Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Статьи журнала - Вестник Пермского университета. Юридические науки
Все статьи: 1178
The principle of freedom of contract in civil law of the Republic of Belarus
Статья научная
Introduction: according to the author of the article, the principle of freedom of contract, secured among fundamental principles of civil legislation of the Republic of Belarus, is not fully implemented in the current legislation. Purpose: to identify legal rules incoherent with the requirements of the principle of freedom of contract and to work out proposals for their correction. Methods: the methodological framework of the research is based on a set of universal, general scientific and specific scientific methods of cognition. For the purposes of this research, the leading role is assigned to analytical, critical and systemic methods, methods of analysis and synthesis, abstraction and concretization. Results: the author proves that the principle of freedom of contract is not confined within the scope of law of obligation. Being a fundamental principle of civil legislation, it extends to its whole array, its manifestations being found in all branches of civil law. One should not limit the principle of freedom of contract to the freedom of entering into a contract only because freedom of contract manifests itself at all stages of contractual relations until termination thereof. So far as the principle offreedom of contract is a base for civil law regulation in relation to rules of contract law, including the regulation on freedom of contract, the author suggests distinguishing between restriction of freedom of contract as a principle and restriction of certain elements of freedom of contracting parties. Conclusion: freedom of contract, as any freedom, should obtain guarantees. That is why it is essential for its limits to be set under the law only providing private and public interests are balanced.
Бесплатно
Статья научная
Introduction: the author discusses the procedures for concluding, amending, and terminating international commercial contracts, and also the responsibility of the parties to such contracts in case of evasion or unwillingness of the parties to fulfill the conditions of the concluded contracts. The article aims to study the procedures for the conclusion and termination of international commercial contracts and liability under them. The main legal means of interaction between participants in the commercial turnover is a civil contract. In the field of international commercial turnover, a civil contract acquires the features of an international commercial contract. International commercial contracts mediate the international business activities of the parties and differ from similar internal transactions, as well as from transactions that, although complicated by a foreign element, are concluded with the participation of the consumer. International commercial practice has developed a number of requirements usually imposed on the content and structure of international commercial contracts. It is concluded that international commercial contracts usually contain several sections located in a certain logical sequence, although the content and structure of contracts may vary depending on the specifics of the product and a number of other conditions.
Бесплатно
The right perception of the concept of right: a view through the prism of obligations
Статья научная
Introduction: the concept of right, which is one of the fundamental concepts of legal science, cannot exist as an independent concept. It is sine qua non dependent on the concept of legal obligation that gives the former its existence and meaning. This is similar to the relationship between the concepts of stove and fire: even though fire can exist and have a meaning without a stove, neither the existence nor the meaning of a stove is possible without fire.
Бесплатно
The structure of copyright systems of France, Germany and Russia
Статья научная
Introduction: as is known, there are two key copyright law traditions: Anglo-American and Romano-Germanic copyright laws. At the same time, copyright law of the main representatives of Romano-Germanic tradition is not homogeneous, as it may seem at first glance. French and German copyright law is in the vanguard of the continental copyright law, with the copyright law of Russia being among the others in this copyright law system. However, Russian copyright law has some specific characteristics. The purpose of the present article is to define the structure of copyright systems of France, Germany and Russia. Methods: comparative legal, historic, system structural and formal dogmatic methods are used in the analysis. Results: the article considers the influence of philosophical law theories on copyright systems in France, Germany and Russia. These systems are characterized in terms of correlation between the author's economic and moral rights. The role of exclusive rights is pointed out in copyright systems of France, Germany and Russia. Conclusions: we believe that Russian copyright system is a special form of the dualistic model. Here the legal status of the author's moral rights is controversial and uncompleted. In fact, this dualism is eclectic since it is influenced by conceptually different systems of French and Soviet copyrights. We come to the conclusion that the term "exclusive rights " has historical rather than theoretical grounds for statutory reference to copyrights.
Бесплатно
Рецензия
Исследования в сфере авторского права очень популярны в современной англо-американской юридической науке. Автором рецензируемой книги является Уильям Патри (William Patry), один из самых известных и признанных специалистов по авторскому праву в Соединенных Штатах Америки. Целью книги cnfk ответ на вопрос, «как исправить авторское право». Книга содержит обширный фактический материал, позволяющий У. Патри показать неэффективность и чрезмерную жесткость законов об авторском праве в цифровую эру. В качестве совершенного авторского права он рассматривает модель copyright XVIII–XIX вв. У. Патри выдвигает ряд идей. В частности, предлагает существенно сократить сроки действия авторских прав и вернуть институт регистрации этих прав. Книга, несомненно, будет интересна всем интересующимся проблемами авторского права.
Бесплатно
«Онтологизм и иррационализм» философии права И. Г. Фихте в интерпретации Б. П. Вышеславцева
Статья научная
Статья посвящена анализу интерпретации философии права Иоганна Готлиба Фихте (1762-1814), данной русским философом и правоведом Борисом Петровичем Вышеславцевым (1877-1954). Исследуется эволюция методологии интерпретации - от первой статьи о Фихте (1908 г.) до монографии о нем (в 1914 г.). Устанавливаются роль и значение стажировки в Европе, а также влияние неокантианства и интуитивизма. В первой статье Вышеславцев находит у Фихте «социологический» взгляд на право, в последней работе о нем - черты, делающие его идеи созвучными русской философии: постоянное «стремление к Абсолютному», «онтологизм» и «иррационализм» («преодоление догматического рационализма»). Иррациональность - свойство всего бытия и каждой его ступени. Вышеславцев, интерпретируя Фихте, показывает, как субъект оказывается частью иррационального бытия, и включает в себя его во всей полноте, что и определяет его противоречивые душевные стремления. Полагаем, что эта идея оказала крайне важное влияние на всю дальнейшую философию (в том числе философию права) Вышеславцева, впоследствии обогатившись теологической и психоаналитической аргументацией. Рассмотренные особенности интерпретации Вышеславцева показывают ее уникальность не только для российской, но и для мировой философии права.
Бесплатно
«Очищение древних законов» в Византии: «Василики»
Статья научная
Статья посвящена составлению «Василик» - византийского свода законов начала Х в., его источникам, структуре, проблеме применения на практике. Особое внимание уделено нормам, относящимся к церковному праву и проблеме соотношения закона и канона.
Бесплатно
«Рабочее законодательство» ХIХ века как фактор социальной стабильности общества
Статья научная
В статье рассматриваются появление «рабочего законодательства» в России в Х1Х в. и его влияние на социальную обстановку в российском обществе.
Бесплатно
«Святая инквизиция» в истории формирования современного уголовного процесса
Статья научная
Введение: в статье приводятся результаты проведенного автором сравнительного анализа порядка ведения процесса в отношении еретиков, ведьм и колдунов, изложенного в изданном в XV веке Трактате “Malleus Maleficarum”, с современным российским уголовно-процессуальным законодательством. Не давая оценок самому факту преследования людей по религиозным соображениям, автор прослеживает схожесть между средневековым и современным следователями в контексте логики в сборе и получении доказательств, их интерпретации и оценке. Отдельно рассмотрен институт пытки, применяемой инквизицией для получения признательных показаний. Цель: проследить преемственность, связывающую уголовно-процессуальный порядок производства по уголовным делам, а также криминалистическую тактику и методику с порядком производства инквизиции по преступлениям против веры. Методы: общенаучные методы анализа, обобщения, аналогии, диалектики; также применялись частнонаучные методы сравнительно-правового анализа, контент-анализа. Результаты: сравнительный анализ порядка проведения следствия и суда над ведьмами, описанного в Трактате «Malleus Maleficarum», с современным уголовно-процессуальным законодательством показал общую логическую линию работы следователя по сбору доказательств вины и невиновности, а также общую направленность на познание истины, связанной с выяснением объективных обстоятельств совершенного преступления. Выводы: в современном уголовном процессе сохранились с незначительными изменениями многие положения Трактата “Malleus Maleficarum”. Вместе с тем инквизиционный процесс обладал рядом черт, противоречащих современным принципам, таким как независимость судей, уважение чести и достоинства личности, ее неприкосновенность, презумпция невиновности, право на обжалование процессуальных действий и решений. Такие принципы, как состязательность сторон и право обвиняемого на защиту, хотя и присутствовали, выражались в значительно более ограниченной форме. Общая обвинительная направленность инквизиционного процесса также отдаляет его от современности. Однако с внешней, процессуальной, точки зрения можно отметить схожую с современностью цель – установление истины, защита невинных от ложного обвинения.
Бесплатно
Статья научная
В статье рассматриваются возможности для применения в существующих реалиях России широко распространенной в странах общего права доктрины «снятия корпоративной вуали» на основе норм законодательства, в частности Федерального закона Российской Федерации от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Зарубежный опыт показывает, что использование концепции «снятия корпоративной вуали» может оказаться довольно эффективным инструментом противодействия выводу активов и другой недобросовестной деятельности юридических лиц. В российской судебной практике все чаще обращаются к указанной доктрине, особенно после ее прямого упоминания ВАС РФ в деле латвийского банка «Парекс». Однако до сих пор не решены многие вопросы, в частности, касающиеся круга обстоятельств, подлежащих доказыванию в суде, распределения бремени доказывания и др. Поскольку наиболее часто указанные вопросы возникают в рамках дела о банкротстве, представляется необходимым проанализировать нормы ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о привлечении к субсидиарной ответственности, которая по факту является одним из механизмов снятия корпоративной вуали» в российском законодательстве. Автор рассматривает субъектный состав привлекаемых к ответственности лиц, круг обстоятельств, подлежащих доказыванию в суде. Указывается на существующие в законодательстве пробелы и противоречия, препятствующие применению в России данной правовой доктрины. Делается вывод о необходимости более детального развития норм права, касающихся отступления от принципа ограничения ответственности участников юридического лица в целях недопущения необоснованного вторжения в принцип независимости юридических лиц.
Бесплатно
А. А. Ушаков о типологии государства и права
Статья научная
Рассматривается вклад профессора ПГУ А.А. Ушакова в развитие учения о типе государства и права на основе формационного подхода. Подчеркивается правота А.А. Ушакова, отстаивавшего взгляд на тип государства и права как на совокупность государств и правовых систем, а не на совокупность соответствующих признаков.
Бесплатно
Статья научная
Изучается авторский лицензионный договор по Гражданскому кодексу Украины и Гражданскому кодексу Российской Федерации. На основании данного анализа разрабатывается сравнительно-правовая характеристика авторского лицензионного договора, в частности: 1) исследуются положения Гражданского кодекса Украины и Российской Федерации об авторских лицензионных договорах в Украине и Российской Федерации; 2) рассматриваются различия в регулировании правоотношений по авторскому лицензионному договору по Гражданскому кодексу Украины и Российской Федерации.
Бесплатно
Адвокатура Российской Федерации в механизме конституционного гарантирования защиты прав и свобод
Статья научная
Рассматривается место и роль адвокатуры как сословия адвокатов и института гражданского общества в правовом государстве и гражданском обществе, а также судебной системе с позиции защиты конституционных прав и свобод граждан.
Бесплатно
Административно-правовое регулирование: предмет, метод, система
Статья научная
Методы: системно-структурный метод, примененный при формировании представления о системе правового воздействия; методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, использованные при формулировании авторских определений; сравнительно-правовой метод, давший возможность соотнести отечественный и зарубежные типы административно-правового регулирования; историко-правовой метод, позволивший рассмотреть эволюцию российского и зарубежного законодательства, регламентирующего административные отношения. Результаты: установлено, что критериями разделения системы права на отрасли, также служащими средствами внутриотраслевого построения подотраслей и институтов, являются две взаимосвязанные категории: «предмет» и «метод правового регулирования». Предмет – это определенная, обособленная от других сфера общественных отношений. Метод правового регулирования являет собой единую структурированную систему правового воздействия, представленную уникальным для каждой отрасли права набором сочетаний первичных способов воздействия (первый структурный уровень), правовых средств (второй уровень) и правовых приемов (третий уровень) воздействия. Выводы: с учетом обозначенных критериев предлагается выделить в системе публичного права следующие отрасли: административное право, административно-процессуальное право, административно-деликтное право и судебное административно-процессуальное право (административная юстиция).
Бесплатно
Статья научная
Введение: административно-правовой статус органов, уполномоченных на осуществление федерального государственного пожарного надзора, в современных условиях представляет собой малоизученный в теории, но широко используемый на практике институт административного права. Административно-правовой статус в статье рассматривается через определение состава и содержания его элементов. Цель и задачи: автор исследует различные точки зрения ученых, дает им критическую оценку, выдвигает собственные предложения по поводу состава и содержания правового статуса. Методы: использованы общефилософские, общенаучные и специально-юридические методы исследования. Особое внимание уделялось сравнительному и системному методам. Результаты: в работе исследована юридическая природа понятия «административно-правовой статус органов федерального государственного пожарного надзора». Автор настаивает на выделении в конструкции статуса целевого, структурно-организационного, компетенционного, оценочного блоков элементов. Идея выделения оценочного блока обусловлена назревшей необходимостью введения в качестве элемента статуса - оценки деятельности органа по результатам. Ответственность органа административного надзора не может рассматриваться в качестве элемента его статуса, поскольку является декларативной, фактически и юридически отсутствует. При правовом наполнении выделенных блоков особое внимание обращается на следующие положения: 1) в целевом блоке элементов статуса речь может идти как о цели создания самого органа, так и о целях их деятельности; 2) функции не могут быть элементами компетенции, однако, включение этого элемента возможно и необходимо в целевой блок статуса; 3) в законодательстве помимо собственно функции надзора должны быть указаны общие функции органа управления. Выводы: на сегодняшний день нельзя сказать, что в науке административного права произошло должное теоретическое осмысление административно-правового статуса органов надзора. В связи с этим оно имеет важное теоретическое и практическое значение, как для хозяйствующих субъектов и государственных инспекторов, так и для государства в целом.
Бесплатно
Актуальные вопросы таможенного права как прикладной юридической науки
Статья научная
Введение: в статье рассматриваются актуальные вопросы таможенного права как науки. Цель: автор выявляет и обосновывает актуальные проблемы и направления исследований в области таможенного права, отражающие прикладной характер науки и тесную связь с экономикой. Методы: методологическую основу исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой). Результаты: в статье автор предлагает три актуальных направления исследования таможенного права. Во-первых, двойственная природа современного таможенного права России. В статье отмечена тесная связь с административным правом по многим параметрам. При этом усиливается тенденция по сближению таможенного права России с международным публичным правом. Автором аргументируется указанная позиция - произошло изменение источников таможенного права. В основе правового регулирования лежат нормативные правовые акты, принятые на основании международных договоров, решения наднациональных таможенных органов. Во-вторых, исследование взаимосвязи таможенного права с внешнеэкономической политикой государства. Выявлено, что таможенное право выступает важнейшим инструментом при реализации государственных программ. Установлено, что критерием эффективности нормотворческой и правоприменительной деятельности является достижение высоких результатов в сфере внешней торговли и внешнеэкономической политики. В этом проявляется прикладной характер таможенного права как науки. В-третьих, в качестве самостоятельного направления научного исследования в статье выделена система управления рисками в таможенном праве. Выводы: установлено, что система управления рисками фактически представляет собой внутренний механизм совершенствования и постоянного развития, имеющий свои цели задачи и методы. Субъектом управления рисками выступают таможенные органы. При этом в качестве объекта исследования выступает информационная база о таможенных операциях, участниках правоотношений и статистика по правонарушениям. Результатом системы управления рисками являются инициативы и предложения в области изменения законодательства.
Бесплатно
Актуальные проблемы создания и развития особых экономических зон
Статья научная
Процессов; общенаучные методы познания, а также логические и исторические методы научного исследования. Результаты: комплексное исследование позволило заключить, что отношения в сфере правового регулирования территорий с особым экономическим статусом не могут быть отнесены ни к частноправовым - это исключительно публично-правовые отношения по временному изменению правил ведения экономической деятельности, ни к каким-то отдельным публично-правовым отношениям, поскольку в рамках эксперимента возможно изменение общих правил как таможенного, так и валютного регулирования. В ходе исследования проведен анализ функционирования особых экономических зон в России и за рубежом. Выводы: исходя из практики создания и функционирования иностранных особых экономических зон авторы акцентируют внимание на том, что наиболее подходящим инструментом для осуществления внешнеэкономических экспериментов является институт особых экономических зон. Такие эксперименты позволяют опытным путем проверить, насколько целесообразны и эффективны изменения во внешнеэкономической политике, посредством создания правовыми средствами иных особых условий осуществления внешнеэкономической деятельности.
Бесплатно
Анализ понятия «политическое насилие» в антитеррористических соглашениях ООН
Статья научная
В статье содержится анализ понятийного аппарата в области противодействия терроризму. Исследуется родовое по отношению к понятию «международный терроризм» понятие «политическое насилие»; отмечается, что оно относится к сложным политико-правовым явлениям, не имеющим общепринятого определения и универсально согласованного набора системных признаков. Анализ международно-правовой базы в сфере борьбы с терроризмом позволяет выделить два нормативно закрепленных признака политического насилия: действие против физических лиц и незаконный характер поведения. Мотивы и цель насильственного поведения не нашли закрепления в международном праве. Общим целевым признаком всех разновидностей политического насилия можно считать его враждебно агрессивную направленность к внешнему миру. Необходимо дополнить перечень деяний, подпадающих под определение понятия «насилие» в международно-правовых документах нефизическими формами поведения (психическим насилием, угрозой применения насилия).
Бесплатно
Анализ правовой сущности конституционного принципа права народов на самоопределение
Статья научная
Введение: статья посвящена анализу правовой сущности принципа права народов на самоопределение. Цели и задачи: автор анализирует правовую сущность принципа права народов на самоопределение. Методы: методологическую основу исследования составляет совокупность общенаучных (диалектика, анализ и синтез, конкретизация, сравнение) и частнонаучных методов исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой). В ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования. Результаты: автором изучены различные подходы к определению сущности права народов на самоопределение, проанализированы различные мнения в отношении данного вопроса и сделана попытка выявить сущность конституционного принципа права народов на самоопределение. Выводы: изучение различных подходов к пониманию сущности права народов на самоопределение позволяет нам сделать вывод о том, что право народов на самоопределение является неотъемлемым, истинным и безусловным правом народов, принадлежащим им безоговорочно. Требуется четкое определение круга субъектов, имеющих право на самоопределение, как на международном, так и на национальном законодательном уровнях. Необходимо выработать четкие критерии, когда право народов на самоопределение может быть реализовано в форме отделения от государства, а когда попытка отделиться от государства лишь «прикрывается» реализацией права на самоопределение.
Бесплатно
Анализ регионального международного сотрудничества по вопросам трудового права
Статья научная
Статья посвящена анализу международного сотрудничества по вопросам трудового права в рамках таких региональных международных организаций, как Европейский Союз, Совет Европы, СНГ, ЕврАзЭс. Исследуются международные договоры как источники трудового права, что говорит о возможности их системной классификации на уровне европейского трудового права, оценки их эффективности с точки зрения совершенствования норм трудового права на разных уровнях. Поднимаются проблемные вопросы международного регулирования отношений в сфере труда и предлагаются варианты их решения.
Бесплатно