Теория и практика государственно-правового развития. Рубрика в журнале - Legal Concept
Статья научная
Когда людьми хорошо управляют, они не ищут и не желают другой свободы. Н. Макиавелли И Капитал, и Рабочая сила - не отдельные группы, они - партнеры. Г. Форд Введение: экономическая сфера жизни общества во все времена представляла собой огромный интерес и играла значительную роль в функционировании социума. В современном мире проблема строительства социального государства не только не теряет актуальности, но и становится все более острой. В связи с этим целью исследования стало публично-правовое регулирование экономических отношений в современном государстве и экономических аспектов бытия социального государства. Методы: методология исследования включает в себя системный, сравнительно-правовой метод, метод логического анализа, а также - методы экзегетики и герменевтики. Результаты: в ходе проведенного анализа обосновывается фундаментальность принципа социального государства в современных условиях. Экономическая деятельность публичной власти, реализация публичного интереса представляется необходимым условием построения социального государства. Выводы: в результате исследования установлено, что роль государственной власти в построении социального государства имеет фундированное значение. Без публично-правового регулирования экономических отношений невозможно построение социального государства, достижения необходимого уровня благосостояния народа и процветания страны. Реализация публичного интереса в условиях рыночной экономики становится не подавлением свободы, а «служением» ей.
Бесплатно
Развитие института медиации в отечественном праве: историко-правовой анализ
Статья научная
В статье проводится теоретико-правовой анализ основных этапов развития института медиации в России, формулируются отличительные признаки отдельных этапов развития процедур альтернативного разрешения споров. Статья ориентирована на широкий круг читателей, интересующихся проблемами медиации.
Бесплатно
Система права в условиях отраслевой дифференциации
Статья научная
Введение: в современной научной юридической литературе существует немало суждений относительно структуризации системы права. Ученые-правоведы делятся на два противоположных лагеря: одни поддерживают позицию о необходимости деления права на отрасли, другие же отстаивают точку зрения, согласно которой понятие системы права является неким научно-правовым рудиментом и не несет практической пользы и значимости. Одна из причин этих тенденций кроется в отсутствии монистического подхода к критериям деления права на отрасли. В статье представлен обзор современных научных концепций теории системы права. Методы: исследование системы права невозможно без использования совокупности методов научного познания, к которым относятся правовой анализ, системно-структурный метод и диалектический. Результаты: разработанная автором методика выделения отраслей права основана на анализе определенной совокупности правовых норм с точки зрения ее предмета (группы общественных отношений), понятийно-категориального аппарата, автономности функционирования и однородности общественных отношений. Выводы: в результате проведенного исследования выявлена роль и практическое значение категории системы права в юридической науке и практике. Установлено, что деление права на отрасли помогает более эффективно осуществлять ведомственное нормотворчество, правильно планировать корпоративную деятельность многих юридических лиц, а также грамотно организовать образовательный процесс и подготовку высококвалифицированных специалистов.
Бесплатно
Смысловые доминанты конституционализма в России
Статья научная
Статья посвящена анализу особенностей политико-правовой теории и практики организации государственной и общественной жизни на основе Конституции России. Рассматриваются уровни развертывания смыслового содержания конституционализма: его смысловое ядро, включающее в себя конституционные ценности, идеи и нормы, и смысловая периферия, охватывающая многообразную конституционно-правовую практику и связанную с ней политическую, экономическую, культурно-воспитательную деятельность социальных субъектов. Особая роль отводится практике конституционного правосудия, которая выполняет функцию адаптации прямых норм Конституции Российской Федерации и конституционного права к потребностям реальной жизни, а также устанавливает систему правовых ограничений и запретов для правительства по ущемлению основных прав и свобод человека, одновременно обязав власти охранять, защищать и восстанавливать в необходимых случаях права и свободы человека и гражданина. Мера приближения конституционно-правовой практики к уровню, адекватному и тексту, и духу современной российской Конституции, указывает на степень корреляции ядерных и периферийных семантических компонентов российского конституционализма.
Бесплатно
Статья научная
Введение: построение в современной России информационного общества происходит активными темпами. Цифровые технологии проникают во все сферы общественной жизни. Эти процессы объективны, однако также требуют контроля и управления со стороны государства, которое должно создавать адекватную нормативно-правовую базу, регулирующую новый тип постиндустриальных (информационно-цифровых) отношений. С этой целью необходимо формировать и проводить целенаправленную государственно-правовую политику в пространстве функционирования информационно-телекоммуникационных систем, посредством которой можно будет результативно решить все основные задачи. Цель: выявить основные проблемы формирования и реализации государственно-правовой политики в пространстве функционирования информационно-телекоммуникационных систем и сформулировать направления их решения. Методы: методологическую основу исследования составили диалектический и информационный подходы, системный метод, приемы анализа и синтеза, методы моделирования и прогнозирования, сравнительно-правовой подход, формально-юридический метод. В качестве методологических ориентиров в рамках исследования были использованы положения теории информационного общества, теории государственно-правовой политики, теории интеллектуальных прав. Результаты: современный этап развития Российской Федерации демонстрирует расширение информационно-цифровой сферы социальной жизни. Это явно меняет характер и алгоритм общественных отношений, что закономерно ставит перед государством задачу формирования нового юридического климата, способного обеспечить законность и правопорядок в пространстве функционирования информационно-телекоммуникационных систем, эффективную реализацию всего комплекса субъективных прав и обязанностей участников информационно-цифровых отношений. Выводы: установлено, что для обеспечения надлежащих организационно-правовых условий в пространстве функционирования информационно-телекоммуникационных систем необходимо формировать и осуществлять целенаправленную государственно-правовую политику, которая, опираясь на прочные научные основания, следуя началам системности и последовательности в разработке и принятии решений, способна создавать адекватные и устойчивые организационно-правовые основы для динамики общественных отношений в новой цифровой реальности, с которой сталкивается современная Россия. Предлагается ряд конкретных правовых мер, в том числе связанных с принятием Цифрового кодекса, совершенствованием механизма правового регулирования интеллектуальных прав, возникающих и реализующихся в параметрах информационно-телекоммуникационных систем, и др.
Бесплатно
Современные подходы в трактовке некоторых прав человека
Статья научная
Введение: статья посвящена рассмотрению практики Европейского Суда по правам человека, которой формируется новое толкование некоторых традиционных прав человека, либо в которой придается новое содержание уже известным правовым категориям. С этой целью автор проанализировал несколько постановлений Европейского Суда по правам человека, по интересующим автора правам, таким как право на жизнь в контексте эвтаназии и право на вступление в брак. При использовании таких методов научного познания, как метод анализа и толкования правовых норм, удалось определить некоторые новшества, которые Европейский Суд по правам человека вносит в содержание указанных прав. Результаты: указывается, что международные договоры о правах человека как универсального, так и регионального характера не содержат конкретного содержания «права на жизнь», лишь провозглашая его, но не раскрывая его содержания, что в последнее время приводит к расширительному толкованию данного права в попытках легализовать эвтаназию как составляющую права на жизнь. Аналогичные пробелы содержатся и при толковании права на вступление в брак, так как указано лишь, что и мужчинам и женщинам, достигшим формальных требований национального законодательства, предоставляется право создать семью и заключить брак. Отсутствие четкого указания на половую принадлежность сторон приводит к многочисленным жалобам в Европейский Суд по правам человека о нарушении данного права в отношении однополых союзов. Выводы: можно с уверенностью полагать, что в скором времени Европейский Суд по правам человека примет Постановление, в котором обяжет государство-ответчика регламентировать правовые процедуры по осуществлению права на жизнь в контексте эвтаназии в связи с такими категориями, как достоинство личности и качество жизни. Не признавая эвтаназию как составляющую права на жизнь, Суд, тем не менее, активно говорит о вмешательстве в личную жизнь и о нарушении достоинства смертельно больного человека с существенными физическими ограничениями при запрете эвтаназии. Такое предположение допустимо в связи с тем, что изначально жалобы от однополых союзов рассматривались как неприемлемые, а в настоящее время такой вид сожительства признается семейной жизнью и с 2015 г. требует правовой регламентации.
Бесплатно
Статья научная
Введение: использование понятий грамотность, воспитание, просвещение, информирование и образование в привязке к правовым категориям приводит к неоправданному смешению и созданию ложного синонимического ряда. В рамках статьи предлагается провести первичное разграничение этих понятий. На основе анализа выбранных статей (см. список литературы), а также нормативных правовых актов предлагается авторская схема разграничения понятий «правовая грамотность», «правовое воспитание», «правовое просвещение» «правовое информирование» и «правовое образование». Цель исследования: систематизировать и разграничить исследуемые дефиниции для создания ясного смыслового поля и возможного внедрения искомых единиц в научный и законодательный оборот. Методология исследования: общенаучный диалектический, универсальные научные методы (анализ и синтез, индукция и дедукция, структурно-функциональный, формально-логический), специально-юридические методы (сравнительно-правовой, формально-юридический). Выводы: проведено разграничение понятий, даны определения, выстроена классификация исследованных объектов.
Бесплатно
Справедливость как принцип права и основа формирования правомерного поведения
Статья научная
проблема справедливости и ее соотношения с правом является актуальной с древнейших времен. Одна из целей правового регулирования - это достижение компромисса между субъективной справедливостью и объективным правом (соответственно и законом, в котором право получает свое воплощение) для консолидации социальных групп и всего общества в целом. Однако справедливость всегда субъективна. Право никогда не сможет полностью выразить и реализовать абсолютную справедливость, потому что отсутствуют общие для всех граждан представления о справедливости. Цель исследования: проанализировать соотношение категорий справедливости и законности и их влияние на правовое воспитание детей и молодежи. Методы: при проведении исследования использовались общенаучные методы (логический, системный, функциональный) и частноправовые методы (формально-юридический, сравнительно-правовой). Результаты: рассмотрено понятие справедливости, проблемы ее влияния на право в целом и на правовое воспитание детей и молодежи. Подняты проблемы соотношения субъективной и объективной справедливости и возможности отражения данного принципа в нормах права. Обосновано взаимное воздействие права и справедливости. Указано на причины, препятствующие созданию справедливых законов для всего общества в целом. Обоснованы выводы о воздействии понимания справедливости законов на процесс правового воспитания детей и молодежи. Установлены причины, препятствующие созданию идеальной модели права, основанного на справедливости. Аргументировано, что в законе может выражаться лишь общая справедливость (и то в идеале), то есть справедливость общества в целом, либо справедливость для отдельных социальных групп.
Бесплатно
Сравнительно-правовой анализ понятий "Правоинтерпретационная деятельность" И "Толкование права"
Статья научная
Введение: правоинтерпретационная деятельность выступает самостоятельным видом юридической деятельности. В процессе своего развития она взаимодействует со смежными правовыми категориями, однако наиболее тесно подобная связь проявляется во взаимодействии с толкованием права. На первый взгляд может показаться, что данные термины идентичны и представляют собой одно и то же, но это далеко не так. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых системность, анализ и сравнительно-правовой. Результаты: обоснованная в работе авторская позиция опирается на исследование терминов «правоинтерпретационная деятельность» и «толкование права», специфики их взаимодействия, а также законодательства и результатов судебной интерпретационной практики. Выводы: в результате проведенного исследования установлено, что правоинтерпретационная деятельность имеет большую юридическую силу по сравнению с толкованием норм права. Она является эталоном, которым руководствуются субъекты толкования права для выработки собственных правовых позиций. Правоинтерпретационная деятельность носит руководяще-направляющий характер, а толкование норм права носит подконтрольный характер. Исходя из этого, данные понятия не следует отождествлять между собой. Тем не менее они выступают родственными категориями, поскольку направлены на раскрытие смысла норм права
Бесплатно
Статья научная
Введение: правоинтерпретационная деятельность выступает самостоятельным видом юридической деятельности. В процессе своего развития она тесно взаимодействует со смежными правовыми категориями. Не является исключением и ее связь с термином «юридическая герменевтика». Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых системность, анализ, сравнительно-правовой, формально-юридический, сравнительно-правовой методы. Результаты: обоснованная в работе авторская позиция опирается на исследование терминов «правоинтерпретационная деятельность» и «юридическая герменевтика», а также специфики их взаимодействия. Выводы: в результате проведенного исследования установлено, что правоинтерпретационная деятельность и юридическая герменевтика взаимодействуют между собой как часть и целое. С одной стороны, субъекты правоинтерпретационной деятельности используют в работе методологию и достижения юридической герменевтики, с другой - постоянно вносят в нее что-то новое, обогащая и развивая полученные знания о смысле норм права. Именно поэтому следует говорить о взаимодополняющем характере их взаимодействия, что следует рассматривать как предпосылку для разработки теории правоинтерпретационной деятельности.
Бесплатно
Статья научная
Введение: концепция сроков в избирательным праве является сложившейся системой взглядов на процедурные аспекты реализации избирательных правоотношений. Вместе с тем отдельные проявления избирательных сроков подвергались и будут подвергаться изменениям в целях совершенствования избирательного процесса. Целью работы является выявление субстанциональных факторов, оказывающих воздействие на трансформацию избирательных сроков. Методы: в процессе исследования получили применение как общенаучные, так и специальные методы познания социально-правовых явлений (формально-юридический метод, метод круговой причинности). Результаты: выявлены причины трансформации избирательных сроков под влиянием реализации концепции равновесия конституционного регулирования, в данном случае имеющей преобразовательное воздействие на избирательные правоотношения. Выводы: поиски баланса между необходимостью формирования органов публичной власти и современными реалиями, не всегда позволяющими эффективно организовать избирательный процесс, будут сопровождаться трансформацией легально закрепленной концепции избирательных сроков, реализуемой в современной России.
Бесплатно
Стабильность права как ключевой элемент правовой системы: эмпирическое исследование
Статья научная
Введение: стабильность права представляет собой важный аспект правовой системы, который проявляется в единообразном и последовательном регулировании общественных отношений, которое осуществляется с учетом общественных требований к его содержанию и направлено на сохранение структуры самой правовой системы, ее ключевых элементов и их взаимосвязи между собой. В статье приводится отражение стабильности права в наиболее значимых для российской правовой системы источниках права: Конституции Российской Федерации, основных отраслевых кодифицированных федеральных законах и судебных актах высших судов. Конституция Российской Федерации декларирует себя инвариантом правовой системы, указывая на неизменность наиболее значимых положений. В кодифицированных федеральных законах, содержащих положения об основных началах (принципах) отраслевого законодательства, в качестве принципа стабильность не указывается, однако, в результате исследования установлены положения, предусматривающие стабильность отраслевого законодательства, такие как: ограничение обратной силы закона, ограничение принятия и вступления в силу новых законов. В решениях Конституционного Суда Российской Федерации прослеживается трансформация употребления термина «стабильность», расширение контекста его применения, встраивание стабильности в иерархию правовых принципов: от аксиоматизации стабильности закона в силу особого порядка его принятия до формулирования принципа стабильности прав граждан как конституционного в ряду с конституционными принципами равенства, соразмерности, гарантированности прав граждан. Верховный Суд Российской Федерации в своей практике провозглашает как ценность, которую необходимо соблюдать в судебных разбирательствах, стабильность правоотношений. Результаты исследования демонстрируют важность стабильности права для правовой системы России. Стабильность как правовой принцип не только подразумевается действующими нормами основных отраслевых кодексов, но и поддерживается судебным конституционным контролем. Последовательные позиции высших судов помогают уточнить содержание стабильности как правового принципа и определяют его место в иерархии других правовых ценностей.
Бесплатно
Становление России как государства-цивилизации: от Древней Руси до Советской России
Статья научная
Введение: теоретическое признание такой модели организации общества как государство-цивилизация, которая, по мнению многих ученых, может стать основной политической формой многополярного мира, делает необходимым анализ ее наиболее существенных политико-правовых признаков. Научная новизна статьи заключается в их выявлении и экстраполяции на исторический контекст становления и развития российской государственности. Методологической основой исследования является цивилизационный подход в совокупности с общенаучными и специальными методами познания: системным анализом, синтезом, индукцией, дедукцией, сравнительным, историко-правовым. Результаты исследования позволили установить, что признаки государства-цивилизации в истории России можно заметить себя уже в эпоху становления Древнерусского государства, в удельный и ордынский периоды его истории именно они позволяют сохранить русскому народу достаточно высокую степень религиозно-культурного и правового единства, становясь фундаментом объединения северо-восточных княжеств Руси вокруг Москвы и базисом формирования единого централизованного государства в форме Московского царства, а затем его трансформации в XVI в. в евразийскую империю, сопоставимую по масштабу с европейской, исламской, китайской, индусской цивилизациями. Выводы: в Московский период складывается весь набор политико-правовых констант как постоянных свойств и качеств Российского государства-цивилизации, которые она будет сохранять, воспроизводить и культивировать на всех этапах своего существования и развития. Они окончательно укореняются во время его имперской фазы, приобретая свойства традиции, действующей и все более утверждающейся в своих ценностных основаниях, несмотря на смену государственных форм правления, политического языка, управленческих и юридических технологий.
Бесплатно
Становление адвокатуры на территории Украины: периоды Киевской Руси и польско-литовского правления
Статья научная
В статье автором исследуется становление института украинской адвокатуры во времена Киевской Руси и в период польско-литовского правления. Методы: использованы общенаучные методы исследования, такие как анализ, синтез, сравнение, а также частнонаучные методы исследования: формально-юридический, технико-юридический. Большое внимание уделяется историко-правовому методу научного исследования. Результаты: автор анализирует этап становления института адвокатуры во времена Киевской Руси, в частности, на основе исследования положений Статутов Великого княжества Литовского (во всех его редакциях 1529, 1566 и 1588 гг.), касающихся деятельности заместителя и прокуратора. Выводы: делается вывод о том, что институт украинской адвокатуры зародился еще во времена Киевской Руси, но становление профессиональной адвокатуры в Украине происходило уже в период польско-литовского правления. Указывается на то, что согласно Статутам Великого княжества Литовского, в частности третьей редакции 1588 г., профессия прокуратора приобретала черты профессиональной деятельности, а это свидетельствует о зарождении уже профессиональной адвокатуры в Украине, но еще не о ее организационном оформлении.
Бесплатно
Сущность государства: телеологический подход
Статья научная
Введение: сущность государства в современной теории государства и права часто сводят к его социальному назначению, что в значительной степени обедняет категорию сущности и не позволяет продвинуться по пути познания наиболее глубокого момента сущности государства. Цель исследования состоит в нахождении наиболее адекватного подхода к самому процессу познания государства, в котором, как показали представители диалектического метода, человеческая мысль, бесконечно углубляясь, движется от лежащих на поверхности явлений к их сущности, от сущности первого порядка к сущности второго порядка и т. д. без конца вплоть до самой основы явления, под которой понимается наиболее глубокий момент его сущности. Методологическую основу работы составили философский анализ категорий «сущность» и «явление», совокупность диалектического, метафизического и системного методов исследования, а также телеологический подход. В соответствии с ним все предметы и явления объективного мира содержат в себе потенциальную, внутренне присущую им цель существования, которую они стремятся реализовать в процессе своего развития. Результаты: аргументирована авторская позиция относительно изначального основания бытия государства как политически организованного общества, целей его существования и иерархии ценностей, которым оно призвано служить в процессе своего существования и развития. Выводы: в идее полного фактического суверенитета заключается политическая сущность государства, включающая в себя все остальные уровни его сущности, - антропологический, онтологический, социальный и национально-культурный.
Бесплатно
Теоретико-правовые аспекты развития института наследования по завещанию в Российской империи
Статья научная
Введение: значение института наследования по завещанию сложно переоценить. Это обусловлено свободой распоряжения своим имуществом на случай смерти. Однако такая возможность и такое право было не всегда. Институт наследования по завещанию в России прошел непростой эволюционный путь. Вместе с тем существенный массив исследований относительно наследования по завещанию в России ограничен преимущественно одной отраслью - гражданским правом. Несомненно, важным является рассмотрение института наследования по завещанию в России с разных сторон - в том числе в историко-правовом аспекте. Целью статьи является проведение темпорального анализа норм о наследовании по завещанию в Российской Империи. Целью статьи является также проведение ретроспективного анализа одного из этапов, имеющего большое значение в истории становления института наследования по завещанию в России, в частности изучение особенностей Свода законов Российской империи. Методологическую основу работы составили основные общие и специальные методы научного исследования. Результаты: в результате проделанной работы установлено, что систематизация законодательства в виде издания Свода законов Российской империи значительно повлияла на развитие завещательных правоотношений. Выводы: колоссальное значение имеет мониторинг истории становления и развития норм о завещании, особенно в рамках выделения конкретного периода, в течение которого происходили такого рода изменения.
Бесплатно
Типовой устав муниципального образования как средство юридической техники
Статья научная
Введение: конституционные изменения открывают новый раунд научной дискуссии о месте муниципальной власти в системе разделения властей. Муниципальные образования испытывают дефицит ресурсов. Несмотря на это, на них возлагается обязанность по разработке и принятию уставов. В основе работы лежит гипотеза о том, что применение типовых уставов позволяет эффективнее использовать ресурсы муниципальных образований и повысить качество правового текста. Цель: определить возможность и необходимость использования типовых уставов муниципальных образований. Задачи: установить связь между ресурсами муниципального образования и эффективностью его правотворчества; проанализировать примеры типовых уставов муниципальных образований; спрогнозировать эффект от применения типовых уставов; разработать дорожную карту внедрения типовых уставов. Методы: анализ, сравнительно-правовой, прогностический, статистический. Результаты: правотворчество очень обременительно для небольших муниципальных образований, а существующие послабления недостаточны. В зарубежном законодательстве, российской и зарубежной практике для экономии ресурсов муниципальных образований используют типовые уставы. Механизм типовых уставов имеет признаки «умного регулирования». Существует два вида типовых документов: шаблонные и модельные (собственно типовые). Выводы: сопоставление ресурсов муниципального образования с объемом его прав и обязанностей выявило несбалансированность правового регулирования в части муниципального правотворчества. Типовые уставы муниципальных образований позволяют в некоторой степени решить эту проблему. Мы предложили конкретные шаги по законодательной реализации правового механизма типовых уставов в рамках цифровой экономики. Анализ результатов этого проекта может подтвердить или опровергнуть характер типовых уставов как проявление «умного регулирования». В процессе исследования мы пришли к выводу о том, что в науке юридической техники недостаточно изучена тема типовых документов. Для устранения этого пробела необходимо определить понятие и признаки типовых документов, их место среди инструментов юридической техники. Исследование типовых документов представляется особенно важным в свете грядущего распространения машиночитаемого права.
Бесплатно
Толковать нельзя интерпретировать
Статья научная
Введение: необходим анализ существующей в юридической литературе тенденции к увеличению дистанции между основными путями познания смысла права в сторону явного «умаления» роли толкования права и расширения сферы употребления понятия интерпретации. Цель исследования - определить соотношение понятий «толкование» и «интерпретация», употребляемых в современном российском праве. Задачи исследования - сформулировать понятийный ряд проблемы: «толкование», «интерпретация», «конкретизация», «смыслообразование», «смысл права», а также раскрыть культурно-исторические и языковые истоки образования понятий «толкование» и «интерпретация». Методы: в статье используются формально-юридический, конкретно-социологический и сравнительно-правовой методы исследования. Результаты: автор исходит из этимологии русского слова «толкование» как понимания, разумного осмысления, объяснения чего-либо уже имеющегося. В этой связи интерпретация в отечественном праве - это творческий момент процесса толкования права, выражающий динамизм мышления интерпретатора либо результат соотнесения текста и смысла нормы в процессе толкования права по объему. В отличие от значения, придаваемого этим явлениям в зарубежных исследованиях, создание нового смысла правовой нормы является не «интерпретацией», а более сложным по составу правовым феноменом - «смыслообразованием». Выводы: в заключение автор формулирует вывод о том, что разграничение терминов «толкование» и «интерпретация» допустимо лишь условно в зависимости от разных уровней концептуализации проблемы смысла права: на уровне проблемы правопонимания - интерпретация права как доктринальное его толкование, а на уровне законодательства и юридической практики - толкование (интерпретация) до степени их смешения (отождествления), но не в качестве замены «толкования» с помощью «интерпретации». В условиях современных глобализационных мировых процессов ХХІ в. толкование права является важнейшим инструментом поддержания российской правовой идентичности, сохранения наработок и достижений отечественной теории права, в рамках которой понятие толкования всегда имело и продолжает сохранять ключевое и фундаментальное значение.
Бесплатно
Традиционные семейные ценности в общественно-правовой мысли России в XIX - начале ХХ века
Статья научная
Введение: важным ориентиром в правовой эволюции России выступает приоритет семьи и семейных ценностей. Идея сохранения традиционных семейных ценностей транслируется в Основном Законе, официальных стратегических документах и последовательно реализуется в государственных программах, национальных и федеральных проектах. Понимание и юридическое оформление концепта традиционных семейных ценностей обусловлено необходимостью сохранения российской самобытности, морально-нравственных ориентиров в обществе. Анализ исторического опыта будет способствовать выработке адекватной модели культурной идентичности России. Исследование концепта традиционных семейных ценностей в трудах выдающихся дореволюционных этнографов, антропологов, историков, философов, юристов, общественных деятелей составило цель настоящей работы. Методы: методы историзма, системности, анализа и сравнительно-правовой. Результаты: в исследовании проведен анализ трудов российских дореволюционных этнографов, антропологов, историков, философов, юристов, общественных деятелей с точки зрения содержания концепта традиционных семейных ценностей в России в XIX - начале ХХ в., также произведен теоретико-правовой анализ категорий «традиция», «ценность», «семья», исследована роль традиций в праве. Выводы: сохранение традиционных семейных ценностей, укрепление роли семьи в жизни общества, повышение авторитета отцовства и материнства, а также в целом родительства в семье и обществе являются в настоящее время актуальными приоритетными мерами государственной семейной политики. Дореволюционное российское законодательство рассматривало брак как акт религиозный, отсюда юридическое регулирование семейных отношений при заключении и расторжении брака основывалось на вероисповедании супругов и признании исключительно церковной формы брака. В основе традиционных семейных ценностей согласно российской общественно-правовой мысли XIX - начала ХХ в. находились такие аспекты, как: естественный (половой), включающий физиологическое взаимное стремление супругов друг к другу; духовный, заключающийся во взаимной любви, привязанности супругов; репродуктивный, связанный с деторождением, со стремлением продолжить род, передавать знания и умения из поколения в поколение.
Бесплатно
Транспарентность современного российского государства и защита прав личности (некоторые вопросы)
Статья научная
Исследованию открытости и гласности функционирования современного российского государства посвящено достаточно много работ, однако данная сфера многоаспектная и многогранная, поэтому большинство вопросов остаются малоизученными. Обеспечение открытости деятельности судебных органов власти путем размещения решений судов в сети Интернет на сегодняшний день сталкивается с проблемами защиты информационных прав граждан. Цель исследования - раскрыть некоторые аспекты защиты прав личности при обеспечении открытости функционирования российского государства в сети Интернет. Методы: применены в совокупности методы научного познания, среди которых основные - формально-юридический, системный, анализ и синтез. Результаты: обосновано, что действующая система открытости размещения судебных и иных актов зачастую нарушает права человека и требует совершенствования как правоприменительной практики, так и действующего законодательства. Выводы: правоприменительная практика размещения решений судов не соответствует требованиям законодательства. Органы государственной власти и местного самоуправления реализуют законодательство об обеспечении открытости их функционирования более широко, чем это предусмотрено.
Бесплатно