результата, который может быть передан заказчику), как это происходит в настоящее время в правоприменительной деятельности. Выводы: авторами сделаны выводы о том, что договорные отношения, возникающие в результате проведения ремонтных работ, должны квалифицироваться как отношения подрядного типа; легальное определение договора возмездного оказания услуг является неприемлемым ко всем видам услуг, поэтому нормативно-правовая модель договора возмездного оказания услуг должна предполагать существование и таких обязательств, где профессиональный услугодатель берет на себя обязательство по достижению конкретного нематериального результата, причем достижение этого результата должно включаться в предмет обязательственного правоотношения [1].
Бесплатно
Статья научная
Актуальность исследования. Главная тема очередного номера юридического журнала «Legal Concept» = «Правовая парадигма» посвящена очень актуальной и острой проблеме - проблеме социально-экономических преобразований, влияющих на субъективные права и юридические обязанности граждан и юридических лиц в современных условиях. Редактором анализируются понятия субъективного права и юридических обязанностей в качестве элементов теории правоотношения. Раскрывается тесная взаимосвязь категорий «субъективное право», «права и законные интересы», «юридические обязанности». Авторами научных статей главной темы номера субъективное право и юридическая обязанность исследуются как элементы различных областей общественных отношений, возникающих в современных социально-экономических реалиях. Научная новизна проведенного межотраслевого исследования некоторых аспектов охраны и защиты субъективных прав проявилась в том, что данная категория претерпела значительную эволюцию с точки зрения ее понимания и толкования, что и доказано авторами рубрики «Главная тема номера» на примере нескольких отраслей правового регулирования, а также разных по своей социальной, экономической и юридической сути общественных отношений. Методологическую основу коллективного исследования составили общенаучные методы познания, применяемые в общественных науках в целом, в том числе и в юридической. Они образуют систему общих, специальных и частных методов научного исследования. Среди наиболее значимых общих методов познания метод исторического материализма, формально-логический метод, статистический, анализа, индукции, дедукции, системности. Специальные и частные методы представлены в научных статьях рубрики в основном юридико-догматическим (формально-юридическим) методом, сравнительно-правовым и методом регрессионного анализа. Результаты исследования. В ходе анализа научных статей, представленных в рубрике «Главная тема номера», автор редакторской колонки обратился к фундаментальным трудам известных российских, советских и современных ученых, в результате чего было выявлено, что категория «субъективное право» тесно связана с категорией «права и законные интересы», а также с категорией «юридическая обязанность». Установлено, что категория «права и законные интересы» опирается на понятие «субъективное право». Исследован вклад в становление и развитие учения о субъективных правах, правах и законных интересах российских юристов, в частности профессора Б.Н. Чичерина, Г.Ф. Шершеневича, С.А. Муромцева, советских и современных юристов, а именно С.С. Алексеева, С.Н. Братуся, Н.А. Баринова, С.А. Бурмистровой, С.В. Третьякова, Ю.Н. Андреева и др. В свою очередь, выявлено, что субъективное право в общих чертах как притязание представляет собой право на защиту или право на иск в материально-правовом смысле, что обеспечивает возможность принудительно осуществить обязанность должника в случае ее неисполнения последним. Понятия субъективного права и юридических обязанностей проанализированы в рамках концепции теории правоотношения. Выводы. Обосновано, что субъективное право - это мера дозволенного поведения субъекта. Это возможность позитивного поведения самого уполномоченного лица; возможность требовать такого же поведения от обязанного лица; возможность прибегнуть к государственному принуждению. Установлено, что первично общественное отношение, а субъективное право и юридическая обязанность составляют его элементы, в связи с чем трансформации правового регулирования субъективного права и юридических обязанностей находятся в непосредственной зависимости от социально-экономических преобразований общественного уклада и объективно подвержены эволюционным процессам.
Бесплатно
Статья научная
Статья связана с анализом специфики взглядов на судебное правотворчество в контексте современной французской реалистической теории толкования. Автором рассмотрены предпосылки формирования данных идей, раскрыто их содержание, отмечены дискуссионные аспекты их сущности, показано теоретическое значение исследованных концепций. На основе проведенного анализа делается вывод о том, что фактическое признание правотворческой монополии суда сопровождается в реалистической теории попытками обоснования ее рациональной лимитации, акцентированием внимания на важности ответственности и индивидуального выбора правоприменителя.
Бесплатно
Статья научная
В статье проанализированы вопросы построения уголовно-правовых санкций за уклоне- ние должностных лиц правоохранительных органов от исполнения обязанности, предусмотрен- ной ч. 2 ст. 21 УПК РФ. Предложено обоснование вариантов дифференциации уголовной ответ- ственности за указанные посягательства, а также конкретных видов основных и дополнительных наказаний, их сроков и размеров
Бесплатно
Теоретические и практические проблемы толкования и применения категорий "убытки", "вред", "ущерб"
Статья научная
несовершенство правового регулирования отношений, возникающих в результате причинения убытков или вреда, повлекло возможность неоднозначного толкования и применения норм права в практической деятельности. Непонимание правовой природы правоотношений и, как следствие, неверная квалификация этих отношений породили разнообразную судебную практику, допускающую привлечение к внедоговорной ответственности за нарушение договорных обязательств. Выявленные нарушения закона носят системный характер и требуют не только проведения научного анализа, но и вызывают необходимость выработки алгоритма, позволяющего правоприменителю верно квалифицировать отношения, связанные с возмещением вреда или убытков, основываясь на различии оснований возникновения обязательств. Цель исследования: проанализировать понятия «убытки», «вред», «ущерб»; выявить теоретические позиции и проблемы правоприменения; сформулировать рекомендации по использованию данных понятий в практической деятельности. При проведении исследования использовались методы: всеобщий метод (диалектический материализм); общенаучные методы (логический (индукции, дедукции, анализа и синтеза), системный и функциональный); частноправовые методы (формально-юридический, сравнительно-правовой). Результаты: рассмотрены вопросы законодательного определения понятий «убытки», «вред» и «ущерб», представлены теоретические концепции. Выявлены проблемы правоприменения, основанные на неверном определении правовой природы правоотношений, влекущих гражданско-правовую ответственность и, как следствие, неверное применение норм права. Подняты проблемы, касающиеся возможности/невозможности возмещения упущенной выгоды при отсутствии реального вреда; дано доктринальное токование понятий «реальный вред» и «упущенная выгода» в соотношении с понятиями прямого и косвенного вреда; проанализирована судебная практика; даны рекомендации по использованию категорий реальный вред и упущенная выгода при привлечении к гражданско-правовой ответственности. Выводы: обоснованы выводы о зависимости употребления категорий «убытки» и «вред» от правовой природы правоотношений, являющихся основаниями для привлечения к гражданско-правовой ответственности. Сформулирован алгоритм, позволяющий правоприменителю верно квалифицировать правоотношения и последствия ненадлежащего поведения. Доказана невозможность возникновения упущенной выгоды без причинения реального ущерба. Систематизированы факторы, влияющие на формирование реального ущерба. Обосновано, что ключевым критерием, разграничивающим понятие реального ущерба и упущенной выгоды, не может быть критерий стоимости объекта. Доказана зависимость упущенной выгоды не от роста или уменьшения стоимости объекта, а от участия либо неучастия этого объекта в гражданском обороте.
Бесплатно
Теоретические и практические проблемы формирования правовоспитательной политики в современной России
Статья научная
Статья посвящена анализу актуальных проблем правового воспитания как одного из основных направлений деятельности демократического государства. Обосновывается необходимость формирования правовоспитательной политики в современной России.
Бесплатно