Статьи журнала - Legal Concept

Все статьи: 1540

Оценочные понятия в европейском частном праве

Оценочные понятия в европейском частном праве

Голубцов Валерий Геннадьевич

Статья научная

Введение: автор обращается к обобщающим понятиям, содержащимся в Модельных правилах европейского частного права (DCFR), которые по российской традиции, возникшей в советском правоведении, именуются оценочными. Положительные и отрицательные результаты их использования законодателем в тексте нормативных актов в достаточной степени изучены в доктрине. Основная часть исследований в этом направлении касается доктринального определения этих понятий и правовой неопределенности, сообщаемой праву такими понятиями. Цель: опираясь на исследования опыта применения оценочных понятий при осуществлении правосудия в Европейских странах на основе наднациональных норм, обратиться к проблемам применения оценочных понятий в пореформенный период. Методы: методологическую основу статьи составил общенаучный (диалектический), а также частнонаучные методы познания: сравнительно-правовой, формально-юридический, логический, системный подходы. Результаты: в европейском частном праве принят иной подход к воспринятию оценочных понятий, получивший сегодня статус наднационального права для стран Европы. В европейском частном праве обобщающие понятия имеют некую иерархию, на вершине которой стоит такое понятие, как «добросовестность и честная деловая практика», выполняющее роль генеральной оговорки, пронизывающей все институты и входящие в них понятия. Выводы: обобщающие понятия как образования более высокого порядка интересуют науку, практику и законодателя с позиций целей закона, общих принципов права и надзаконных ценностей.

Бесплатно

Оценочные понятия и их значение в обеспечении прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства

Оценочные понятия и их значение в обеспечении прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства

Соловьева Наталья Алексеевна, Францифоров Юрий Викторович

Статья научная

Введение: в работе авторы раскрывают сущность оценочных понятий в уголовном судопроизводстве; оценочные понятия при избрании мер пресечения; оценочные понятия, используемые высшими судебными инстанциями; оценочные понятия в процедуре толкования правовой нормы. Обращение к этой теме обусловлено целью рассмотрения термина «оценочное понятие» в уголовном процессе, а также исследования отдельных понятий, имеющих неоднозначную интерпретацию в теории уголовно-процессуального права и оказывающих влияние на гарантии защиты прав участников уголовного процесса. Методы: методологической основой данного исследования послужил всеобщий диалектический метод познания социальных явлений и процессов. В контексте последнего и в связи с ним использовались общенаучные методы (анализа, синтеза, индукции, дедукции и обобщения) и частнонаучные методы (сравнительно-правовой и формально-юридический). Результаты: рассматривая категорию «оценочные понятия» в процессе толкования норм уголовно-процессуального закона, авторы обратили внимание на тот факт, что роль оценочных понятий не ограничена пониманием объективного смысла уголовно-процессуального закона, но связана также с точным пониманием содержания правовой нормы, необходимым при неясности нормативных правил закона; в работе представлены примеры расширительного толкования, требующие формулирования оценочных понятий в уголовном процессе и вызванные с ними вопросы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства. Выводы: в результате исследования авторы приходят к выводу, что не следует идти путем ограничения права высших судебных инстанций на использование оценочных понятий, а следовательно и ограничения права на расширительное толкование уголовно-процессуального закона, поскольку это не будет способствовать назначению уголовного процесса, при котором права сторон надежно защищены. Однако применение оценочных понятий должно быть предельно емким и точным, не позволяющим использования дискреционных полномочий с целью ограничения прав участников процесса.

Бесплатно

Оцифрованные права как электронно-виртуальная фикция для юридического обеспечения оборота субъективных требований

Оцифрованные права как электронно-виртуальная фикция для юридического обеспечения оборота субъективных требований

Садков Виталий Андреевич

Статья научная

Введение: в статье рассматривается правовая природа таких новых категорий, как «цифровые права», «утилитарные цифровые права», «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта». Уточняется соотношение этих явлений с позиций современного гражданского оборота. Целью исследования является проведение анализа юридически значимых признаков вышеуказанных феноменов. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают анализ, синтез, обобщение и сравнительное правоведение. Результаты: обоснованная в работе авторская позиция опирается на законодательство и мнения компетентных ученых по вопросам уточнения правовой сущности вышеназванных категорий с позиций цивилистики. Выводы: автор предлагает рассматривать «цифровые права», «утилитарные цифровые права», «цифровые финансовые активы» с позиций не только объектов гражданских прав, но и с позиций оригинальной цифровой формы фиксации имущественных прав; предлагается ввести в юридический лексикон категорию «оцифрованные права» как некую фикцию, используемую для обеспечения работоспособности юридического механизма, опосредующего оборот субъективных требований в электронно-виртуальной среде.

Бесплатно

Очевидное и не очевидное в свидетельском иммунитете (опыт сравнительно-правового анализа)

Очевидное и не очевидное в свидетельском иммунитете (опыт сравнительно-правового анализа)

Тарасов Александр Алексеевич

Статья научная

Введение: свидетельский иммунитет - то есть право отдельных категорий лиц не давать свидетельских показаний о каких-то известных им обстоятельствах - это уголовно-процессуальный институт, объективно связанный с целым комплексом проблем системы уголовного судопроизводства - участниками его, доказыванием по уголовным делам, правом на защиту и квалифицированную юридическую помощь и т. д. Исторический и сравнительно-правовой анализ законодательного закрепления свидетельского иммунитета открывает новые возможности для исследования всего этого комплекса теоретических и практических проблем. Цель - на основе анализа разных законодательных формулировок о свидетельском иммунитете определить оптимальные пути совершенствования его нормативно-правового определения и практики реализации. Основными методами исследования избраны метод сравнительного правоведения, метод историзма и метод системно-структурного анализа. Результат: выявлены тенденции развития нормативно-правового определения свидетельского иммунитета в отечественном законодательстве, сходства и различия с решением аналогичных вопросов в законодательстве Федеративной Республики Германии, связь того и другого с социально-экономическими и политическими процессами в обоих государствах. Выводы: 1) свидетельский иммунитет как социально-правовой институт является отражением глобальных процессов развития общества, государства и национальной правовой системы; 2) сравнительно-правовой анализ законодательного определения свидетельского иммунитета в разных государствах позволяет выявить оптимальные пути решения многих уголовно-процессуальных и иных правовых проблем.

Бесплатно

Памяти учителя: профессор В.В. Кучма как историк государства и права

Памяти учителя: профессор В.В. Кучма как историк государства и права

Фалалеева Ирина Николаевна

Персоналии

Бесплатно

Парадоксы закона и судебной практики, связанные с арендой земельных участков

Парадоксы закона и судебной практики, связанные с арендой земельных участков

Филиппов Петр Мартынович

Статья научная

Введение: в статье проанализирован парадокс судебной практики по искам муниципальных органов о понуждении заключения договоров аренды земельных участков с собственниками парковочных мест (машиномест) в подземных паркингах (гаражах). Налоговый кодекс РФ (ст. 15 НК РФ) устанавливает платность за пользование землей. Формами платы за пользование землей являются земельный налог и арендная плата. Статья 15 НК РФ устанавливает, что земельный налог относится к местным налогам, а плата за него поступает в местный бюджет того муниципального образования, на территории которого введен налог. Право собственности на землю (недвижимость) регистрируется и находится в открытом доступе. Налоговые органы сразу выписывают платежные квитанции, а собственники оплачивают налог и таким образом платность пользованием землей соблюдается. Тем не менее муниципальные органы (департаменты муниципального имущества ДМИ) требуют от собственников, чтобы они заключали арендные договоры, брали в аренду свою собственность и вносили плату в местный бюджет. Суды удовлетворяют такие иски и создают парадокс, который не отвечает требованиям Конституции РФ (ст. 36) и Гражданского кодекса РФ, который однозначно устанавливает, что арендодателем может быть только собственник или лицо, уполномоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду (ст. 608 ГК РФ). Парадоксально, но факт, что собственник своего имущества становится одновременно и его арендодателем, и его арендатором. Департаменты получают двойную плату за пользование землей в формах местного налога и арендной платы. Нужно более ясно и четко формулировать нормы Налогового и Гражданского кодексов РФ, чтобы не было возможности парадоксального толкования о порядке их применения. Кроме того, суды признают собственника неосновательно обогатившимся, так как зарегистрированное право собственности на земельный участок не считают достаточным правовым основанием, чтобы пользоваться своей собственностью. Целью настоящего исследования являются попытки автора показать противоречия в судебной практике по применению норм Конституции РФ, НК РФ и ГК РФ. Методология: в процессе работы над исследованием использовался метод системного подхода к изучению правовых понятий, сравнительного правового анализа и синтеза. Результаты: исследован конфликт интересов собственников земельных участков и департаментов муниципального имущества. В результате исследования показано, что формулировки норм НК РФ и ГК РФ позволяют по-разному их толковать и, соответственно, по-разному их применять. Выводы: автором предложены правила точного толкования норм права и изменения судебной практики по таким делам.

Бесплатно

Педофилия как юридический термин (криминальная педофилия)

Педофилия как юридический термин (криминальная педофилия)

Колбасин Владислав Владимирович

Статья научная

Введение. Исследуя насильственную сексуальную преступность в отношении малолетних и несовершеннолетних, особое внимание, на наш взгляд, следует уделить содержанию терминов «педофилия» и «педофил», часто встречающихся при анализе юридической литературы, докладов сотрудников государственных органов, в сети Интернет, а также в содержании нормативных правовых актов, регламентирующих ответственность за совершение половых преступлений в отношении интересующей нас категории потерпевших. На сегодняшний день ни один из действующих на территории Российской Федерации правовых источников не содержит трактовки указанных терминов, в полной мере раскрывающей специфику исследуемой нами формы сексуальной девиации. Целью настоящего исследования является анализ законодательства Российской Федерации, регламентирующего ответственность за совершение преступления, посягающего на половую свободу и половую неприкосновенность малолетних и несовершеннолетних, лицами, страдающими расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии, а также медицинских и психологических источников, содержащих в себе информацию об исследуемой нами сексуальной девиации, для формирования понятия терминов «педофилия»и «педофил» в правовой сфере. Методы: использованы методы индукции, статистический, анализа и синтеза. Результаты: в рамках статьи рассмотрены различные дефиниции терминов «педофилия», «педофил». Осуществлен анализ принадлежности указанного ранее термина к какой-либо отрасли научного знания. Вывод: в результате проведенного исследования нами сформулированы авторские понятия терминов «криминальная педофилия» и «преступник-педофил», использование которых в нормативно-правовых актах, регламентирующих ответственность за совершение преступлений, посягающих на половую свободу и половую неприкосновенность малолетних и несовершеннолетних, на наш взгляд, способствовало бы значительному развитию системы противодействия сексуальной преступности в отношении интересующей нас категории граждан.

Бесплатно

Переговоры как один из способов альтернативного разрешения гражданско-правовых споров

Переговоры как один из способов альтернативного разрешения гражданско-правовых споров

Ерохина Елена Васильевна

Статья научная

Рассмотрены сущность и основные особенности применения переговоров как альтернативного способа разрешения преддоговорных споров и споров, возникших по уже заключенным договорам. В статье уделяется внимание наличию, объему нормативно-правовой базы по регламентации переговоров как альтернативного способа разрешения гражданско-правовых споров. Делаются выводы о целесообразности ее увеличения.

Бесплатно

Перекраивая границы: интерпретативизм Р. Дворкина в свете традиционных типологий правового теоретизирования

Перекраивая границы: интерпретативизм Р. Дворкина в свете традиционных типологий правового теоретизирования

Касаткин Сергей Николаевич

Статья научная

Введение: статья посвящена интерпретативной концепции выдающегося американского правоведа Рональда Дворкина, сформулированной им в «Империи права» (1986) и ряде других работ. Предметом статьи выступает характеристика методологического подхода Р. Дворкина. В качестве ее основы используется трактовка «методологической модели» мыслителя, предложенная мексиканским исследователем Имером Флоресом, ценная стремлением соотнести (дискуссионный и лишь отчасти эксплицированный) подход американского правоведа с системой классических критериев типологии правовых учений. Соответственно, цель статьи состоит в идентификации (с использованием общенаучных и частнонаучных методов) интерпретативизма Р. Дворкина в контексте базовых делений правовых теорий в современной западной (англо-американской) юриспруденции, а также в установлении следствий интерпретативизма для существующих теоретико-правовых типологий. Как результат, в работе, во-первых, очерчиваются ключевые идеи доктрины Р. Дворкина; во-вторых, исследуется трактовка содержания и значения интерпретативной методологии, данная И. Флоресом; в-третьих, оценивается состоятельность такой трактовки с обоснованием статуса интерпретативизма в системе классических типов правового теоретизирования и его методологических импликаций. В качестве общих выводов в статье аргументируется статус доктрины Р. Дворкина как частной и нормативной юриспруденции «внутренней точки зрения». Оспаривается тезис И. Флореса об объединении в интерпретативизме традиционных типов правовых теорий и преодолении им дихотомии позитивизма и естественного права. Интерпретативизм бросает вызов сложившейся системе критериев дифференциации правовых теорий, отвергая ряд связанных с ней методологических перспектив, прежде всего общую описательную и морально-нейтральную теорию права. Отстаивая необходимую связь права и морали, интерпретативизм, по сути, легитимирует притязания концепций естественно-правового толка на надлежащее объяснение «права как оно есть», переводя их давний спор с позитивизмом на новый - методологический - уровень.

Бесплатно

Перемена лиц в обязательстве и поручительство: противоречия конструкции солидарной множественности лиц (часть 1)

Перемена лиц в обязательстве и поручительство: противоречия конструкции солидарной множественности лиц (часть 1)

Квициния Наталья Вячеславовна, Осадченко Эльвира Олеговна

Статья научная

Введение: автором проводится исследование разграничения норм о поручительстве и перемене лиц в обязательстве ввиду отсутствия их четкого регламентирования законодателем. В статье рассматриваются понятия сопоручительство и индивидуальное поручительство, выявляются их сходства и различия. Автором выделены проблемы применения норм о перемене лиц в обязательстве и ответственности поручителя, а также предлагаются пути их разрешения. Целью исследования является разработка предложений по совершенствованию института поручительства и приведение его в соответствие с нормами о перемене лиц в обязательстве. Методы: в работе использовались исторический, сравнительно-правовой, логический методы исследования, а также метод буквального и расширительного толкования нормативно-правовых актов и судебных решений. Результаты: дополнена гражданско-правовая доктрина института поручительства и сопоручительства, с позиций науки гражданского права определено правовое положение поручителя при надлежащем выполнении им обязательства за должника. Выводы: по результатам исследования предложено внести изменения в действующее законодательство и полностью исключить из него положения о самостоятельном регулировании «совместного поручительства», т. е. признать утратившей силу ч. 3 ст. 363 ГК РФ. Разработанные автором положения позволят упростить и упорядочить правоприменительную практику в рассматриваемых вопросах.

Бесплатно

Перспективы привлечения государств к международной ответственности за нарушения норм международного гуманитарного права

Перспективы привлечения государств к международной ответственности за нарушения норм международного гуманитарного права

Сазонова Кира Львовна

Статья научная

Введение: международное гуманитарное право является одной из наиболее кодифицированных, и в то же время одной из наименее соблюдаемых отраслей современного международного права. Большинство исследователей акцентируют внимание на вопросах международной ответственности индивидов за нарушения норм международного гуманитарного права. Однако можно констатировать, что государства также могут выступать в качестве субъектов международной ответственности в международном гуманитарном праве. Данный вопрос является сравнительно малоизученным в отечественной науке международного права, в связи с чем была поставлена цель детально его рассмотреть ввиду его высокой актуальности и международной значимости. Методы: методологическую основу данного исследования составляют такие методы, как формально-юридический и сравнительно-правовой, а также метод толкования правовых норм. Результаты: в статье сформулированы ключевые проблемы, которые возникают в процессе привлечения государств к международной ответственности за нарушения норм международного гуманитарного права, в частности, то, что за одни и те же деяния, например, агрессию и геноцид, могут нести ответственность как государства, так и индивиды. Кроме того, существенное увеличение числа международных конфликтов внутреннего характера, например, гражданских войн, серьезно затрудняет привлечение государств к международной ответственности, поскольку статус вмешательства иностранных государств в подобные конфликты зачастую оказывается неопределенным. Также возникают сложности с выплатой государствами компенсаций индивидам, пострадавшим в ходе нарушения норм международного гуманитарного права, прежде всего, проблема с органами международного правосудия, куда индивиды могут подавать свои исковые заявления. Выводы: в результате исследования выявлены перспективы развития международного гуманитарного права, а также обоснована важность детальной разработки концепции международной ответственности государств за нарушения норм международного гуманитарного права.

Бесплатно

Перспективы развития арбитражной ветви судебной власти после упразднения высшего арбитражного суда РФ

Перспективы развития арбитражной ветви судебной власти после упразднения высшего арбитражного суда РФ

Серегина Ольга Леонидовна

Статья научная

В работе рассмотрены актуальные и важные проблемы, возникшие в связи с упразднением Высшего арбитражного суда РФ. Обсуждены причины, возможные последствия таких изменений в судебной системе РФ. Обсуждены некоторые действия и законопроекты Верховного суда РФ.

Бесплатно

Перспективы развития договора эскроу в России

Перспективы развития договора эскроу в России

Квициния Наталья Вячеславовна

Статья научная

Введение: в статье рассматриваются такие вопросы, как содержание и цели договора эскроу, его особенности и отличительные черты по отношению к другим формам расчетов, развитие договора условного депонирования в зарубежных странах и Российской Федерации. Цель: с помощью методов научного познания, а также логического, диалектического, сравнительно-правового методов автором в целях выявления направлений совершенствования договора эскроу в области регулирования прав и обязанностей депонента, бенефициара и эскроу-агента была проанализирована роль договора эскроу в реализации и защите прав участников соглашения. Результаты: закрепление договора эскроу как института гражданского законодательства Российской Федерации дало возможность защитить интересы контрагентов, снизить риски и обезопасить стороны от возможных мошеннических действий и наиболее полно обеспечить исполнение договорных обязательств в первую очередь со стороны бенефициара. Выводы: договор эскроу в гражданском праве является новым институтом, требующим совершенствования и доработки, что будет являться одним из наиболее эффективных механизмов защиты прав участников предпринимательской деятельности в строительной сфере. Развитие правового регулирования договора эскроу, в том числе развитие договора счета эскроу, поможет гарантировать защиту прав заказчиков в договоре долевого строительства.

Бесплатно

Перспективы развития механизма удостоверения содержания и результатов процессуального действия в уголовном процессе России

Перспективы развития механизма удостоверения содержания и результатов процессуального действия в уголовном процессе России

Бирюков Святослав Юрьевич, Бобовкин Михаил Викторович, Ручкин Виталий Анатольевич

Статья научная

Введение: институт понятых появился в отечественном законодательстве со времени начала действия Соборного уложения 1649 г. и всегда выполнял удостоверительные функции в действиях должностных лиц правоохранительных органов, с одной стороны, с целью обеспечения соблюдения ими требований закона, а с другой - с целью недопущения последними различных злоупотреблений. Статус понятого предоставлялся лицам, в той или иной мере известным, уважаемым, пользовавшимся определенным доверием населения; убийство такого лица влекло для виновного смертную казнь. С развитием современного общества, особенно на рубеже XX и XXI вв., отношение к статусу понятого претерпело кардинальные изменения; граждане крайне неохотно участвуют в статусе понятого в различных следственных действиях, к ним нет прежнего доверия у участников уголовного процесса и общества. Все это стало возможным по многим причинам, основными из которых, на наш взгляд, являются деградация духовных ценностей общества, их коммерциализация, а также существенное падение престижа государственной власти вообще и правоохранительных органов в частности. Последнее во многом связано с действиями самих отдельных представителей правоохранительных органов, которые осознано нарушая закон злоупотребляли своими полномочиями вопреки интересам государства и общества. Судебная практика последних трех десятков лет изобилует примерами, когда при проведении тех или иных следственных, а также оперативно-розыскных действий в качестве понятых привлекались лица, которые заведомо для сотрудников правоохранительных органов не соответствовали требованиям закона к такого рода участникам уголовного процесса. То ли это были родственники и знакомые представителей правоохранительных органов, то ли так называемые «профессиональные» понятые, отличающиеся невысоким уровнем морали, готовые подписать любой документ и дать показания такие, о которых им скажут. Очевидно, что установить объективную истину по расследуемому факту с такими участниками уголовного процесса становится непосильной задачей. Естественно, все это не способствовало и не способствует достижению целей уголовного судопроизводства. Вместе с тем научно-техническое развитие, внедрение в нашу повседневную жизнь различного рода «технических средств фиксации», таких как фото-, звуко- или видеозаписывающая аппаратура, их доступность и относительная дешевизна давно поставили вопрос о целесообразности сохранения института понятых в отечественном законодательстве, передачи выполнения функций понятого с помощью такого рода технических средств. В связи с этим авторами поставлена цель рассмотреть перспективы развития института понятых, его положительные и отрицательные стороны и соотнести их с практикой использования технических средств для выполнения удостоверительных функций в уголовном процессе. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы обработки информации и логического анализа, синтеза, индукции, дедукции и обобщения. Результаты: представленное в работе авторское видение развития механизма, выполняющего удостоверительные функции в уголовном процессе при производстве процессуальных действий опирающееся на судебно-следственную практику, дает возможность более полно представить имеющуюся проблему с тем, чтобы выработать меры, нивелирующие имеющиеся негативные последствия. Выводы: в результате исследования раскрыты перспективы развития института понятых в российском уголовном процессе, его положительные и отрицательные стороны, которые соотнесены с практикой использования технических средств для выполнения удостоверительных функций при производстве следственных действий.

Бесплатно

Перспективы совершенствования правового регулирования прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи

Перспективы совершенствования правового регулирования прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи

Каххоров Давлатали Гаффорович, Абдрашитов Вагип Мнирович

Статья научная

Введение: в настоящей статье исследуются аспекты совершенствования правового закрепления методов деятельности сотрудников прокуратуры России при выполнении ими надзора, исполняемого в сфере законодательства по защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних и представителей молодежной среды. В современном научном дискурсе и правоприменительной практике, достаточно часто встречаются противоположные позиции ученых-процессуалистов и правозащитников по вопросу совершенствования правовой регламентации деятельности прокурора в описанных сферах. Особое внимание авторов вызывает неоднозначная практика реализации отдельных положений в сфере применения методов надзора и актов прокурорского реагирования в области защиты прав несовершеннолетних. В рамках данной статьи, авторами была поставлена цель по формированию и выражению отдельных новелл по совершенствованию правового регулирования прокурорского надзора за исполнением законов в отношении лиц не достигших 18-летнего возраста и более старшего возраста. Методы: методологическим ядром настоящего исследования выступает сравнительно-правовой анализ, взятый в совокупности с такими методами научного познания как анализ и синтез. Результаты: авторами предложены основные направления надзорной деятельности прокурора по совершенствованию работы в отношении несовершеннолетних и молодежи, с целью частной и общей превенции их криминального поведения, а также отмечены некоторые недостатки в методах реагирования прокурорских работников в указанных сферах, что способствовало формулированию ряда новелл в исследуемой проблематике. Выводы: проанализированная авторами актуальная модель прокурорского реагирования на криминальное поведение несовершеннолетних и молодежи, способствовала обнаружению существенных проблем в сфере защиты прав и законных интересов указанных категорий граждан, а также своевременной и быстрой корректировке модели средств и методов прокурорского реагирования на криминальное поведение малолетних преступников и вовлекаемых лиц в преступную деятельность из числа молодежи. Для развития единообразной системы реализации концепции прокурорской деятельности в описываемой сфере, следует сфокусировать акцент на отраслевых подразделениях прокуратур субъектов РФ, либо поручать его наиболее опытным работникам. Следует осуществлять текущее и перспективное планирование по данному направлению.

Бесплатно

Перспективы существования и развития полных товариществ в Российской Федерации

Перспективы существования и развития полных товариществ в Российской Федерации

Мережкина Марина Сергеевна

Статья научная

В статье исследуются нормы обновленного гражданского законодательства в ракурсевостребованности такой организационно-правовой формы коммерческих корпоративных организаций как полные товарищества. Обосновывается вывод о том, что использование активное участие полных товариществ в гражданском обороте возможно только при наличии льгот и преимуществ, устанавливаемых государством.

Бесплатно

Писаная обычно-правовая практика в арбитражном процессе Российской Федерации на современном цивилизационном этапе развития

Писаная обычно-правовая практика в арбитражном процессе Российской Федерации на современном цивилизационном этапе развития

Краснов С.Ю., Трофимов Я.В.

Статья научная

Введение: в данной статье авторы анализируют писаную обычно-правовую практику в современном арбитражном процессе Российской Федерации в условиях процесса совершенствования арбитражного процессуального законодательства на современном цивилизационном этапе развития российского общества и государства. Целью данной статьи является анализ и определение доктринальной сути судебно-арбитражной практики, обобщающим органом которой является Верховный Суд Российской Федерации.

Бесплатно

Повсеместные вычисления и интернет вещей: концепция цифровой модернизациии правовое регулирование (рец. На кн.: ubiquitous computing and the internet of things: prerequisites for the development of ict [electronic resource] / ed. By E. G. Popkova. - cham : springer science + business media, 2019. - (studies in computational intelligence ; vol. 826))

Повсеместные вычисления и интернет вещей: концепция цифровой модернизациии правовое регулирование (рец. На кн.: ubiquitous computing and the internet of things: prerequisites for the development of ict [electronic resource] / ed. By E. G. Popkova. - cham : springer science + business media, 2019. - (studies in computational intelligence ; vol. 826))

Иншакова Агнесса Олеговна

Рецензия

Статья представляет собой рецензию на монографию «Ubiquitous Computing and the Internet of Things: Prerequisites for the Development of ICT» («Повсеместные вычисления и Интернет вещей: предпосылки для развития ИКТ»). Вместе с тем дается краткое описание основных проблемных вопросов, освещенных авторскими коллективами, состоящими из представителей различных отраслей наук. Книга содержит материалы лучших исследований по итогам нескольких научных мероприятий, организованных и проведенных Институтом научных коммуникаций (г. Волгоград, Россия) совместно с ведущими вузами Волгоградского региона. Авторами коллективной монографии являются более 700 ученых из разных городов России. Из 3 000 заявок отобрано 157 передовых научных разработок в области предпосылок становления, процессов формирования, трансформаций, а также правового обеспечения социальных институтов, востребованных в условиях развития концепции цифровой модернизации - Интернета вещей. Книга рассчитана на широкую целевую аудиторию, которая состоит из ученых разных поколений, различной дисциплинарной и отраслевой (в рамках одной науки) принадлежности. Среди них молодые исследователи (студенты, аспиранты), а также ученые, уже получившие признание мировой научной общественности (профессора и преподаватели вузов), изучающие социально-экономические и управленческо-правовые последствия возникновения и распространения цифровых технологий, в том числе Интернета вещей. Кроме того, читателями могут быть все заинтересованные развитием информационного общества, информационно-телекоммуникационных и цифровых технологий физические и юридические лица. Материалы структурированы в четыре логические части. Первая часть посвящена изучению сущности процесса институционализации и правового регулирования информационного общества. Во второй части цифровая экономика проанализирована в разрезе отраслей народного хозяйства. В третьей части рассмотрены перспективные инвестиционно-инновационные проекты в предпринимательстве в условиях его цифровой модернизации. В четвертой части исследованы особенности государственного и корпоративного регулирования, инфраструктурного обеспечения и поддержания безопасности предпринимательства, развивающегося на базе Интернета вещей.

Бесплатно

Подведомственность доменных споров с участием физических лиц

Подведомственность доменных споров с участием физических лиц

Кожемякин Дмитрий Владимирович

Статья научная

Цель данной статьи - проанализировать сложившуюся судебную практику в отношении вопроса разграничения подведомственности доменных споров на предмет ее соответствия действующему законодательству и доктрине. В настоящее время подавляющее большинство споров о доменных именах рассматриваются арбитражными судами, которые зачастую принимают их к производству вопреки существующим критериям подведомственности, игнорируя закон. Сложившаяся правоприменительная практика фактически установила специальную подведомственность доменных споров арбитражным судам, хотя действующее законодательство и не позволяет ее должным образом обосновать. Автор полагает, что сложившаяся ситуация свидетельствует об объективной необходимости установления такой подведомственности, а единственным разумным способом снять противоречия между законом и сложившимся «обычаем» является внесение соответствующих поправок в АПК РФ.

Бесплатно

Журнал