Главная тема номера. Рубрика в журнале - Legal Concept
"Интересы ребенка" как правовая категория
Статья научная
«Интересы ребенка» - понятие, которое имеет различное наполнение и звучание в теории права и практике его применения. Специалистами в области права высказываются мнения о замене существующего неопределенного термина «интересы детей» на конкретную и более содержательную норму о правах детей, в связи с чем автором в работе поставлена цель исследования понятия «интересы ребенка» как правовой категории. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы системного и сравнительно-правового анализа, логического сравнения и сопоставления. Результаты: обоснованное в работе авторское отношение к проблеме соотношения понятий «права ребенка» и «интересы ребенка» опирается на мнение компетентной научной среды в вопросах правового статуса несовершеннолетних. Проводится исследование понятия «интересы ребенка» на предмет его закрепления в российских и международных документах в области защиты прав детей. Выводы: в результате исследования выявлены сущность и особенности интересов ребенка. Установлено, что «интерес» как правовая категория представляет ядро правового регулирования, определяет его направление, имеющее вполне определенные цели, ради достижения которых существует та или иная правовая норма. Указана значимость Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» как документа, устанавливающего основные гарантии прав и законных интересов детей, в целях создания правовых, социально-экономических условий для их реализации.
Бесплатно
Статья научная
Введение: эффективность деятельности по расследованию преступлений во многом определяется способностью уголовно-процессуального законодательства четко регламентировать порядок уголовного судопроизводства. Однако законодатель по ряду причин вынужден прибегать к использованию такого приема юридической техники, как включение в текст уголовно-процессуальных норм оценочных категорий и терминов, неопределенность которых вынуждает правоприменителя интерпретировать их содержание по собственному усмотрению, исходя из уровня своего правосознания. В целом ряде случаев это приводит к необоснованному ограничению прав и свобод участников уголовного судопроизводства. В связи с этим в статье была поставлена цель проанализировать сущность одного из таких оценочных понятий, использованного в ст. 165 УПК РФ, - «ситуация, не терпящая отлагательства», изучить ошибки, допускаемые правоприменительной практикой при оперировании данным понятием, и определить возможности для недопущения необоснованных ограничений прав и свобод участников процесса при проведении в их отношении следственных действий. Методологическую основу работы составляют общенаучные (диалектический, системный, структурно-функциональный, логический и др.) и частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-правовой и др.) методы исследования. Результаты: изложенная в работе авторская позиция основана на обобщении накопленных в теории уголовного процесса знаний и практического опыта принятия решений о производстве следственных действий в ситуациях, не терпящих отлагательства. На основании анализа норм УПК РФ, теоретико-правовой позиции Конституционного суда РФ, разъяснений, данных в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, и положений ведомственных нормативных актов автор определяет сущность категории «ситуация, не терпящая отлагательства» и делает рекомендации по совершенствованию правоприменительной деятельности. Выводы: законность и обоснованность производства следственных действий, требующих судебного решения, в ситуации, не терпящей отлагательства, предполагает наличие фактических оснований для производства следственного действия, а также обоснования наличия ситуации, не терпящей отлагательства в решении органа расследования, так как именно это позволяет ограничить субъективизм при принятии решения о проведении следственного действия в указанной ситуации.
Бесплатно
COVID-19 как катализатор трансформации договорной и правоприменительной практики
Статья научная
Введение: в статье представлен обзор влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на договорную и правоприменительную практику. Рассмотрены наиболее распространенные способы заключения гражданско-правовых договоров, а также проблемы исполнения договорных условий, возникшие на фоне распространения коронавирусной инфекции. Проанализированы законодательные нововведения, обусловившие изменение порядка исполнения отдельных видов гражданско-правовых договоров, судебная практика, в которой правовая позиция сторон основывалась на аргументах о пандемии коронавируса. Методы: в настоящем исследовании были использованы как общенаучные (диалектический метод познания, анализ, синтез, формально-логический, прогностический методы и др.), так и частнонаучные методы (формально-юридический, метод юридического толкования и др.). Результаты: обосновано повышение востребованности цифровых технологий в условиях предпринятых государством мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Выявлены и рассмотрены новые тенденции договорной практики. Определены возможности правовой квалификации коронавируса в качестве непреодолимой силы, обстоятельства, обусловливающего невозможность исполнения обязательств, существенного изменения обстоятельств, в том числе с учетом имеющейся на момент написания работы судебной практики. Доказана целесообразность онлайн-урегулирования споров, возникающих в связи с неисполнением договорных обязательств. Выводы: по итогам проведенного исследования определена взаимозависимость между уровнем внедрения цифровых технологий в государственное управление, судебную систему, хозяйственную деятельность субъектов предпринимательской деятельности и возможностью адаптации к ведению текущей деятельности в данных сферах в условиях распространения коронавируса.
Бесплатно
Comparative analysis of terminology of tax law of Russia and France
Статья научная
Introduction: Russian and French tax legislation presupposes the presence of special terms reflecting taxation processes, therefore, the article raises the question of the initial definition of all terms with the meaning of “tax” and characteristics that determine its economic essence. Everything mentioned above determined the relevance of scientific work and the authors set the aim of conducting a comparative analysis of the terminology of tax law in Russia and France. Methods: the methodological basis of this research is a set of methods of scientific knowledge, among which the main place is occupied bythe methods of consistency, analysis, comparative legal and descriptive. Results: the author’s position substantiated in the work is based on the tax legislation of Russia and France. Based on a comparative analysis of the norms of the Tax Code of the Russian Federation and the Tax Code of France, a studyof the types of tax payments is carried out. The question of the term “tax and collection” is raised. Conclusions: as a result of the study, it was determined that the term “taxes and fees” is used as a generic one, while the preference for establishing various types of taxes and fees applied in Russia and France is given to such a specific term designation as “tax”. It was revealed that, despite the use in the tax legislation of France in the name “taxe”, “la taxe foncière” is a tax. It has been established that in the Tax Code of the Russian Federation and the Tax Code of France, the terms of taxation are used as a means of formalizing the language for special purposes and contribute to the establishment and development of legal discourse.
Бесплатно
Constitutional interpretation as norm creation
Статья научная
Introduction: сonstitutional interpretation is not a scientific interpretation of a text or texts, known as the constitution. Constitutional interpretation is a norm-creation process; it is a process that establishes the constitution as a norm. Before interpretation occurs, there is no norm and, therefore, there is no constitution. Moreover, this means that interpreters can create constitution as a meaning, as a valid source, as well as they create the hiererchy of norms deriving from the constitution. This paper confronts three appraoches of that topic, namely formalistic (constitutionalism), apparently antiformalistic (neo-constitutionalism) and truly antiformalistic (realism). It discusses the political issue whether what is the most adequate theory if man wants to guarantee democracy and human rights and analyses judicial activism from this perspective. It demonstrates that, using the so-called “reasonable” reasoning grounded in democratic legitimacy, a court created by a constitution can decide not only what constitutional powers can achieve within the constitution, but also what powers (including powers that were formally democratically elected) shall do to enact a new constitution. That is to create a clause of eternity of the valid constitution, inconsistent with any conception of democracy.
Бесплатно
Статья научная
Introduction: computer algorithmization of production, transport, communication and other processes, which is activelydistributed across the countries of all the continents, has received a special name - digitalization of the economy. The speed and independence from distance, in particular, the interworking algorithms for attracting investments are perceived by entrepreneurs with great hope for success. According to the authors of the paper, by 2022 the financial digital technologies can replace up to 28 % of traditional banking and payment transactions, up to 22 % of insurance and foreign trade financing transactions. In the short term, the relevance of introducing the legal regulation of digital investment tokens will be dulyevaluated, so long-term foreign trade projects for long-term supplyof goods, in particular, bythe economic entities of the BRICS jurisdictions, will receive increasing financial support. In the scientific paper, the authors studied the activities of the Russian legislators on forming the legal regulation of the digital economy for the purpose of identifying their mistakes and shortcomings, as well as substantiating recommendations for the consolidation in the legislation of the viable legal structures which can be used bythe economic entities of the BRICS jurisdictions in long-term foreign trade transactions that require large financial resources for a period of 1 year or more. Relying entirely on thematerialistic worldviewand the general method ofhistorical materialism the authors used the general scientific and specific scientific (comparative law, normative-dogmatic, statistical, hermeneutic) methods for the study. As a result, the authors proved that the development of ICO investments would continue rapidly. The growing popularity of ICO will promote the technical “base” of the token market and strengthen the crypto protection ofsmart contracts and transactions within their performance. Tokens, as digital crypto records on the Internet resources, used bythe participants of foreign trade transactions of the BRICS jurisdictions - the organizers of investments, by 2022 will become the usual investment instruments, such as bonds or shares. The conclusions and recommendations on the correction of the Russian bills are formulated; the proposals for improving the infrastructure of remote investments in the Internet space of modern Russia are given. On the basis of a critical analysis of the scientific works of the economists and lawyers, the authors formulate the definitions of the studied tools of remote digital interaction of investors and organizers of investment of long-term foreign trade transactions, which can be carried out including the economic entities of the BRICS jurisdictions.
Бесплатно
Govtech как новый этап в развитии электронного государства (правительства)
Статья научная
Введение: в последние годы отмечается стремительная смена парадигмы развития государственно-правовых отношений в связи с новыми технологическими решениями. На современном этапе исследователи оперируют термином «GovTech», давая оценку текущему социальному состоянию. Требуется научная характеристика категории «GovTech» (ГосТех) и выявления ее соотношения с категорией «электронное государство (правительство)». Цель: дать обзорную характеристику категории «GovTech» (ГосТех), определить степень соотношения с категорией «электронное государство (правительство)», выявить примеры внедрения GovTech в России. Методы: методологическую основу исследования составили общенаучные методы-анализ и синтез, а также частнонаучные - формально-юридический и сравнительно-правовой. Результаты: термин «GovTech» является достаточно новым для юридического научного дискурса и в данный момент отсутствуют определения, сформировавшиеся в рамках научной дискуссии. Однако контекст употребления этого термина относится к трансформации государственно-правовой реальности в первую очередь в контексте взаимодействия публичных органов управления и населения, увеличения удобства, открытости и повышения возможностей влиять на принятие решений. Выводы: категория «GovTech» (ГосТех) введена в научный оборот и используется в нормативных правовых актах. При этом вопрос о сущностном наполнении термина остается открытым. В силу приведенных примеров в Российской Федерации можно сделать заключение, что в данный момент GovTech является качественно новым этапом развития электронного государства (правительства).
Бесплатно
Авторские права и права изображенного лица: противоречия правового регулирования
Статья научная
Рассматриваются проблемы правового регулирования отношений, связанных с осуществлением прав автора на произведение искусства и прав изображенного лица. Обращается внимание на некорректность формулировок закона в отношении прав изображенного лица, а также на неоправданный приоритет защиты прав изображенного лица перед правами автора, что ограничивает исключительные права автора на произведение. Аргументируется вывод об установлении пределов для осуществления права изображенного лица на отзыв согласия. Делаются выводы относительно правовой природы согласия изображенного лица на использование его изображения, и предлагается рассматривать такое согласие как сделку. Формулируются тенденции развития законодательного регулирования в области защиты авторских прав и прав изображенного лица
Бесплатно
Административно-правовые средства профилактики насилия в семье
Статья научная
В статье автором проведен анализ количества совершаемых преступлений и административных правонарушений с целью выявления причин и условий, способствующих их совершению. Рассмотрена система профилактики семейно-бытовых конфликтов. Сформулированы основные направления повышения эффективности предупреждения правонарушений и преступлений, совершаемых в семье. Основной акцент сделан на необходимость совершенствования системы государственных органов, осуществляющих предупреждение насилия в семье, рассмотрены отдельные полномочия участковых уполномоченных полиции как одного из элементов профилактической работы. Указывается на возможность создания специализированных подразделений в системе государственных органов, основная деятельность которых будет связана с рассматриваемой проблемой.
Бесплатно
Статья научная
Доступность информации в сфере охраны окружающей среды является одним из инструментов реализации субъектами природоохранных и природоресурсных отношений своего правового статуса. В связи с этим исследование вопросов правового регулирования доступа граждан к указанной информации нормами как природоохранного законодательства, так и законодательства об информации позволяет выявить проблемы законодательного регулирования указанных отношений, а также правоприменения. Цель: в статье предпринята попытка выявить нормативные правовые акты в сфере охраны окружающей среды и в сфере информации, регулирующие отношения в сфере экологического образования и экологической информации, провести анализ влияния правоприменения указанных норм на поведение участников информационных отношений в сфере охраны окружающей среды. Методы: при написании данной статьи использованы методы сравнительного и системного анализа. Результаты: в настоящей статье дан анализ актуальных проблем правоприменения норм Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в экологическом образовании и экологических знаниях во взаимосвязи с положениями информационного законодательства Российской Федерации; дана оценка влиянию практики применения норм об ответственности и обязанностях операторов связи и организаторов доступа в сеть Интернет на доступность информации в области охраны окружающей среды, выявлены коллизии между нормами законодательства в сфере охраны окружающей среды и положениями информационного законодательства, освещены риски, складывающиеся при реализации положений Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» для субъектов образовательных отношений в сфере охраны окружающей среды. Выводы: отношения в сфере экологического образования и экологической информации регулируются нормами как законодательства об охране окружающей среды, так и законодательства в сфере информации, каждое из которых имеет свой предмет регулирования, субъектно-объектный состав, принципы правового регулирования. Обременение правового статуса участников указанных отношений дополнительными обязанностями может оказать существенное стагнирующее воздействие на регулируемые отношения, в данном случае на отношения в сфере экологического образования и получения информации об охране окружающей среды посредством информационно-телекоммуникационных сетей. Полагаем, что разработка подобных актов должна сопровождаться расчетом затрат, которые будут нести участники указанных отношений, а также прогнозом влияния изменений на поведение субъектов.
Бесплатно
Актуальные проблемы защиты права физического лица на собственное изображение
Статья научная
На основе анализа нормативно-правового регулирования с учетом последних изменений, внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации, а также сложившейся судебной практики даются конкретные рекомендации по совершенствованию действующего законодательства в сфере защиты права физического лица на собственное изображение. В частности, предлагается расширить перечень материальных носителей, на которых может быть изображено физическое лицо. Поскольку на практике нередко возникают споры и при использовании изображения умершего лица, сделан вывод о необходимости более детального законодательного урегулирования порядка использования такого изображения. Также сделан вывод о целесообразности законодательного закрепления учитываемых судами обстоятельств при определении размера денежной компенсации морального вреда в целях предотвращения случаев его необоснованного завышения или занижения.
Бесплатно
Антимонопольное регулирование прямых продаж товара поставщиком на одном рынке с дистрибьюторами
Статья научная
В статье анализируется антимонопольное регулирование сложной экономической конструкции отношений поставщиков и их дистрибьюторов в случаях, когда поставщики являются прямыми конкурентами собственной сети дистрибьюторов. Рассматривается коллизия применения запретов per se и «вертикальных» ограничений, имеющая место в действующем Законе о защите конкуренции.
Бесплатно
Баланс публичного и частного в договорных правоотношениях
Статья научная
Введение: актуальным по-прежнему остаются вопросы исследования правового регулирования баланса публичных и частных интересов в договорных правоотношениях, где на современном этапе развития доктрины гражданского права разрешение такой проблемы равновесия теоретически и практически необходимы, что подтверждают ряд научных статей и диссертаций. Целью статьи определено разрешение проблемы равновесия такого баланса, рассмотрев публичный интерес в договорном регулировании не только как субъект интеграции в частные отношения, но и как, в свою очередь, объект интеграции в него частного интереса, проблемы определения предела интеграции публичного в коммерческий договор. Методы: в предлагаемой статье автором применяются сравнительный, формально-юридический и функциональный методы исследования. Новизна подхода обусловлена тем, что в нем рассматривается вопрос достижения равновесия баланса публичных и частных интересов, вытекающих из договорных правоотношений, посредством достижения равновесия, по нашему субъективному мнению, через реперные точки пересечения публичного и частного интересов, через их векторы и задачи. Результаты, приводимые в статье, позволят осмыслить правовое регулирования договорных правоотношений, где определение баланса публичных и частных интересов позволит разрешить практические задачи и выработать механизмы защиты сторон в коммерческом договоре. Выводы исследования показали, что определить пределы интеграции публичного интереса в договорных правоотношениях возможно только с точки зрения интегративного типа правопонимания.
Бесплатно
Блокчейн и другие технологии в системе традиционных государственно-правовых институтов
Статья научная
Введение: технологии блокчейна, криптовалют и смарт-контракта в контексте философско-правовой проблематики требуют своего осмысления. На сегодняшний день юридическая литература по данному предмету достаточно обширна. Однако основным лейтмотивом подавляющего большинства публикаций является простое описание и дальнейшее осмысление устройства данных технологий, порядка их внедрения, освоения и функционирования. Теоретическая и философская стороны исследования данных новых явлений освящены недостаточно. Как правило, в работах просто постулируется правовой характер изучаемых технологий. Но при этом у всех национальных государств возникает проблема регулирования самих данных технологий регулирования, которые представляют собой автономные информационно-телекоммуникационные системы, обходящиеся в своем действии без посредника в лице государства или иных официальных инстанций. Целью статьи является прояснение вопроса о сущности данных технологий, их соотношении с традиционными институтами регулирования. Методы: формально-юридический, системности, сравнения, обобщения и анализа. В результате автором акцентируется внимание, что данные цифровые технологии, хоть и содержат притязания на симбиотическое примирение с традиционными институтами, на деле являются совершенно новой, альтернативной системой регулирования. В основе данной системы лежит не правовой принцип «если-то-иначе», подчеркивающий возможность свободного действия, а принцип физического закона «если-то», как в сценарном языке программного кода, где каждое событие и действие инвариантны. В статье обосновывается вывод, что данные технологии будут существовать параллельно с традиционными государственно-правовыми институтами, конкурируя за регулирование значительной части гражданско-правовых отношений в качестве приложения к бумажному договору в части автоматизации способа исполнения и в качестве основного договора на основе программного кода.
Бесплатно
Верховенство права, понимаемое организацией объединенных наций
Статья научная
понятие «верховенство права» в настоящее время используется в международных и внутригосударственных актах, а также в других официальных документах. Одновременно с этим «верховенство права» является предметом доктринальных работ в науке гуманитарного профиля. Целью исследования является попытка выяснить, как понимается «верховенство права» в международных отношениях и системе Организации Объединенных Наций. Методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают метод анализа и сравнительно-правовой метод. Результаты, полученные в ходе исследования, основываются на резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей ООН с 2007 г., а также ежегодных докладах Генерального секретаря ООН по теме «Верховенство права на национальном и международном уровнях». Авторами поднимается вопрос: одинаково ли применимо «верховенство права» к международному праву и внутригосударственному праву? Выводы: авторы квалифицировали «верховенство права» в качестве принципа, который не закреплен Уставом ООН, а также сферы деятельности ООН. В статье представлены подробный анализ данного принципа и позиция авторов относительно «верховенства права» на национальном и международном уровнях.
Бесплатно
Статья научная
Введение: вопросы взаимодействия следователя, как центральной фигуры процесса расследования преступлений экстремистской направленности, продолжают являться объектом внимания ученых и практиков. И это не удивительно, ибо от состояния взаимодействия следователя с органом дознания, представителями иных служб и подразделений, в первую очередь правоохранительных органов, напрямую зависит оперативность раскрытия и полнота расследования каждого совершенного экстремистского преступления, а это, в свою очередь, влияет на престиж правоохранительных органов среди населения и, как следствие, на уровень криминогенной обстановки. Несмотря на большое количество имеющихся в юридической и специальной литературе рекомендаций, направленных на совершенствование тех или иных аспектов данного вида деятельности лица, производящего расследование, динамично развивающееся уголовно-процессуальное законодательство, а также активно изменяющаяся оперативно-розыскная и следственная практика дают новую пищу для анализа современного состояния взаимодействия, с целью выявления тех вновь появляющихся факторов, которые негативно сказываются на организации и состоянии взаимодействия основных субъектов расследования и которые в конечном счете оказывают отрицательное воздействие на ход и результаты расследования. В связи с этим авторами поставлена цель - осветить отдельные проблемные вопросы, возникающие в ходе организации и поддержания на должном уровне взаимодействия между органом следствия и иными субъектами расследования для обеспечения оперативного и всестороннего установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. Задачи: охарактеризовать направления взаимодействия следователя с органом дознания в ходе расследования преступлений по делам об экстремизме; дать рекомендации, направленные на преодоление указанных проблем. Методы: методологическую основу данного исследования составляют совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы обработки информации и логического анализа, синтеза, индукции, дедукции и обобщения. Результаты: представленная в работе авторская точка зрения на имеющие проблемы, связанные с организацией взаимодействия следователя с сотрудниками иных служб и подразделений правоохранительных органов в целях раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности, а также предлагаемые пути их решения, основанные на анализе современной оперативно-следственной практики, тенденций развития действующего уголовно-процессуального законодательства дают возможность использовать их в практической деятельности уполномоченных должностных лиц правоохранительных органов в своей практической деятельности, направленной на раскрытие и расследование преступлений. Выводы: в результате исследования выявлены имеющиеся проблемы, детерминированные изменениями уголовно-процессуального законодательства и оперативно-следственной практикой, предложены пути по их преодолению в целях информирования обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», педагогических работников юридических вузов, а также практических работников в целях более полного понимания особенностей расследования преступлений указанной категории.
Бесплатно
Статья научная
Введение: уголовное преследование - специфическое юридическое понятие, означающее определенный вид правоохранительной деятельности. Введя это понятие в юридический обиход, УПК РФ указал на цель этой деятельности - изобличение подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 56 ст. 5), ее соответствие назначению уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 6), виды (гл. 3) и субъекты (гл. 6). Содержание этой деятельности, способы ее осуществления указывают на то, что уголовное преследование совпадает с процессуальной деятельностью дознавателя, следователя и прокурора, то есть она осуществляется посредством выполнения каждым из названных лиц принадлежащих им полномочий. Сказанное позволяет выдвинуть и обосновать тезис о том, что предварительное расследование есть осуществляемое в процессуальной форме следствия или дознания уголовное преследование, то есть деятельность по выявлению и изобличению лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, эффективность которой зависит от правильно организованного процессуального взаимодействия осуществляющих эту деятельность субъектов, образующих в своей совокупности обвинительную власть государства. Цель исследования: выявить причины недостаточно эффективного взаимодействия органов уголовного преследования и предложить способы их устранения. Задачи исследования: охарактеризовать роль (функцию) органов дознания, следствия, прокуратуры в досудебном производстве по уголовному делу, сформулировать и обосновать вывод о том, что досудебное производство по уголовному делу представляет собой форму уголовного преследования как общего для дознавателя, следователя и прокурора вида уголовно-процессуальной деятельности. При подготовке статьи использованы диалектический, логический, системный, структурно-функциональный и другие общенаучные методы исследования, а также сравнительно-правовой, формально-юридический и другие частно-научные методы. Результаты: в статье показано, что реформа органов предварительного следствия, выразившаяся в выведении следователей из-под административного подчинения прокурору, перераспределении полномочий между прокурором и руководителем следственного органа в пользу последнего, не привела к ожидаемому повышению процессуальной самостоятельности и независимости следователя, но отрицательно сказалась на уровне законности досудебного производства. Изменения, внесенные в УПК РФ в 2007 г. и позднее, оказались недостаточно продуманными, они не логичны и плохо согласуются с другими нормами уголовно-процессуального права. Недостатки правового регулирования порядка осуществления полномочий руководителя следственного органа и прокурора, взаимодействия их со следователем и между собой законом № 404-Ф от 28 декабря 2010 г. были исправлены лишь частично. Выводы: необходимость повышения эффективности взаимодействия следователя, руководителя следственного органа и прокурора требует серьезного пересмотра ряда норм Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Бесплатно
Влияние внутреннего убеждения суда на оценку доказательств: цивилизационный подход
Статья научная
Введение: в уголовном судопроизводстве внутреннее убеждение суда оказывает прямое влияние на оценку доказательств. В производстве по уголовным делам процесс доказывания занимает ключевое значение на всех стадиях судопроизводства. Под доказательствами в российском уголовном процессе понимаются любые сведения, источники их получения, а также способы их обнаружения, собирания, фиксации и проверки, на основании и в соответствии с уголовно-процессуальным законом, для установления обстоятельств в предмет доказывания по уголовному делу. Главным условием принятия по судебному делу законного и обоснованного решения является установление происшедшего события так, как оно имело место в действительности, поэтому важно использовать в качестве основы разрешения судебных дел институт усмотрения суда. Автором в данной работе поставлена цель исследования, состоящая в обосновании влияния внутреннего убеждения суда на оценку доказательств. Методы: методологическую основу составляют методы историзма, системности, сравнительно-правовой. Результаты: обоснованная в работе авторская позиция опирается на знания в уголовном процессе. Выводы: в результате исследования выявлено, что внутреннее убеждение суда рассматривается как нравственная гарантия осуществления правосудия, выступающая детерминантой при принятии решений в соответствии с совестью и нравственными категориями. Процесс доказывания является главным по отношению к формированию внутреннего убеждения суда. Причина такого рода соподчинения связана с зависимостью процесса доказывания от сторон уголовного дела. Судья оценивает доказательства, основываясь на уровне правовой культуры, своих внутренних убеждениях.
Бесплатно
Влияние личностных факторов на преступную деятельность женщин
Статья научная
В статье рассматриваются личностные факторы, провоцирующие всплеск криминальной агрессии у женщин и их влияние на эффективность расследования преступлений, в частности имеющие значение для установления мотивации, механизмов и специфики преступной деятельности женщин. Изучение личностных особенностей и их влияния на преступное поведение женщин должно рассматриваться только во взаимодействии с внешними ситуативными факторами. Также следует учитывать многофакторную природу и характер формирования криминальной агрессии у женщин. Автор приходит к выводу о необходимости систематизации таких индивидуальных особенностей личности женщин, так как она может привести к выделению определенных типов женщин-преступниц.
Бесплатно
Статья научная
Введение: институт международного коммерческого арбитража чрезвычайно востребован при заключении внешнеэкономических сделок и является универсальным способом разрешения международных экономических споров, однако он крайне подвержен санкционному влиянию. В связи с этим важно понимать, каково значение влияния санкций на разрешение споров в международных коммерческих арбитражах. Цель настоящей работы: изучить влияние санкционной политики на рассмотрение споров в различных арбитражных институтах, а также определить риски и перспективы Российской Федерации в части урегулирования международных коммерческих споров. Методы: методологическую основу проведенного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают метод анализа и формально-логический метод. Результаты: изучено влияние секторальных и персональных, первичных и вторичных санкций на разрешение споров в различных арбитражных институтах. Выводы: санкционная политика США и стран Евросоюза значительно влияет на выбор азиатских арбитражных институтов в качестве места разрешения спора и, по нашему мнению, может оказать положительное влияние на развитие российских центров коммерческого арбитража.
Бесплатно