Вопросы частноправового регулирования: история и современность. Рубрика в журнале - Legal Concept

Понятие интернета и проблемы, связанные с оказанием финансовых интернет-услуг
Статья научная
В данной статье рассматривается современное состояние распространения сети Интернет в России. Анализируется российское законодательство, регулиующее информационные технологии, раскрывается понятие «сеть Интернет», с точки зрения его правового содержания, дается авторское понятие «сеть Интернет». Кроме того, в статье рассматриваются разновидности финансовых услуг, предоставляемых через сеть Интернет, такие как интернет-банкинг, интернет-страхование, интернет-трейдинг и микрокредитование, осуществляемое посредством сети Интернет. Разбираются особенности предоставления финансовых интернет-услуг, а также исследуются проблемы, связанные с оказанием финансовых интернет-услуг, среди которых можно выделить проблему обеспечения безопасности и защиты персональных данных клиента, проблему идентификации субъектов отношений, возникающих при оказании финансовых услуг через сеть Интернет, проблему возмещения финансовой организацией денежных средств клиента, утраченных в результате неправомерных действий третьих лиц и многие другие.
Бесплатно

Понятие пародии как объекта авторского права
Статья научная
Введение: пародии довольно широко распространены в современном искусстве. Авторы пародий получают известность за счет использования, порой достаточно широкого, материала оригинальных произведений, охраняемых авторским правом. Однако общепринятое определение понятия «пародия» отсутствует не только в ГК РФ, но и в науке. В связи с этим возникают вполне закономерные вопросы: каковы легитимные пределы реализации пародии в творчестве? И насколько уместно обращение данного объекта авторского права в границах национальной юрисдикции, а также, каковы критерии его идентификации? Решение о том, относится ли то или иное произведение к пародии, полностью отдано на откуп судам. Перечисленные аргументы говорят в пользу актуальности вопросов, связанных с определением понятия данного объекта авторских прав, а также его сущностных характеристик, определяющих правовой статус и режим его обращения. Таким образом, целью настоящего исследования является: попытка приращения научного знания в части законодательных подходов к пониманию пародии, как вида творчества и объекта авторского права, путем анализа отечественной и зарубежной судебной практики в данной сфере, выявления его правовых признаков и характеристик с последующим предложением авторской трактовки термина «пародия». Методы: методологическую основу настоящего исследования, наряду с общенаучным диалектическим методом, составляет совокупность логических (анализ, синтез, дедукция, индукция) и юридических (формально-юридический, сравнительно-правовой) методов. Результаты: научно обосновано предложение автора о законодательном закреплении в ст. 1274 ГК РФ понятия «пародия». Утверждается, что предложенная правовая мера будет способствовать формированию единообразной правоприменительной практики и судебному правоприменению при разрешении споров о признании того или иного объекта авторских прав пародией. Выводы: на основе проведенного исследования автором выделяются основные признаки пародии и формулируется оригинальное, обладающее научной новизной определение данного понятия в качестве метажанра и объекта авторских прав, где в центре нового произведения находится узнаваемое оригинальное произведение, основные черты которого выставляются в критически-комическом свете и проявляются в виде заочного неурегулированного правом общественного отношения между автором оригинала и пародистом.
Бесплатно

Понятие, принципы и виды общественного контроля государственных закупок в России: юридический анализ
Статья научная
Введение: авторами проводится анализ некоторых дискуссионных научных инициатив по отношению к понятию и принципам деятельности по общественному контролю, актуальность которых обосновывается необходимостью совершенствования реализации публичных интересов органов власти. Также в статье рассматриваются различные виды общественного контроля, распределенные по критериям. Целью исследования является разработка предложений, касающихся развития нормативно-правового регулирования деятельности по общественному контролю в сфере государственных закупок. Методы: основным методом исследования является диалектический метод познания. В статье также используются системно-функциональный, исторический и логический методы. Результаты: дополнение теоретических исследований по общественному контролю научными выводами, касающимися его понятия, принципов и видов. Выводы: по результатам исследования предложено дополнить термин «общественный контроль» целями наблюдения и принципом возмездности участия граждан в деятельности по общественному контролю отдельных органов власти. Разработанные авторами классификации общих и специальных видов контроля позволят расширить существующую теоретико-методологическую базу объекта исследования.
Бесплатно

Порядок мониторинга риска утраты туроператором платежеспособности
Статья научная
В статье рассматриваются порядок мониторинга риска утраты туроператором платежеспособности, его составляющие, содержание, этапы, нормативное регулирование. В целях всестороннего, полного и ежедневного мониторинга показателя финансовой состоятельности туроператора, по мнению автора, в штате каждого туроператора в обязательном порядке должен быть создан юридический отдел.
Бесплатно

Статья научная
Введение: в статье рассматривается проблематика правового регулирования отношений, возникающих при реализации в рамках процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина имущества, принадлежащего на праве общей собственности, в котором физическое лицо - должник имеет определенную долю. Целью исследования является поиск решений, направленных на совершенствование правового регулирования механизма реализации имущества гражданина, признанного арбитражным судом банкротом, на которое распространяется режим общей собственности. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают анализ, синтез, обобщение и сравнительное правоведение. Результаты: опираясь на накопленный правоприменительный опыт и цивилистическую доктрину, авторами предложены рекомендации для разрешения наиболее распространенных коллизионных вопросов, возникающих при утверждении порядка продажи имущества физического лица - должника в рамках процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина. Выводы: авторами сделан вывод, что принятие арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом исключает возможность обратить взыскание на долю такого должника в общем имуществе в порядке, предусмотренном ст. 255 ГК РФ. При реализации доли физического лица-банкрота в праве общей собственности остальные сособственники могут воспользоваться своим преимущественным правом покупки путем приобретения отчуждаемой доли по цене, определяемой по результатам торгов, при этом сособственники имеют преимущество перед победителем торгов. Нормы действующего законодательства позволяют установить справедливый баланс между интересами супруга гражданина, подвергаемого процедурам банкротства, и кредиторов такого гражданина.
Бесплатно

Последствия античного генезиса института арбитражного соглашения в современной России
Статья научная
В статье исследуются предпосылки, этапы формирования и развития института арбитражного соглашения в римской античной цивилизации, а также их аналогичные проявления, оказавшие влияние на развитие, законодательные акценты и приоритеты современного российского правового регулирования изучаемого явления. Анализируя подходы, существовавшие в античных цивилизациях на примере Древнего Рима, примененные римскими юристами той эпохи пути легитимации института арбитражного соглашения, автор проводит параллели с современными подходами российского законодателя в данной области, выделяя принципиальные основы произошедшей рецепции некоторых из них в древнерусское, советское право, а также современное национальное законодательство РФ.
Бесплатно

Постковидный синдром как порок сделки на примере договора об ипотеке
Статья научная
Введение: в настоящее время общество столкнулось с весьма важной и актуальной задачей, - форматирование сложившихся устоев гражданского оборота с участием физических лиц в связи с проявлением негативных последствий новой коронавирусной инфекции. Возникновение нового заболевания, как констатируют представители медицинского сообщества, имеет негативные последствия для человека и его психического здоровья. Озабоченность правоприменителей вызвана тем фактором, что за последние 3-5 лет участились случаи судебных разбирательств на предмет признания сделки недействительной по основаниям ст. 177 Гражданского кодекса РФ, как совершенной в момент неосознания и непонимания последствий сделки, не сопряженной с показателями дееспособности индивидуума в целом. Подрыв стабильности гражданского оборота в части заключения и исполнения сделок, одной из сторон которой выступает дееспособный гражданин, но в силу перенесенной инфекции коронавируса имеет отклонения от нормального психического состояния (постковидный синдром), проявление рисков признания таковых сделок недействительными, влияющих на динамику функционирования гражданского оборота диктуют необходимость проработать и предусмотреть совокупность способов и механизмов не столько законодательного толка, сколько гибкого правоприменения, направленного на преодоление негативных проявлений (в том числе вызванных ухудшением ментального здоровья индивидуума, перенесшего инфекцию COVID-19) в условиях существенных структурных изменений социальной, экологической и экономической деятельности. В свете сказанного одним из вызовов для цивилистов является гуманное и справедливое применение положений о признании сделки недействительной в силу неспособности лица осознавать и нести ответственность за принимаемые решения в силу отклонения от нормы психического здоровья в результате перенесенного заболевания коронавирусной инфекции. Особое значение в свете исследуемого вопроса имеет анализ судебной практики, позволяющий изучить особенности правоприменения по данному вопросу и выявить блоки перспектив при судебном рассмотрении подобных споров с учетом мнения представителей медицины, сконцентрированных на выявлении негативных последствий в ментальном здоровье человека. Таким образом, в большей степени в практике гражданского права, нежели в науке, назрела потребность сформулировать проблемы правового регулирования признания сделки недействительной по основаниям ст. 177 Гражданского кодекса РФ и предложить справедливые, мудрые и объективные пути разрешения судебных конфликтов, - что и стало целью настоящей работы.
Бесплатно

Право акционера на информацию: новеллы законодательства
Статья научная
Введение: в статье исследуются изменения порядка и оснований предоставления акционерам доступа к информации о хозяйственной деятельности общества. Владение сведениями, содержащимися в общественных документах, является основой принятия того или иного решения по вопросу повестки общего собрания акционеров. Цель исследования состоит в определении позитивных и негативных последствий внесения изменений в нормы права, регламентирующие порядок, условия и основания доступа к информации о деятельности акционерного общества. Методы: методологическую основу составляют системный и сравнительно-правовой методы, метод правового прогнозирования влияния изменений на структуру и содержание правоотношений между акционером и акционерным обществом, а также анализа действующего и ранее действующего законодательства. Результаты: дается обоснование того, что введение категорий «деловая цель» и ее «разумность», а также оснований отказа в предоставлении информации при необоснованном требовании акционера усложняет процедуру ознакомления со сведениями, что позволяет эффективно бороться с злоупотреблениями правом. Вместе с тем возникает дополнительная обязанность акционеров доказать свою добросовестность. Выводы: порядок и условия предоставления доступа к информации следует продолжать корректировать системно, основываясь на общих началах гражданского законодательства и специальных нормах отраслевого законодательства. Акционерам-миноритариям рекомендуется широко применять акционерные соглашения, включая в них положения об обмене информации, координации голосования, содействии и сотрудничестве.
Бесплатно

Право на оспаривание сделок наследодателя: поиск баланса интересов
Статья научная
Введение: статья посвящена выявлению проблем, связанных с принятием наследства, оценкой наследственной массы и возможностям оспаривания сделок наследодателя не только наследниками, но и кредиторами. С этой целью автор анализирует вопросы, связанные с наличием права на оспаривание сделок наследодателя, как у его наследников, так и у кредиторов наследодателя, не являющихся стороной в сделке. Методы: применены в совокупности методы научного познания, среди которых основные - методы системности, анализа и сравнительно-правовой. Результаты: автором проанализированы схемы наследственных правоотношений, установлено, что на этом этапе наследования возникают два правоотношения - из факта открытия наследства и по принятию наследства, выделены этапы наследования, исследован вопрос, связанный с возможностью увеличения стоимости наследственной массы за счет признания недействительными сделок, заключенных наследодателем при жизни, а также применения реституции. Выводы: автор предлагает наделить кредиторов наследодателя, не являющихся стороной в сделке, правом на ее оспаривание, а также правом требовать применения последствий недействительности подобной сделки в случае отсутствия наследственного имущества, достаточного для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, а также при наличии соответствующих правовых оснований для признания сделки недействительной вне процедуры банкротства.
Бесплатно

Право пользования товарным знаком: регулирование передачи и пробелы в действующем законодательстве
Статья научная
Введение: законодатель в п. 1 ст. 1490 ГК РФ выражением «а также другие договоры» (то есть любые, которые заключаются в письменной форме) разрешил все элементы права собственности на товарный знак передавать без заключения лицензионного договора. В настоящее время судебная практика на уровне Верховного суда РФ допускает передачу исключительного права на товарный знак и распоряжение им по расписке. Заключение лицензионного договора Верховный суд РФ фактически приравнял к расписке. В статье исследуются теоретические положения о понятии товарного знака в гражданско-правовом обороте. Особое внимание уделяется существующим способам передачи товарного знака в пользование. Анализируется судебная практика о передаче товарного знака в пользование по лицензионному договору, обоснована необходимость внесения законодательных изменений с целью устранения выявленных правовых пробелов. Актуальность выбранной темы обусловлена, во-первых, динамичным развитием рыночных отношений, во-вторых, интенсивной оцифровкой процедур многих сфер правоотношений. Немаловажным фактором, подтверждающим актуальность темы, является недобросовестность иных лиц в притязании на устоявшийся товарный знак. Выявление современных тенденций судебной практики и анализ развития законодательства об использовании товарного знака составили цель настоящего исследования. Методы: при подготовке статьи использовались общие и специальные методы научного познания (метод системного подхода, анализа и синтеза, системно-функциональный и аксиоматический методы). Результаты: в исследовании проведен анализ актов Верховного суда РФ и нижестоящих судов (Определение от 05.04.2022 № 305-ЭС21-23755; Постановление АС Волго-Вятского округа от 31.03.2021 по делу № А11-2223/2017). Обосновано, что анализ данных актов позволяет сделать вывод о негативных последствиях расширительного толкования норм гражданского законодательства и как следствие постепенном внедрении в России прецедента как источника права. Выводы: авторами обоснована необходимость внесения изменений в действующее законодательство (п. 1 ст. 1235 ГК РФ и п. 1 ст. 1490 ГК РФ). Авторами аргументирована позиция о том, что право пользования товарным знаком не может передаваться путем простой расписки, а исключительно заключением лицензионного договора.
Бесплатно

Право сотрудника полиции на вознаграждение как особый вид интеллектуальных прав
Статья научная
В статье проанализирована предусмотренная законодателем возможность возникновения у работника (автора) права на вознаграждение за созданное им в пределах трудовых обязанностей произведение науки, литературы или искусства. В контексте изменений ГК РФ сотрудник полиции, являясь автором служебного произведения, также имеет право на получение вознаграждения за созданный им творческий результат. Цель: проанализировать, предусмотрена ли законодателем возможность возникновения у работника (автора) права на вознаграждение за созданное им в пределах трудовых обязанностей произведение науки, литературы или искусства. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых особое значение имеют метод системности, метод анализа и сравнительно-правовой метод. Результаты: из нижеизложенного следует, что вопросы исполнения сотрудником полиции своих обязанностей, в том числе реализация им интеллектуальной деятельности, обусловливаются нормами трудового права и в область применения гражданского законодательства не входят, отношения же перехода имущественных прав от сотрудника полиции к работодателю являются гражданско-правовыми и регулируются гражданским законодательством. Поскольку ч. 2 ст. 15 ТК РФ не допускает заключения гражданско-правовых договоров, которые практически регулируют трудовые отношения работника и работодателя, следовательно, трудовой договор не может охватывать собой признаки гражданско-правового договора, при этом дополнение его условиями о принадлежности прав на служебное произведение не снимает с данных условий изначально присущий им гражданско-правовой характер.
Бесплатно

Статья научная
Введение: в статье рассматривается вопрос формирования правовой дефиниции «традиционные семейные ценности», отмечается недопустимая, по мнению автора, излишняя клерикализация указанного процесса. Автор полагает, что традиционная ценность, признаваемая в качестве основы охраняемого законом института семьи, сформулирована не только в теологических источниках, но в первую очередь выработана правом и философскими взглядами, господствующими в социуме. Цель: доказать необоснованность передачи формирования концептуальных подходов к принципам семейного права в исключительное ведение духовных институтов общества, их роль должна рассматриваться как важная, но не единственная, а, скорее, факультативная. Методы: преобладающими методами исследования, примененными в статье, являются исторические и логические методы, обеспечивающие воспроизведение в мыслительной сфере сложного процесса становления и развития принципов семейного права. Результаты: автором исследована проблема становления и формирования нового для российского семейного права концепта «традиционные семейные ценности», при этом автор аргументирует точку зрения о светском характере указанного понятия. Выводы: в результате исследования выработана точка зрения о необходимости многоаспектного подхода к анализу содержания этико-правового концепта «традиционные семейные ценности», соблюдая при этом равную значимость всех источников гуманитарного знания - духовных догматов, культурных традиций и философских идей и взглядов.
Бесплатно

Правовая природа гражданско-правовой ответственности участников корпоративных отношений
Статья научная
Основанием ответственности участников корпоративных отношений является нарушение требования осуществлять свои корпоративные права и обязанности добросовестно и разумно. Автор рассматривает особенности, присущие ответственности участников корпоративных отношений, и санкции такой ответственности: от взыскания ущерба, причиненного обществу учредителями, до исключения участника из общества с ограниченной ответственностью. В связи с вышеизложенным необходимо провести исследование пределов гражданско-правовой ответственности участников корпоративных отношений, прежде определив их правовую природу.
Бесплатно

Правовая природа натуральных обязательств
Статья научная
Введение: в статье рассматриваются подходы к пониманию юридической силы натуральных обязательств. Автор приходит к выводу, что проблема регулирования натуральных обязательств в современном российском гражданском праве осложняется отсутствием юридической фиксации подобного рода обязательств. Анализ подходов ученых-цивилистов показал, что среди ученых существует единодушное мнение о необходимости признания натуральных обязательств неотъемлемым элементом системы обязательств в российском гражданском праве. Цель настоящей работы: изучить основания возникновения натуральных обязательств, а также их правовую природу и порядок урегулирования. Методы: методологическую основу проведенного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают метод анализа и формально-логический метод. Результаты: изучены подходы к пониманию натуральных обязательств в зарубежной и отечественной цивилистике и выявлены перспективы юридического оформления данного вида обязательств. Выводы: в силу своей естественной природы натуральные обязательства на протяжении долгого времени не закреплялись в правовых документах, что стало причиной осложнения защиты прав кредиторов.
Бесплатно

Правовая природа независимой (банковской) гарантии
Статья научная
Введение: в настоящей статьей автор вновь пересматривает взгляд на правовую природу независимой (банковской) гарантии с учетом изменений, внесенных в § 6 главы 23 ГК РФ, изменения позиций судебной практики и обобщения доктринальных споров. Методы: методологическую основу данного исследования составляют совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы системности, анализа и сравнительно-правовой. Результаты: в результате проведенного анализа автором сделано несколько теоретических выводов. Во-первых, автор доказывает, что независимая (банковская) гарантия может быть как односторонней сделкой, так и договором, - в зависимости от требований законодательства и желания сторон. Далее автором определяются пределы независимости гарантии от обеспечиваемого обязательства. В частности, подвергнута анализу проблема взыскания полной суммы независимой (банковской) гарантии при частичном исполнении основного обязательства или в случае выплаты неустойки и/или убытков основным должником в пользу бенефициара. Во-вторых, автор делает вывод о том, обязательство гаранта является абстрактным, а сделка по выдаче банковской гарантии является каузальной. В-третьих, автор полагает, что обязательство гаранта может быть денежным обязательством либо не иметь денежного характера, - в зависимости от предмета исполнения (деньги или вещи, определенные родовыми признаками). В-четвертых, автор полагает, что контргарантия представляет собой договор о выдаче банковской гарантии, в соответствии с которым банк-эмитент дает поручение исполняющему банку от своего имени обязаться по банковской гарантии перед бенефициаром, а также принимает на себя обязательство возместить все связанные с этим расходы исполняющего банка. С учетом изложенного указанный договор о предоставлении гарантии (контргарантия) может быть квалифицирован как разновидность договора комиссии. Выводы: автор сделал вывод, что механизм контргарантии включает несколько договоров о предоставлении гарантии: между принципалом и банком-эмитентом и между банком-эмитентом и исполняющим банком.
Бесплатно

Правовая природа ответственности директора за вред, причиненный хозяйственному обществу
Статья научная
Введение: в статье анализируется правовая природа ответственности директора за вред, причиненный им хозяйственному обществу. Исследованы российские и зарубежные доктринальные источники, законодательство и правоприменительная практика.
Бесплатно

Правовая природа отношений, возникающих между сообладателями исключительного авторского права
Статья научная
Введение: рассматривается проблема выявления характера правоотношения, возникающего между лицами, совместно обладающими исключительным авторским правом. С целью установления типа правовой связи между сообладателями исключительного авторского права используются такие методы научного познания, как анализ, синтез, аналогия, системно-структурный и догматико-юридический. Результаты: обосновано, что критерием деления правоотношений на абсолютные и относительные следует признать характер взаимодействия правообладателя с иными лицами, учитывая, что действие субъективного права обусловлено и предопределено его содержанием. Установлено наличие у совместных обладателей исключительного авторского права как однонаправленных, так и разнонаправленных интересов. Выявлено, что урегулирование разновекторных интересов характеризует внутреннюю сторону взаимодействия сообладателей права. Выводы: автором сделан вывод, что отношения, возникающие между сообладателями исключительного авторского права, носят относительный, организационный характер и направлены на координирование взаимодействия и согласования разновекторной воли лиц, совместно обладающих исключительным авторским правом, с целью определения юридической судьбы права.
Бесплатно

Правовая природа цифрового рубля
Статья научная
Введение: гражданское право является фундаментальной отраслью права, на модернизацию и реформирование которого существенное влияние оказывают глобальные процессы, связанные с развитием общественных отношений. Цифровизация является одним из таких процессов. Продуктом цифровизации выступает такое явление, как цифровой рубль. Данное явление представляет собой «вызов» как для науки, так и для правоприменительной практики и законодателя. Определение правовой природы цифрового рубля заслуживает пристального внимания со стороны юридической науки, поскольку то, насколько верно будет осуществлено правовое регулирование, напрямую зависит благосостояние государства в целом. Так как перед наукой гражданского права стоит задача выработать различные способы решения проблем в формировании дефиниции цифрового рубля и определения его правовой природы, то в этом заключается цель настоящего исследования. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают анализ, синтез, обобщение и сравнительное правоведение. Результаты: автором изучена сущность цифрового рубля как третьей формы национальной валюты в Российской Федерации. Основой для исследования послужил сравнительный анализ трех форм денежных средств: наличных, безналичных денежных средств и цифрового рубля. Автором выявлены сходства и различия данных объектов гражданских прав. В рамках исследования были изучены различные точки зрения современных цивилистов на проблемы определения правовой природы цифрового рубля. Основным итогом является вывод о том, что цифровой рубль не тождественен ни наличным, ни безналичным денежным средствам. С точки зрения правовой природы цифрового рубля представляется нецелесообразным отнесение его ни к правовому режиму вещи, ни к праву требования. Были выявлены основные преимущества цифрового рубля, которые позволяют иначе посмотреть на новую форму денег. Авторское определение дефиниции цифрового рубля отвечает основным признакам и особенностям, присущим новой форме денежных средств.
Бесплатно

Правовая природа цифровых финансовых активов по законодательству Российской Федерации
Статья научная
Введение: в статье разрабатывается проблематика онтологического наполнения категории «цифровые финансовые активы» в ракурсе ее правовой природы. Целью исследования является решение научной задачи выявления правовой природы феномена «цифровые финансовые активы», позволяющее точно определить направления совершенствования правового регулирования оборота цифровых финансовых активов. Методы: методологическую основу данного исследования составляет материалистический позитивизм, интегрирующий общенаучные, частнонаучные и специальные методы познания, среди которых основное место занимают диалектический метод, восхождение от абстрактного к конкретному, анализ и синтез, герменевтический метод, обобщение, сравнительное правоведение и др. Результаты: опираясь на устоявшиеся положения цивилистической доктрины и соответствующие исследования правоприменительной практики, авторы обосновывают рекомендации для разрешения ряда коллизионных вопросов, имеющихся в российском законодательстве, относительно трактовки сущности категории «цифровые финансовые активы», замедляющих и препятствующих внедрению этой инновационной технологии инвестирования в гражданский оборот. Выводы: авторами сделан вывод, что сущностным наполнением категории «цифровые финансовые активы» является совокупность определенных в законодательстве Российской Федерации имущественных прав, в то время как сама конструкция «цифровые финансовые активы» есть ни что иное, как новый оригинальный способ (инновационная технология) фиксации таких прав в информационных системах. Данный способ следует относить к разновидности письменной формы сделки. Обоснована необходимость рассмотрения термина «цифровые финансовые активы» с позиции юридической фикции, опосредующей оборот обязательств, требований, прав участия в электронно-виртуальной среде компьютерных сетей операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск, обращение и обмен цифровых финансовых активов, в свою очередь, интегрированных в глобальный Интернет.
Бесплатно

Статья научная
В статье предлагается анализ теоретического и нормативного содержания существенных условий договора дистанционной купли-продажи. На основе анализа теоретических и практических проблем автор рассматривает отличие характерных существенных условий договора, заключаемого дистанционным способом, от обычного договора розничной купли-продажи.
Бесплатно